Юрий Александрович Лукаш Права и обязанности участников отношений по наследованию
Предисловие
В условиях повсеместной и продолжающей быстрыми темпами развиваться коррупции знать законы – тем более прямо и непосредственно затрагивающие интересы практически любого гражданина – становится делом не просто полезным, а очень выгодным. Однако многие граждане в силу неосознанного страха перед самой необходимостью изучения действующего законодательства практически по собственной воле становятся заложниками произвола недобросовестных должностных лиц.
В справочнике не уделено внимание неурегулированным действующим законодательством проблемным вопросам, требующим внесения законодателем изменения или дополнения установленных норм, – разработка имеет своей целью прежде всего возможное оказание помощи заинтересованным лицам в практическом применении норм действующего законодательства о наследовании. Разработка представляет собой варианты сочетаний конкретных пояснений применительно к подробно детализированной тематике с целью облегчения на этой основе изучения различных конкретных норм и положений о правах, обязанности и сроках совершения тех или иных действий в зависимости от имеющей место практической ситуации и составляющих ее обстоятельств. Такая форма наиболее предпочтительна, поскольку предназначена для изложения конкретики, позволяет быстро получить ответ на интересующий вопрос и не предполагает излишнего текста повествовательного характера. Варианты сочетаний конкретных пояснений положений законодательства применительно к различным по сути вопросам и ситуациям рассчитаны именно на граждан, не являющихся специалистами в сфере правовых отношений, в целях подготовки в соответствующих случаях к общению с нотариусами, должностными и иными лицами, обеспечения возможности противостояния неправомерным действиям и иным формам негативных проявлений с их стороны.
Справочник не является комментарием действующего законодательства в общепринятом в специальной литературе смысле – в разработке в краткой форме изложены исключительно обстоятельства, имеющие существенное практическое значение, в частности, при подготовке к судебному разбирательству.
Актуальность в практическом отношении круга вопросов, изложенных в справочнике, а также степень их детализации становятся очевидными, достаточно взглянуть на оглавление. В целом пояснения в справочнике сформированы на основе сочетания принципа «по ситуации» (ситуации общего и конкретного характера) и принципа «по ключевым словам». Повторение текста в различных разделах справочника не случайно, – оно имеет своей целью не только облегчение поиска конкретных пояснений по ключевым формулировкам, но также дополнительное акцентирование внимания на этих пояснениях применительно к различным вариантам смысловых формулировок с использованием основных терминов и понятий и упрощение поиска соответствующих пояснений.
Содержание изложенного в справочнике основано исключительно на соответствующих современных действующих законодательных и иных нормативных правовых актах, перечень которых указан в конце справочника.
Кроме того, изложенные в разработке формулировки рассчитаны на возможное применение их для подготовки исковых заявлений, жалоб и ходатайств в суд и различные государственные органы в защиту нарушенных прав.
Права и обязанности участников отношений по наследованию
Многими людьми законодательство о наследственном праве воспринимается, к сожалению, исключительно как прерогатива юристов. Однако нормы наследственного права направлены прежде всего на защиту прав граждан и предоставляют, в частности, достаточно широкие возможности воздействия на недобросовестных должностных лиц, включая нотариусов, а также лиц, стремящихся завладеть наследством неправомерными методами. По сути своей и социальной направленности многие нормы наследственного права представляют собой инструмент реализации гражданами конкретных форм принадлежащих им прав в этой сфере – права завещать, права наследовать и т. д.
Конституционная гарантия права наследования
Право наследования провозглашено и гарантируется Конституцией Российской Федерации. Данное право неразрывно связано с предусмотренным Конституцией Российской Федерации правом иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им. Напомним, что согласно ст. 35 Конституции Российской Федерации (извлечение):
«1. Право частной собственности охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.
4. Право наследования гарантируется».
В разделе V части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации эти положения Конституции Российской Федерации нашли детальное развитие. Это обусловлено тем, что наследование прямо и непосредственно связано с институтом собственности – прежде всего частной собственности. Под наследованием понимается переход имущества умершего физического лица (наследодателя), а собственно наследование может осуществляться по закону и/или по завещанию. Наследодатель вправе передать свое имущество по завещанию любым физическим или юридическим лицам, Российской Федерации, ее субъектам, муниципальным образованиям. При отсутствии завещания наследование осуществляется по закону. В целях охраны интересов малолетних и нетрудоспособных наследников умершего устанавливается обязательная доля наследственного имущества, ниже которой доля такого наследника не должна снижаться. Это условие должно соблюдаться независимо от содержания завещания.
По сути, частью 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации гарантирован целый ряд прав:
– право наследодателя завещать любое принадлежащее ему на праве собственности имущество;
– право наследодателя свободно определять круг наследников;
– право наследников наследовать любое причитающееся им (по закону или по завещанию) наследственное имущество;
– право малолетних и нетрудоспособных наследников на обязательную долю наследственного имущества.
Законом могут устанавливаться некоторые ограничения в отношении наследования отдельных видов имущества, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота) либо допускается по специальному разрешению (объекты ограниченно оборотоспособные). Иными словами, государство призвано обеспечивать гарантированный переход имущества, принадлежавшего умершему (наследодателю), к другим лицам (наследникам), и это право включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом, так и право наследников на его получение. Право наследования в совокупности двух названных правомочий вытекает и из ст. 35 (часть 2) Конституции Российской Федерации, предусматривающей возможность для собственника распорядиться принадлежащим ему имуществом, что является основой свободы наследования. Вместе с тем ст. 35 (часть 4) Конституции Российской Федерации не провозглашает абсолютной свободы наследования – она, как и некоторые другие права и свободы, может быть ограничена законодателем, но только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, т. е. при условии, что ограничения носят обоснованный и соразмерный характер.
Свобода завещания
Основные и общие положения
Согласно ст. 1118 ГК России распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания, причем:
– завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме;
– завещание должно быть совершено лично, поскольку совершение завещания через представителя не допускается;
– в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина, поскольку совершение завещания двумя или более гражданами не допускается;
– завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.
В рамках рассматриваемого круга вопросов следует акцентировать внимание и особо подчеркнуть то обстоятельство, что хотя завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами гражданского законодательства о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание, тем не менее свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (см. ст. 1119 и 1149 ГК России). Одним из способов реализации принципа свободы завещания является также правило, что завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.
Право завещания любому лицу
Поскольку завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам (ст. 1119 ГК России), наследниками по завещанию могут являться:
– физические лица, входящие в круг наследников по закону;
– физические лица, не входящие в круг наследников по закону;
– юридические лица (при этом следует иметь в виду, что юридические лица могут быть призваны к наследованию по завещанию только в том случае, если к моменту открытия наследства они зарегистрированы в установленном законом порядке);
– Российская Федерация;
– субъекты Российской Федерации;
– муниципальные образования;
– иностранные государства;
– международные организации.
Акцентируем внимание на том обстоятельстве, что завещатель вправе совершить завещание в пользу как одного, так и нескольких лиц, причем как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. Он вправе также подназначить наследника, т. е. указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный (п. 2 ст. 1121 ГК России). В этой связи отметим, что нельзя подназначить наследника к наследнику, принявшему наследство. На практике это, в частности, означает, что завещание, составленное в пользу лица с условием, чтобы это лицо, в свою очередь, завещало имущество другому названному завещателем лицу, заключает в себе недопустимый дефект содержания в виде указанного условия, в связи с чем такое завещание является недействительным.
Право завещать любое имущество
Согласно ст. 1120 ГК России завещатель вправе:
– совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем;
– распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний.
Иными словами, предметом завещания могут являться вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Однако к их числу не относятся и потому не могут быть предметом завещания права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается действующим законодательством. Не могут быть завещаны личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
Поскольку при совершении завещания не требуется представления завещателем правоустанавливающих документов на имущество, завещатель вправе составить завещание в отношении имущества, которое он может приобрести в будущем. В этой связи следует иметь в виду, что завещанное имущество может являться предметом наследования только в том случае, если к моменту открытия наследства оно принадлежит наследодателю на праве собственности. Иными словами, хотя завещатель вправе завещать имущество, которое он может приобрести в будущем, но чтобы открыть наследство и принять его к моменту открытия наследства, это имущество завещателем должно быть не только получено, но оно должно принадлежать ему на праве собственности – в противном случае не может состояться сам факт правопреемства, т. е. переход права собственности, поскольку это право отсутствует.
Завещатель вправе по собственному усмотрению:
– завещать все принадлежащее ему имущество или долю его;
– разделить имущество по видам между наследниками (например: жене – дом, сыну – автомобиль и т. п.);
– установить равные либо разные размеры долей каждому из наследников (при отсутствии в завещании размеров долей, причитающихся каждому наследнику, эти доли признаются равными) и др. Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому конкретно из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.
Указание в завещании на части неделимой вещи (ст. 133 ГК России), предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания, поскольку такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей, а порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи.
О существенном
Свобода завещания. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Гражданского кодекса Российской Федерации о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание. Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.
Свобода завещания
– заключается в самостоятельности и независимости принятия завещателем решений, касающихся самого акта завещания как такового и содержания завещательных распоряжений;
– означает выбор между возможностью завещать либо не завещать имущество – этот выбор принадлежит исключительно воле гражданина-правообладателя;
– обеспечивается тем, что завещатель не обязан раскрывать ни причин назначения тех или иных лиц наследниками, ни причин лишения наследства тех или иных наследников по закону, ни причин изменения или отмены завещания. Поэтому при толковании завещания должен быть установлен истинный смысл волеизъявления завещателя, но не его обоснованность. Если были нарушены условия, обеспечивавшие свободу воли и волеизъявления завещателя, например, если завещание было совершено (изменено, отменено) под влиянием угроз, насилия, такой акт не может быть признан завещанием, он признается недействительным в соответствии с положениями ГК России;
– включает право завещать имущество любым лицам;
– включает в себя возможность сделать предметом завещательных распоряжений любое имущество, которое окажется принадлежащим завещателю на момент открытия наследства;
– включает право лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону;
– включает возможность завещателя в любое время изменить или отменить составленные ранее завещания;
– ограничена институтом обязательной доли в наследстве, и эта доля не может быть уменьшена путем возложения на необходимого наследника обязанности исполнить завещательный отказ;
– в действующем в настоящее время наследственном праве имеет самые широкие рамки за всю историю отечественного наследственного права, что объясняется формированием в современной России нового социально-экономического и политического строя. Обещание составить завещание в пользу определенного лица не
порождает никаких правовых последствий ни для давшего такое обещание, ни для лица, которому дано это обещание. Оно не связывает обещавшего обязанностью совершить завещание. Если завещание было совершено, гражданин после этого не лишен возможности принять новое решение относительно содержания распоряжений или самого акта завещания. В любое время после составления завещания последнее может быть изменено или отменено завещателем.
В отношении свободы завещания коротко могут быть сформулированы следующие существенные обстоятельства:
– гражданин, завещающий свое имущество, должен быть полностью дееспособным в момент составления завещания. Не имеет значения то, что впоследствии такое лицо будет признано в установленном порядке недееспособным. Не играет роли также то обстоятельство, что ранее лицо было признано недееспособным, но к моменту составления завещания решением суда его дееспособность была восстановлена;
– завещатель вправе лишить права наследования одного из своих наследников по закону. В завещании должно быть четко указано, кого именно из наследников по закону завещатель лишает наследства. При этом завещатель вправе лишить этого наследника лишь части имущества, которая перешла бы к нему при наследовании по закону;
– завещатель вправе лишить права наследования нескольких своих наследников. Безусловно, завещатель может лишить их этого права полностью или частично, причем в разных долях;
– завещатель вправе лишить права наследования сразу всех наследников по закону;
– завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании завещания, а также об изменении завещания в определенной части или даже о его полной отмене;
– завещатель не обязан указывать, лишая кого-то наследства, причины такого лишения. Во всяком случае отсутствие указаний на такие причины не является основанием признать завещание недействительным;
– завещатель вправе включить в завещание положения об исполнении завещания душеприказчиком, о завещательном отказе, о завещательном возложении;
– завещатель вправе завещать все свое имущество (или его часть):
– одному гражданину (как входящему в круг наследников по закону, так и не входящему в этот круг);
– нескольким гражданам (при этом часть из них может входить в число наследников по закону, а другая – нет;
– все могут входить в круг наследников по закону; все лица могут и не входить в круг наследников по закону);
– одному или нескольким юридическим лицам;
– гражданину (или нескольким гражданам) и юридическому лицу (одному или нескольким);
– государству (например, субъекту Российской Федерации, в котором завещатель проживает) и одному или нескольким гражданам и юридическим лицам.
Завещание
Общие и основные положения
Прежде всего отметим, завещателем может быть только гражданин, обладающий в момент совершения завещания полной дееспособностью: в п. 2 ст. 1118 ГК России прямо установлено, что «завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме». В этой связи напомним, что по общему правилу, установленному ст. 21 ГК России, гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т. е. по достижении 18-летнего возраста. Исключениями из этого правила являются нормы п. 2 ст. 21 и ст. 27 ГК России, предусматривающие возможность приобретения полной дееспособности до достижения 18-летнего возраста (в случае вступления в брак до достижения 18 лет и в случае прохождения процедуры эмансипации). Решением суда ограниченно дееспособным может быть признан только гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, а недееспособным может быть признан гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими. Подчеркнем, что поскольку гражданин считается ограниченно дееспособным либо недееспособным только с момента вступления решения суда в законную силу, то завещание, совершенное гражданином, признанным впоследствии судом ограниченно дееспособным или недееспособным, признается действительным, так как. именно в момент совершения завещания гражданин обладал дееспособностью в полном объеме.
Иными словами, распорядиться своим имуществом на случай смерти путем совершения завещания не могут:
– граждане, признанные судом недееспособными (п. 1 ст. 29 ГК России);
– граждане, признанные судом ограниченно дееспособными (п. 1 ст. 30 ГК России);
– лица, не достигшие 18-летнего возраста, за исключением эмансипированных несовершеннолетних граждан и граждан, вступивших в брак до достижения 18 лет (п. 1 ст. 21, 26, 28 ГК России).
В этой связи отметим, что имущество перечисленных выше лиц наследуется в соответствии с правилами наследования по закону.
Поскольку совершение завещания через представителя не допускается, оно по общему правилу должно быть совершено лично. Причем в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина, совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. Именно поэтому завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.
Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено (ст. 1124 ГК России). По общему правилу, завещание должно быть удостоверено нотариусом. Несоблюдение установленных правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения.
Если при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:
– нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
– лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
– граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
– неграмотные;
– граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
– лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.
Если при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным (см. ниже), отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля указанным выше требованиям может являться основанием признания завещания недействительным.
По общему правилу, на завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения:
Согласно ст. 1125 ГК России нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и др.). Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, но если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.
По желанию завещателя при составлении и нотариальном удостоверении завещания может присутствовать свидетель. Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.
Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания. Напомним, что согласно ст. 1123 ГК России нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены, а в случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими законными способами защиты гражданских прав.
При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание ст. 1149 ГК России и сделать об этом на завещании соответствующую надпись.
Согласно ст. 1149 ГК России:
– несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля);
– право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю
– из той части имущества, которая завещана;
– в обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа;
– если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т. п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
В случае когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением правил ГК России о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.
Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание – ст. 1126 ГК России). Закрытое завещание:
– должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, а несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания;
– в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю норму ГК России о том, что закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем (т. е. положения п. 2 ст. 1126 ГК России), а также нормы статьи 1149 ГК России о праве на обязательную долю в наследстве, сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.
По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.
К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются (ст. 1127 ГК России):
– завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
– завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;
– завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
– завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;
– завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание, а также, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу. Если в каком-либо из указанных выше в перечислении случаев гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, лица, которым в соответствии с указанным пунктом предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса.
Завещатель в любое время вправе отменить или изменить составленное им завещание после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения (ст. 1130 ГК России). Причем для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании. Посредством нового завещания завещатель вправе отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части. В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием. Кроме того, завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене, которое должно быть совершено в форме, установленной ГК России для совершения завещания.
Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК России), может быть отменено или изменено только такое же завещание.
Завещательным распоряжением в банке (ст. 1128 ГК России) может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.
Согласно ст. 1131 ГК России при нарушении положений ГК России, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.
При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений (ст. 1132 ГК России). В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя.
Тайна завещания
Законодателем установлен принцип тайны совершения завещания и определен круг лиц, которые не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены (ст. 1123 ГК России), как то:
– нотариус;
– иное удостоверяющее завещание лицо;
– переводчик;
– исполнитель завещания (душеприказчик);
– свидетели;
– гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя (рукоприкладчик).
Установленный порядок выдачи дубликата нотариально удостоверенного завещания прямо и непосредственно связан с принципом тайны завещания и призван его обеспечивать. Согласно установленному порядку дубликат завещания может быть выдан только самому завещателю, а после его смерти – указанным в завещании наследникам по представлении свидетельства о смерти завещателя. В случае смерти его наследников, которые были указаны в завещании, дубликат завещания может быть передан их наследникам по представлении ими свидетельства о смерти завещателя и умершего наследника, после которого они наследуют, а в необходимых случаях – и документов, подтверждающих родственные отношения наследников с наследодателем (если документы не были представлены ранее).
По сути, принципом тайны завещания обусловлена возможность составления закрытого завещания – гражданин вправе совершить завещание, не открывая его содержания ни нотариусу, ни свидетелям, ни другим лицам. Напомним, что закрытое завещание, написанное и подписанное завещателем, в заклеенном конверте передается нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят свои подписи на конверт. Этот конверт в присутствии свидетелей запечатывается нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о гражданине, от которого им принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, данные о каждом свидетеле. Принимая конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю нормы действующего законодательства о правах необходимых наследников, сделав об этом запись на втором конверте, а также выдать гражданину документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. По представлении свидетельства о смерти завещателя нотариус не позднее чем через 15 дней должен вскрыть конверт с завещанием в присутствии двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону Текст закрытого завещания оглашается нотариусом с составлением об этом протокола, содержащего полный текст оглашенного закрытого завещания. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола. Подлинник завещания хранится у нотариуса.
Недействительность завещания
Поскольку, как отмечено выше, завещание представляет собой одностороннюю сделку, т. е. сделку, для совершения которой в соответствии с законом необходимо и достаточно выражения воли одного лица, то завещание как сделка должно отвечать всем требованиям, предъявляемым законом к совершению сделок, и к нему применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу завещания. Акцентируем внимание на том существенном в рамках рассматриваемого круга вопросов обстоятельстве, что завещание может быть признано недействительным по общим основаниям, установленным законом для признания сделок недействительными (см. ст. 168–179 ГК России).
Так, в частности, в зависимости от обстоятельств может быть признано недействительным завещание:
– не соответствующее закону или иным правовым актам;
– совершенное гражданином, не обладающим дееспособностью в
полном объеме;
– совершенное гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими;
– совершенное под влиянием обмана, насилия, угрозы и т. п.
Кроме того, следует иметь в виду, что гражданским законодательством определены также специальные основания для признания завещания недействительным. Так, в частности, в соответствии со ст. 1131 ГК России при нарушении положений ГК России, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). Судом завещание может быть признано недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Разумеется, не допускается оспаривание завещания до момента открытия наследства.
Важно отметить, что недействительным может быть признано как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Однако при этом следует иметь в виду, что недействительность отдельного распоряжения либо отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если имеется возможность предположить, что она была бы включена в завещание, и при отсутствии распоряжения или распоряжений, являющихся недействительными. Существенным в этой связи является обстоятельство, что недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного завещания.
Несоблюдение установленных правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.
Недействительность завещания может являться следствием несоблюдения положений п. 3 ст. 1124 ГК России, обусловливающих факт присутствия при совершении завещания свидетеля. В этой связи напомним, что присутствие свидетеля при совершении завещания может иметь место по желанию завещателя при нотариальном удостоверении завещания, а также присутствие свидетеля при совершении завещания является обязательным применительно к закрытому завещанию и завещанию, совершенному в чрезвычайных обстоятельствах. Представляется целесообразным еще раз напомнить, что не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя (п. 2 ст. 1124 ГК):
– нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
– лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
– граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
– неграмотные;
– граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
– лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.
Очевидно, что аналогичные требования должны предъявляться также к лицу, которое подписывает завещание вместо завещателя, если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание.
Если при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля являлось обязательным, то отсутствие такового при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля установленным законом требованиям (личная или иная заинтересованность свидетеля; неполная его дееспособность или неграмотность; недостаточное владение языком, на котором составляется завещание; наличие физических недостатков, явно не позволяющих свидетелю в полной мере осознавать существо происходящего) может являться основанием для признания завещания недействительным.
Содержание завещания
В завещание могут быть включены различные, обусловленные действующим законодательством завещательные распоряжения, в частности:
– об определении судьбы любого принадлежащего завещателю имущества, в том числе имущества, которое он может приобрести после совершения завещания (см. п. 1 ст. 1120 ГК России);
– о назначении одного или нескольких наследников своего имущества, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону (см. п. 1 ст. 1121 ГК России);
– о подназначении наследника на случай, если назначенный завещателем наследник по каким-либо причинам не примет наследство (см. п. 2 ст. 1121 ГК России);
– о лишении права наследования одного или нескольких наследников по закону (см п. 1 ст. 1119 ГК России);
– о назначении исполнителя завещания (см. ст. 1133–1136 ГК России);
– о завещательном отказе (см. ст. 1137–1140 ГК России);
– о подназначении отказополучателя (см. п. 4 ст. 1137 ГК России);
– о завещательном возложении (см. ст. 1139–1140 ГК России). Завещатель вправе по своему усмотрению определить круга наследников принадлежащего ему имущества, в том числе имущества, право собственности на которое перейдет к нему в будущем. Причем завещатель вправе завещать свое имущество не только одному или нескольким лицам, но также и лицам как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, т. е. лицам, не состоящим с завещателем в каких бы то ни было родственных отношениях. Поскольку социальный и юридический статус наследника не имеет значения для завещания ему принадлежащего завещателю имущества, наследниками могут быть названы:
– физические лица (граждане), в т. ч. иностранные граждане, лица без гражданства, лица без определенного места жительства;
– юридические лица, в т. ч. иностранные;
– Российская Федерация;
– субъекты Федерации – республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа;
– муниципальные образования;
– иностранные государства;
– международные организации.
Особо подчеркнем, что согласно п. 1 ст. 1116 ГК России к наследованию могут призываться граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, т. е. после смерти наследодателя. В этом случае имеет решающее значение именно совокупность двух условий – зачатие лица при жизни наследодателя и рождение его живым после открытия наследства, поскольку при отсутствии хотя бы одного из названных условий призвание к наследованию становится невозможным. На практике это означает, что если зачатый при жизни наследодателя ребенок рождается мертвым после открытия наследства, то факт его зачатия уже не будет иметь юридического значения, поскольку именно с моментом рождения закон связывает возникновение гражданской правоспособности.
Следует также иметь в виду, что наследником в завещании может быть назван не зачатый к моменту совершения завещания ребенок, т. е. завещание может быть составлено в пользу будущего ребенка сына либо дочери наследодателя (т. е. внука, внучки). В случае если ко дню открытия наследства этот ребенок будет зачат и родится живым после открытия наследства, то он будет призван к наследованию.
Согласно ст. 1112 ГК России в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, а согласно ст. 1120 ГК России завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, как находящемся в его собственности на момент совершения завещания, так и об имуществе, которое он может приобрести в будущем (после составления завещания). Последняя из указанных выше норм, т. е. норма ст. 1120 ГК России, имеет принципиальное значение для обеспечения гарантированного перехода прав на имущество именно к тем лицам, которые были названы в завещании в качестве наследников.
Завещание может содержать распоряжение завещателя о лишении наследства одного, нескольких или всех наследников по закону (см. п. 1 ст. 1119 ГК России), но при этом распоряжение о лишении права наследования лиц, имеющих в соответствии со ст. 1149 ГК России право на обязательную долю в наследстве, юридической силы не имеет.
Завещатель может назначить в завещании другого наследника на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону (см. п. 2 ст. 1121 ГК России):
– умрет до открытия наследства;
– либо умрет одновременно с завещателем;
– либо умрет после открытия наследства, не успев его принять;
– не примет наследство по другим причинам;
– откажется от принятия наследства;
– не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.
Разумеется, в завещании могут быть названы как все указанные выше основания, так несколько или только одно из них.
Хотя, по общему правилу, исполнение завещания осуществляется лицами, названными в завещании в качестве наследников, но в силу специального распоряжения завещателя обязанность исполнения завещания может быть возложена на особое лицо, как входящее в круг наследников по завещанию, так и не являющееся наследником. В этой связи подчеркнем, что п. 1 ст. 1134 ГК России однозначно установлено, что исполнителем завещания может быть только гражданин.
Завещатель вправе включить в завещание завещательный отказ – распоряжение, в силу которого на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону возлагается исполнение за счет наследства определенной обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц – отказополучателей (легатариев), приобретающих право требовать исполнения этой обязанности (см. ст. 1137–1138 ГК России). Согласно п. 2 ст. 1137 ГК России к обязанностям имущественного характера, которые могут быть возложены на наследников, относятся следующие:
– приобрести для отказополучателя и передать ему иное имущество (не входящее в состав наследства);
– выполнить для отказополучателя определенную работу;
– оказать отказополучателю определенную услугу;
– осуществлять в пользу отказополучателя периодические платежи.
Кроме того, на наследников по завещанию может быть возложена обязанность передать отказополучателю:
– в собственность вещь, входящую в состав наследства;
– во владение на ином вещном праве вещь, входящую в состав наследства;
– в пользование вещь, входящую в состав наследства;
– имущественное право, входящее в состав наследства.
Поскольку приведенный в п. 2 ст. 1137 ГК России перечень не является исчерпывающим, завещатель вправе вменить любое действие имущественного характера в обязанность наследника.
Завещатель вправе указать в завещании другого отказополучателя на случай, если назначенный в завещании отказополучатель:
– умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем;
– откажется от принятия завещательного отказа;
– не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства;
– лишится права на получение завещательного отказа как недостойный отказополучатель (п. 5 ст. 1117 ГК России).
Если завещание не содержит распоряжения о подназначении отказополучателя, то при наступлении названных событий наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности (см. п. 3 ст. 1138 ГК России).
Завещатель вправе включить в завещание завещательное возложение – распоряжение, в силу которого на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону либо исполнителя завещания возлагается обязанность совершить определенное действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (см. п. 1 ст. 1139 ГК России).
Закрытое завещание
Согласно ст. 1126 ГК России завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание). Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания. Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания, реквизиты документа, удостоверяющего личность), от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание п. 2 ст. 1126 ГК России о том, что завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, и содержание ст. 1149 ГК России об обязательной доле в наследстве, а также сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте и выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием. Вскрытие конверта производится в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. Свидетелями при вскрытии конверта с завещанием могут быть как лица, которые участвовали в качестве свидетелей при передаче закрытого завещания нотариусу, так и лица, соответствующие требованиям п. 2 ст. 1124 ГК России, согласно которому не могут быть свидетелями:
– нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
– лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
– граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
– неграмотные;
– граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего.
О дате вскрытия конверта с закрытым завещанием нотариус должен известить наследников наследодателя по закону, местонахождение которых ему известно. Если сведений о наследниках по закону у нотариуса не имеется либо никто из наследников по закону не изъявил желания присутствовать при процедуре вскрытия и оглашения закрытого завещания, нотариус должен произвести указанное действие без их участия в присутствии одних свидетелей. Следует иметь в виду, что пятнадцатидневный срок, установленный п. 4 ст. 1126 ГК России, является пресекательным и вскрытие конверта с закрытым завещанием не позднее названного срока является обязанностью нотариуса.
После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания должен сразу же быть оглашен нотариусом, после чего нотариус должен составить об этом протокол, удостоверяющий факт вскрытия конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания, и вместе со свидетелями подписать его. Подлинник завещания должен храниться у нотариуса, а наследникам должна быть выдана нотариально удостоверенная копия протокола. Поскольку ст. 1126 ГК России не определено, кому из наследников нотариус вправе выдать нотариально удостоверенную копию протокола – только наследнику, в пользу которого сделано завещание, либо всем наследникам по закону, то нотариально удостоверенные копии протокола могут быть выданы не только наследнику по завещанию, но и наследникам по закону – одному или нескольким из них, причем не имеет значения, присутствовали ли эти наследники при вскрытии конверта с закрытым завещанием.
Форма завещания
Согласно п. 1 ст. 1124 ГК России завещание должно быть совершено в письменной форме. Письменная форма завещания предполагает исполнение завещания на бумажном носителе либо лично завещателем, либо нотариусом со слов завещателя (см. п. 1 ст. 1125 ГК России). При составлении завещания допускается возможность использования технических средств – электронно-вычислительной машины, пишущей машинки и т. п., но за исключением случаев составления закрытого завещания, которое согласно п. 2 ст. 1126 ГК России должно быть написано завещателем собственноручно, а несоблюдение этого правила влечет недействительность закрытого завещания.
Рукописные завещания не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также не могут быть исполнены карандашом. Текст завещания должен быть написан ясно и четко, относящиеся к его содержанию числа и сроки обозначены хотя бы один раз словами, а наименования юридических лиц – без сокращений, с указанием адресов их органов. Фамилии, имена и отчества граждан, адрес их места жительства должны быть написаны полностью. В завещании, объем которого превышает один лист, листы должны быть прошиты и пронумерованы (см. ст. 45 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате).
Составление завещания в простой письменной форме допускается лишь в виде исключения в определенных случаях. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, совершается в простой письменной форме. Поэтому оно признается совершенным с момента его составления. При этом следует учитывать, что в случае, если завещатель по истечении месяца с момента, когда отпали обстоятельства, при которых завещание было составлено, не придаст завещанию нотариальную форму, такое завещание утрачивает силу Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами ст. 1124–1128 ГК России, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что этот документ представляет собой завещание. Завещание, совершенное в указанных обстоятельствах, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной форме, предусмотренной законом (см. ст. 1124–1128 ГК России). Согласно ст. 1129 ГК России завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Указанное требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства.
В завещании должны быть указаны место и время его составления. Фамилия, имя, отчество, а также адрес завещателя указываются полностью в соответствии с паспортом или иным документом, заменяющим паспорт.
Одним из основных требований, предъявляемых законом к форме завещания, является требование о собственноручном подписании завещания завещателем (см. п. 3 ст. 1125 ГК России). Вместе с тем закон допускает, что в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности некоторые граждане не способны подписать завещание собственноручно. В таких случаях завещание может быть подписано другим гражданином только по просьбе завещателя в присутствии нотариуса, но при этом завещание должно содержать указание на причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилию, имя, отчество, место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Завещание должно быть удостоверено нотариусом (см. п. 1 ст. 1124 ГК России). Нотариальное удостоверение предполагает совершение на завещании удостоверительной надписи по формам, утвержденным приказом Минюста России от 10 апреля 2002 г. № 99 «Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах». На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения (п. 4 ст. 1124 ГК России). Указание места и даты удостоверения завещания является необходимым условием действительности завещания – это обусловлено тем, что, по общему правилу, именно с момента удостоверения завещание признается совершенным. Исключение из общего правила составляет закрытое завещание, которое само по себе не удостоверяется, – согласно п. 3 ст. 1126 ГК России, нотариус, принимая закрытое завещание в заклеенном конверте, запечатывает его в другой конверт и делает на этом конверте надпись, содержащую в том числе сведения о дате и месте принятия закрытого завещания. Поэтому дата совершения закрытого завещания определяется датой его принятия нотариусом, отраженной в надписи на конверте.
Толкование завещания
Согласно ст. 1132 ГК России в случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя. Правом толкования завещания наделены: нотариус; исполнитель завещания (душеприказчик); суд.
При толковании завещания должен не просто приниматься во внимание буквальный смысл имеющихся в нем слов и выражений, но содержащиеся в нем распоряжения должны анализироваться по существу.
Поскольку законом не предусмотрено вынесения какого-либо специального процессуального документа о толковании завещания, проведенная процедура толкования завещания находит свое отражение в дальнейших действиях лица, наделенного правом толкования завещания. Иными словами, предполагается, что нотариус использовал принцип толкования завещания, если им на основании указанного завещания выдано свидетельство о праве на наследство либо, напротив, вынесено постановление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство по мотивам несоответствия завещания требованиям закона.
Толкование завещания судом при возникновении спора о действительности завещания должно найти отражение в судебном решении.
Нотариально удостоверенное завещание
По общему правилу, завещание должно быть удостоверено нотариусом (см. п. 1 ст. 1124 ГК России). Нотариальное удостоверение предполагает совершение на завещании удостоверительной надписи по формам, утвержденным приказом Минюста России от 10 апреля 2002 г. № 99 «Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах».
Согласно ст. 48 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате гражданину может быть отказано в удостоверении завещания, если: завещание не соответствует требованиям закона; с просьбой о совершении данного нотариального действия обратилось лицо, не являющееся завещателем; с просьбой об удостоверении завещания обратился недееспособный гражданин.
Недееспособность гражданина может быть установлена только судом и, следовательно, может быть подтверждена только вступившим в законную силу решением суда. Если у нотариуса возникли сомнения в дееспособности гражданина, он вправе отложить удостоверение завещания в порядке, предусмотренном ст. 41 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, с целью выяснения вопроса о том, имеется ли решение суда о признании этого гражданина недееспособным. Отказать в удостоверении завещания до получения этой информации нотариус не вправе, а об отложении совершения нотариального действия он должен вынести соответствующее постановление. Причем по просьбе гражданина, которому отказано в удостоверении завещания, нотариус должен изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования. В этом случае нотариус не позднее чем в десятидневный срок со дня обращения за удостоверением завещания выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия.
В постановлении об отказе указываются: дата вынесения постановления; фамилия, имя, отчество нотариуса, вынесшего постановление, дата и номер приказа органа юстиции о назначении на должность нотариуса, его нотариальный округ или наименование государственной нотариальной конторы; дата обращения и сведения о лице, обратившемся для совершения нотариального действия; о совершении какого нотариального действия просил обратившийся; мотивы, по которым отказано в совершении нотариального действия со ссылкой на законодательство; порядок и сроки обжалования отказа. Указанное постановление должно быть составлено в двух экземплярах, заверено подписью нотариуса с приложением его печати и зарегистрировано в книге исходящей корреспонденции. Один экземпляр вручается или направляется гражданину, которому отказано в удостоверении завещания. Другой экземпляр постановления с подписью лица, которому вручено постановление, или с отметкой о направлении по почте (вручении) гражданину, которому отказано в удостоверении завещания, оставляется в делах нотариуса.
При нотариальном удостоверении завещания (как и при его составлении) по желанию завещателя может присутствовать свидетель. Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (см ст. 1123 ГК России). При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание ст. 1149 ГК России об обязательной доле в наследстве и сделать об этом на завещании соответствующую надпись. Нотариально удостоверенное завещание подлежит регистрации в реестре регистрации нотариальных действий, а сведения об удостоверенном завещании должны быть внесены в алфавитную книгу учета завещаний.
Удостоверительная надпись должна быть заверена подписью нотариуса с приложением его печати. Текст удостоверительной надписи может быть напечатан или ясно написан от руки, подчистки не допускаются, приписки и иные исправления оговариваются нотариусом и подтверждаются его подписью с приложением печати. Для совершения удостоверительной надписи могут применяться штампы с текстом соответствующей надписи.
Удостоверительная надпись должна быть расположена сразу после подписи лица (или лиц) на этой же странице. Если удостоверительная надпись не умещается на этой странице, то в этом случае она может быть продолжена или изложена полностью на обороте документа, либо на прикрепленном к документу листе бумаги, который должен быть также пронумерован и прошит вместе с остальными листами завещания.
Место нотариального удостоверения завещания
Завещание может быть удостоверено в любой государственной нотариальной конторе, у любого нотариуса, занимающегося частной практикой, а также в случаях, предусмотренных законом, – должностным лицом любого органа местного самоуправления (в населенных пунктах, где не имеется нотариальных контор) или консульского учреждения. Подчеркнем, что место жительства завещателя при нотариальном удостоверении завещания значения не имеет. В этой части особенностью является только случаи удостоверения завещания с выездом нотариуса за пределы его нотариального округа. В соответствии со ст. 13 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате нотариус вправе выехать в другой нотариальный округ для удостоверения завещания в случае тяжелой болезни завещателя при отсутствии в нотариальном округе в это время нотариуса. В практике до настоящего времени встречаются завещания, удостоверенные должностными лицами органов исполнительной власти или местного самоуправления с выездом по месту нахождения завещателя (например, в больницу) в населенные пункты, где имелись нотариальные конторы. Такие завещания нотариус принять не может, поскольку указанные лица могут удостоверять завещания лишь на территории населенного пункта, в котором они уполномочены на совершение нотариальных действий.
Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию
Правом удостоверения завещаний помимо нотариуса обладают:
– начальник, главный врач, заместители главного врача по медицинской части и дежурный врач стационарного лечебного учреждения;
– директор, главный врач дома для престарелых и инвалидов;
– капитан судна, плавающего под Государственным флагом Российской Федерации;
– начальник разведочной, арктической или другой подобной экспедиции;
– командир воинской части;
– начальник места лишения свободы;
– служащий банка, имеющий право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете.
Здесь следует отметить, что названное лицо наделено правом удостоверения не завещания гражданина в широком смысле, а лишь завещательного распоряжения правами на денежные средства в банке. Завещания, удостоверенные указанными выше лицами, считаются приравненными к нотариально удостоверенным (см. п. 1 ст. 1127 и п. 1 ст. 1128 ГК России). На практике это означает, что такие завещания имеют равную юридическую силу с завещаниями, удостоверенными нотариусами. В отличие от завещания, совершаемого в чрезвычайных обстоятельствах, которое должно быть нотариально удостоверено как только отпадут условия, при которых оно было составлено, завещание, приравниваемое к нотариально удостоверенному, не требует какого бы то ни было переоформления.
Завещание, приравниваемое к нотариально удостоверенному, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, который также должен подписать завещание (см. п. 2 ст. 1127 ГК России). В остальном к такому завещанию применяются общие правила.
Завещания граждан, находящихся на излечении в стационарных лечебных учреждениях, вправе удостоверить начальник, главный врач, заместители главного врача по медицинской части и дежурный врач стационарного лечебного учреждения. Напомним, что стационарное лечебное учреждение – это лечебно-профилактическое медицинское учреждение, предназначенное для оказания медицинской помощи гражданам в условиях круглосуточного их пребывания в данных учреждениях под наблюдением медицинского персонала, и к таким учреждениям, в частности, относятся:
– больничные учреждения – больницы, госпиталь для ветеранов войн, медико-санитарная часть, специализированные больницы, центральная медико-санитарная часть, центры, республиканское объединение по реабилитации и восстановительному лечению детей-инвалидов;
– учреждения здравоохранения особого типа – бюро, лепрозорий, хоспис, центры;
– диспансеры – врачебно-физкультурный, кардиологический, наркологический, кожно-венерологический, онкологический, противотуберкулезный, психоневрологический, офтальмологический, эндокринологический;
– учреждения охраны материнства и детства – дом ребенка, дом ребенка специализированный, женская консультация, родильный дом, центр планирования семьи и репродукции;
– санаторно-курортные учреждения – бальнеологическая лечебница, грязелечебница; курортная поликлиника, санаторий (курорт), санаторий для детей с родителями, санаторий-профилакторий, санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия;
– клиники – клиника высшего медицинского образовательного учреждения, клиника медицинской научной организации.
Директор либо главный врач дома для престарелых и инвалидов вправе удостоверять завещания проживающих в них граждан. Напомним, что дом для престарелых и инвалидов – это медико-социальное учреждение, предназначенное для постоянного проживания престарелых и инвалидов, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, и в зависимости от типа обслуживаемых граждан дома для престарелых и инвалидов, как правило, имеют следующие наименования: «Дом-интернат», «Пансионат ветеранов труда», «Психоневрологический интернат», «Детский дом-интернат».
Существуют также специальные дома-интернаты, на обслуживание в которые принимаются граждане, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном уходе, из числа освобождаемых из мест лишения свободы особо опасных рецидивистов и других лиц, за которыми в соответствии с действующим законодательством установлен административный надзор, а также престарелые и инвалиды, ранее судимые или неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности за нарушение общественного порядка, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством, направляемые из учреждений органов внутренних дел. В специальные дома-интернаты (специальные отделения) могут также направляться лица, систематически и грубо нарушающие правила внутреннего распорядка в домах-интернатах для престарелых и инвалидов общего типа.
В связи с изложенным выше напомним, что согласно п. 2 ст. 1118 ГК России завещание может совершить только гражданин, обладающий дееспособностью в полном объеме, и одновременно подчеркнем, что гражданин может быть признан ограниченным в дееспособности или недееспособным только решением суда.
Завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, вправе удостоверять капитаны этих судов. Об удостоверении завещания капитаном судна в судовом журнале должна быть произведена соответствующая запись. Регистрационный номер и страница судового журнала должен указываться в удостоверительной надписи обоих экземпляров завещания, один из которых подлежит выдаче завещателю на руки, а другой должен быть направлен морской администрации порта (капитану порта) для последующего направления в соответствующую нотариальную контору.
Завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, вправе удостоверить начальники этих экспедиций. Действие нормы пп. 3 п. 1 ст. 1127 ГК России распространяется также на граждан, находящихся в геологических, геофизических, гидрогеологических, съемочных, лесо– и землеустроительных, поисковых, спасательных экспедициях, местоположение которых лишает этих граждан возможности придать завещанию нотариальную форму Вместе с тем, если местоположение экспедиции позволяет и имеется разумная возможность пригласить нотариуса к гражданину, выразившему желание совершить завещание, начальник этой экспедиции обязан принять для этого все возможные меры (см. п. 4 ст. 1127 ГК России).
Завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих вправе удостоверить командир соответствующей воинской части. При обращении гражданина с просьбой об удостоверении завещания командир воинской части обязан по желанию завещателя ознакомить его с кругом наследников по закону, который определяется ст. 1141–1145 ГК России, с правилами ст. 1149 ГК России об обязательной доле в наследстве, а также разъяснить завещателю его права в отношении содержания завещания.
Напомним, что в соответствии со ст. 1127 ГК России:
– завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание;
– такое завещание должно быть зарегистрировано в книге регистрации нотариальных действий, которая ведется в соответствующей организации;
– завещание, удостоверенное в соответствии со ст. 1127 ГК России, должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя, а если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, то в таком случае завещание должно быть направлено непосредственно соответствующему нотариусу.
Если в каком-либо из упомянутых случаев гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, лица, которым предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса.
Отмена и изменение завещания
Одним из проявлений принципа свободы завещания является право гражданина, совершившего завещание, в любой момент его изменить либо вовсе отменить, не указывая причины изменения или отмены. Порядок изменения и отмены завещания, а также правомочия завещателя определены в ст. 1130 ГК России.
Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения (см. п. 1 ст. 1119 ГК России). Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.
Следует иметь в виду следующие обстоятельства:
– новым завещанием может быть отменено или изменено любое завещание, в том числе завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке и завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах;
– распоряжением об отмене завещания может быть отменено любое завещание, в том числе завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке и завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах;
– завещанием в чрезвычайных обстоятельствах может быть отменено или изменено только завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах;
– завещательным распоряжением в банке может быть отменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке.
Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Следует иметь в виду, что завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части. В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием. Таким образом, совершая новое завещание, завещатель вправе:
– отменить одно или несколько содержащихся в завещании завещательных распоряжений, не делая при этом новых распоряжений вместо отмененных;
– отменить одно или несколько содержащихся в завещании завещательных распоряжений, заменив их новыми;
– изменить одно или несколько содержащихся в завещании, завещательных распоряжений.
Подчеркнем, что завещатель также вправе совершить новое завещание, не указывая в нем об отмене или изменении отдельных завещательных распоряжений, и в этом случае предыдущее завещание будет применяться в той части, в которой оно не противоречит новому завещанию (см. абз. 2 п. 2 ст. 1130 ГК России).
Особо напомним, что согласно ст. 1129 ГК России завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание.
Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене, которое должно быть совершено в форме, установленной ГК России для совершения завещания. К распоряжению об отмене завещания соответственно применяются правила о последствиях недействительности последующего завещания, т. е. в случае недействительности распоряжения об отмене завещания наследование осуществляется в соответствии с этим завещанием.
Распоряжение об отмене завещания должно содержать:
– сведения о завещателе – фамилия, имя, отчество полностью; дата рождения; наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания;
– сведения о нотариусе, удостоверившем завещание – фамилия и инициалы нотариуса, его нотариальный округ или наименование государственной нотариальной конторы либо фамилия, инициалы и должность должностного лица, удостоверившего завещание;
– реестровый номер завещания.
Завещательным распоряжением в банке (см. ст. 1128 ГК России) может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке. Если гражданин намерен изменить или отменить завещательное распоряжение, то в соответствии с Правилами совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 г. № 351, он должен обратиться в тот банк, в котором составлялось завещательное распоряжение, и подать об этом собственноручно подписанное завещательное распоряжение. Служащий банка после установления личности завещателя проверяет поданное завещательное распоряжение и приобщает его к ранее составленному.
Руководствуясь положением ст. 1130 ГК России, завещатель вправе изменить или отменить завещательное распоряжение путем оформления нотариально удостоверенного завещания, в котором специально указывается об отмене или изменении конкретного завещательного распоряжения либо нотариально удостоверенного отдельного распоряжения об отмене завещательного распоряжения, один экземпляр которого направляется в банк.
Таким образом, завещание, полностью отмененное позднее составленным завещанием, не восстанавливается, даже если позднее составленное завещание впоследствии отменено путем подачи об этом распоряжения.
При удостоверении отмены завещания нотариус должен проверить дееспособность лица, отменяющего завещание распоряжением. При этом должно быть составлено распоряжение в двух экземплярах, один из которых остается на хранении у нотариуса, а второй должен быть выдан гражданину, оформлявшему отмену завещания, если отмена завещания удостоверялась у того же нотариуса, что и само отмененное завещание. В случае если завещание, отмененное распоряжением, было удостоверено другим нотариусом, то гражданин, отменивший завещание, должен направить распоряжение о его отмене нотариусу, удостоверявшему завещание. Указанные действия по просьбе гражданина, отменившего завещание, может выполнить нотариус, удостоверивший отмену завещания.
Согласно ст. 58 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате нотариус в случае получения нового завещания, отменяющего или изменяющего составленное ранее завещание, а также в случае получения распоряжения об отмене завещания должен сделать отметку об отмене завещания на экземпляре завещания, хранящегося у нотариуса, а также в реестре регистрации нотариальных действий, в алфавитной книге учета завещаний и по возможности на экземпляре завещания, ранее выданного завещателю (разумеется, если завещатель предоставит имеющийся у него экземпляр завещания).
О существенном
Завещание – представляет собой письменный документ, в котором указана воля наследодателя относительно принадлежащего ему имущества, заключающаяся в предписании умершего передать после своей смерти определенное имущество определенному лицу (лицам). Распоряжения об имуществе признаются завещанием, если они имеют имущественное содержание, хотя могут сопровождаться и отдельными распоряжениями неимущественного характера. Распоряжения, которые сделаны исключительно по поводу неимущественных отношений, завещанием не являются. Завещание является распоряжением об имуществе на случай смерти. Это означает, что завещание до события смерти завещателя либо до объявления его умершим не вызывает никаких правовых последствий ни для самого завещателя, ни для лиц, упомянутых в завещании.
Правовая функция завещания – быть юридически значимым фактом на случай смерти завещателя – не означает, что завещание не имеет юридического характера при жизни составителя – наоборот, завещание приобретает юридический характер немедленно по его составлении, поскольку является односторонней сделкой, сберегающей свою будущую правовую силу на случай смерти завещателя. Завещание сохраняет юридическую силу, поскольку оно не изменено или не отменено ко времени открытия наследства. Если бы завещание при жизни составителя не имело никакой юридической силы, то и после смерти наследодателя оно не могло бы порождать тех юридических последствий, на которые было рассчитано.
Завещание, содержащее назначение определенного лица наследником ко всему или к части наследства, по сути, означает устранение тем самым от наследования завещанного имущества всех других лиц, входящих в круг наследников по закону. Такое умолчание о других наследниках по закону, сопровождающее определенное назначение по завещанию, вызывает иные правовые последствия, нежели прямое лишение наследства. Если завещание как основание наследования не подлежит исполнению ввиду отсутствия наследников по завещанию, отказа их от наследства, непринятия ими наследства или по иным основаниям, к наследованию имущества, свободного от завещательных распоряжений, призываются наследники по закону, которые не были лишены наследства, но о которых завещатель умолчал при совершении завещания.
Фамилия, имя, отчество завещателя в завещании должны указываться в точном соответствии с документом, удостоверяющим его личность.
Дополнительно по просьбе завещателя наряду с этим в завещании может быть указан его псевдоним или написаны фамилия, имя, отчество латинскими буквами. Перемена завещателем фамилии, имени, отчества не является основанием недействительности завещания. Завещание может быть сделано в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону, государству или каким-либо организациям.
Иначе говоря, в отношении завещания можно сформулировать, в частности, нижеследующее:
– завещание (как сделка) может быть совершено лишь гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме;
– не могут составлять завещание граждане, признанные судом недееспособными и ограниченно дееспособными;
– по общему правилу завещание должно быть совершено наследодателем только лично, поскольку не допускается совершение завещания через представителя;
– поскольку совершение завещания (как сделки) и его написание (т. е. придание воле завещателя материальной, внешней формы, объективирование этой воли в виде текста на бумаге) не одно и то же, то последнее может быть сделано по просьбе завещателя и другим лицом;
– завещание (как сделку) может совершить только один наследодатель, т. е. не допускается совершение коллективных завещаний;
– каждый участник общей собственности должен составлять отдельное завещание;
– завещание – это сделка, т. е. действие граждан, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей;
– по общему правилу завещание создает права и обязанности только для одной стороны – наследника. Самого завещателя сделка не связывает и не обязывает даже при его жизни. Завещатель в любое время вправе как изменить, так и отменить завещание;
– в отличие от других односторонних сделок (например, от доверенности) завещание создает права и обязанности только после открытия наследства;
– дубликат завещания может быть выдан:
– самому завещателю (по его просьбе) в любое время после удостоверения;
– указанным в завещании наследникам по представлении свидетельства о смерти завещателя. В случае смерти наследника, который был указан в завещании, дубликат завещания может быть выдан его наследникам по представлении ими свидетельств о смерти завещателя и наследника, после которого они наследуют, а при наследовании по закону после смерти наследника по завещанию и документов, подтверждающих родственные или иные отношения наследников (если эти документы не были представлены раньше). По представлении указанных выше документов наследникам может быть выдан и дубликат документа, подтверждающего принадлежность наследодателю наследственного имущества в случае его хранения у нотариуса.
Содержание завещания составляют указания завещателя о назначении наследника или наследников, о распределении между ними своего имущества, в т. ч. в ином порядке, чем это предусмотрено правилами о наследовании по закону, и о выполнении наследниками других действий в соответствии с волей завещателя (порядок погребения, назначение исполнителя завещания, подназначение наследника, завещательный отказ и т. д.).
Тайна завещания. Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.
В отношении тайны завещания и ее соблюдения обратим внимание на ряд обстоятельств:
– после открытия наследства запрет на разглашение сведений, касающихся содержания завещания, теряет силу;
– нарушение тайны завещания может иметь любую форму (сообщение по телефону, демонстрация текста в той или иной форме, передача текста по сетям Интернета);
– в случае нарушения тайны завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда;
– в случае нарушения тайны завещатель вправе воспользоваться другими способами защиты, предусмотренными ГК России, в частности, потребовать (в т. ч. и в судебном порядке):
– пресечения действий по разглашению сведений, нарушающих тайну завещания;
– присуждения к исполнению в натуре;
– возмещения причиненных убытков.
Завещательные распоряжения. К категории завещательных распоряжений, которые могут быть включены в завещание, в частности, относятся распоряжения:
– о назначении одного или нескольких наследников своего имущества как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону (п. 1 ст. 1121 ГК России);
– об определении судьбы любого принадлежащего завещателю имущества, в том числе имущества, которое он может приобрести после совершения завещания (п. 1 ст. 1120 ГК России);
– о подназначении наследника на случай, если назначенный завещателем наследник по каким-либо причинам не примет наследство (п. 2 ст. 1121 ГК России)
– о лишении права наследования одного или нескольких наследников по закону (п. 1 ст. 1119 ГК России);
– о завещательном отказе (ст. 1137–1140 ГК России);
– о подназначении отказополучателя (п. 4 ст. 1137 ГК России);
– о завещательном возложении (ст. 1139–1140 ГК России);
– о назначении исполнителя завещания (ст. 1133–1136 ГК России).
Право гражданина на распоряжение своим имуществом путем завещания. Завещателем может быть только гражданин, обладающий в момент совершения завещания полной дееспособностью. По установленному статьей 21 ГК России общему правилу гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т. е. по достижении лицом 18-летнего возраста. Из указанного общего правила есть исключение – это нормы п. 2 ст. 21 и ст. 27 ГК России, предусматривающие возможность приобретения полной дееспособности до достижения лицом 18-летнего возраста в случае вступления в брак до достижения указанного возраста и в случае прохождения процедуры эмансипации.
Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун. Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная над ним опека.
Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство. Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред. Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда отменяется установленное над гражданином попечительство.
Указанные выше граждане могут быть признаны соответственно ограниченно дееспособными или недееспособными только решением суда в порядке, предусмотренном ГПК России (п. 1 ст. 29, п. 1 ст. 30 ГК России). В этой связи следует иметь в виду, что, даже в случае если заинтересованное лицо обращается в суд с требованием о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, гражданин будет считаться таковым только с момента вступления решения суда в законную силу — на практике это обстоятельство, в свою очередь, означает, что завещание, совершенное гражданином, признанным впоследствии судом ограниченно дееспособным или недееспособным, признается действительным. Особо акцентируем внимание на важнейшем и потому предопределяющем обстоятельстве – именно в момент совершения завещания гражданин должен обладать дееспособностью в полном объеме.
Таким образом, распорядиться своим имуществом на случай смерти путем совершения завещания не вправе:
– граждане, признанные судом недееспособными (п. 1 ст. 29 ГК России);
– граждане, признанные судом ограниченно дееспособными (п. 1 ст. 30 ГК России);
– лица, не достигшие 18-летнего возраста, за исключением эмансипированных несовершеннолетних граждан и граждан, вступивших в брак до достижения 18 лет (п. 1 ст. 21, 26, 28 ГК России).
Имущество названных лиц наследуется в соответствии с правилами наследования по закону.
Требования к форме завещания. К форме завещания законом предъявляется ряд требований, несоблюдение которых влечет недействительность завещания. По общему правилу, завещание должно быть совершено в письменной форме – на бумажном носителе либо лично завещателем, либо нотариусом со слов завещателя. В обоих случаях закон допускает возможность использования технических средств – электронно-вычислительной машины, пишущей машинки и т. п. Закрытое завещание должно быть написано завещателем только собственноручно – несоблюдение этого правила влечет недействительность закрытого завещания.
Нотариусы не принимают для совершения нотариальных действий документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также документы, исполненные карандашом. Текст завещания должен быть написан ясно и четко, относящиеся к его содержанию числа и сроки обозначены хотя бы один раз словами, а наименования юридических лиц – без сокращений, с указанием адресов их органов. Фамилии, имена и отчества граждан, адрес их места жительства должны быть написаны полностью. В завещании, объем которого превышает один лист, листы должны быть прошиты и пронумерованы.
Завещание должно быть удостоверено нотариусом либо правомочным должностным лицом. Нотариальное удостоверение завещания предполагает совершение на завещании удостоверительной надписи по утвержденным приказом Минюста России формам. Удостоверительная надпись должна быть заверена подписью нотариуса с приложением его печати. Текст удостоверительной надписи может быть напечатан или ясно написан от руки, подчистки не допускаются, приписки и иные исправления оговариваются нотариусом и подтверждаются его подписью с приложением печати. Для совершения удостоверительной надписи могут применяться штампы с текстом соответствующей надписи. Удостоверительная надпись должна располагаться сразу после подписи лица (или лиц) на этой же странице. Если удостоверительная надпись не умещается на этой странице, она может быть продолжена или изложена полностью на обороте документа, либо на прикрепленном к документу листе бумаги, который также должен быть пронумерован и прошит вместе с остальными листами завещания.
Гражданину может быть отказано в удостоверении завещания, если:
– завещание не соответствует требованиям закона;
– с просьбой о совершении данного нотариального действия обратилось лицо, не являющееся завещателем;
– с просьбой об удостоверении завещания обратился недееспособный гражданин.
Напомним, что недееспособность гражданина должна быть подтверждена вступившим в законную силу решением суда. Если у нотариуса возникли сомнения в дееспособности гражданина, то он вправе отложить удостоверение завещания с целью выяснения вопроса о том, имеется ли решение суда о признании этого гражданина недееспособным. Отказать в удостоверении завещания до получения этой информации нотариус не вправе.
Толкование завещания означает уяснение точного смысла неясных распоряжений завещателя, которые подлежат исполнению как достоверно выявленная воля наследодателя. Субъектами толкования завещания в законе названы нотариус, исполнитель завещания и суд. Подчеркнем, что при толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом должен приниматься во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений. В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя.
Нотариус осуществляет толкование завещания на стадии, когда представленный для удостоверения документ является проектом завещания, а также на стадии исполнения завещания после открытия наследства. Нотариус обязан разъяснить смысл и значение представленного проекта сделки, в данном случае – завещания, и проверить, соответствует ли его содержание действительному намерению субъекта сделки и не противоречит ли оно требованиям закона. Если смысл отдельных распоряжений завещания не вполне ясен или противоречит другим распоряжениям, нотариус обязан рекомендовать завещателю устранить недостатки текста завещания, разъясняя правила наследования и предупреждая о последствиях совершаемых в нотариальном порядке действий. Несогласие завещателя с толкованием проекта завещания нотариусом и отказ в удостоверении завещания дает право завещателю обжаловать действия нотариуса в суд или обратиться к другому нотариусу. Толкование завещания нотариусом находит объективное выражение в его документально оформленных действиях: удостоверении завещания, выданном свидетельстве о праве на наследство по завещанию и по закону, письменном мотивированном отказе нотариуса от выполнения нотариальных действий.
Позиция исполнителя завещания по вопросу толкования неясных распоряжений наследодателя находит свое объективное выражение в письменных заявлениях и требованиях, направляемых наследникам, государственным органам и учреждениям, в том числе нотариальным, судебным, поскольку таковые необходимы для осуществления завещания. Если толкование завещания его исполнителем вызывает возражения со стороны наследников, государственных органов и государственных учреждений, в том числе нотариальных, исполнитель вправе отстаивать свою позицию в судебном порядке.
Толкование завещания судом осуществляется в процессе рассмотрения исковых требований или иных заявлений, связанных с наследственными правоотношениями. Толкование завещания необходимо для юридической чистоты основания, порождающего права определенных лиц на наследство либо устраняющего определенных лиц от наследства. Поэтому толкование завещания, являющееся условием признания права наследования либо отказа в праве на наследство, может осуществляться судом только в исковом производстве по делу о признании права на наследство.
В отношении толкования завещания могут быть сформулированы связанные с ним существенные обстоятельства, как то:
– положения о толковании завещания касаются не только нотариуса, исполнителя завещания и суда, но также и любых иных лиц, включая, разумеется, наследников;
– толкование завещания должно преследовать только одну цель – обеспечить исполнение воли завещателя именно таким образом, как ее выразил наследодатель, путем уяснения смысла завещания в целом на основе уяснения смысла его содержания в неразрывной связи с содержащимися в нем терминами;
– толкование завещания прежде всего должно основываться на осуществлении грамматического (филологического) толкования текста завещания;
– в случае невозможности уяснения смысла завещания из буквального смысла содержащихся в нем слов и выражений, необходимо осуществить сопоставление одного положения завещания с другими, т. е. применить способ смыслового (логического) толкования, а неясные положения завещания сопоставить со смыслом завещания в целом;
– толковать завещание необходимо в случаях неясности как завещания в целом, так и отдельных его положений;
– при толковании завещания в целом или отдельных его частей безусловно должна быть обеспечена наиболее полная реализация последней воли завещателя.
Удостоверение нотариусом завещаний. Нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан и лично представленные ими нотариусу. Удостоверение завещаний через представителей не допускается. При удостоверении завещаний от завещателей не требуется представления доказательств, подтверждающих их права на завещаемое имущество.
Личность завещателя устанавливается по паспорту или заменяющему его документу. Дееспособность человека связана не только с достижением совершеннолетия, но и с его психическим состоянием. Поэтому, если при удостоверении завещания у нотариуса или другого должностного лица, удостоверяющего завещание, возникнут сомнения относительно дееспособности завещателя, удостоверение завещателя может быть отложено с целью выяснения не выносилось ли судом решение о признании его недееспособным.
Не допускается удостоверение завещания с условием пожизненного содержания или с условием, ограничивающим свободу распоряжения полученным по наследству имуществом.
Удостоверение завещания заключается в совершении на нем удостоверительной надписи, подписании ее нотариусом или другим должностным лицом и проставлении печати. Завещание регистрируется в реестре для совершения нотариальных действий и в алфавитной книге учета завещаний. Завещание составляется, подписывается завещателем и удостоверяется нотариусом в двух экземплярах, один выдается завещателю, другой хранится в делах нотариуса. К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются завещания, удостоверенные полномочными должностными лицами. Завещания, не удостоверенные в установленном законом порядке, являются ничтожными.
Нотариус в случае получения уведомления об отмене завещания, а равно получения нового завещания, отменяющего или изменяющего составленное ранее завещание, делает об этом отметку на экземпляре завещания, хранящемся у нотариуса, и в реестре регистрации нотариальных действий. Уведомление об отмене завещания должно быть нотариально удостоверено.
Завещание нотариально удостоверенное. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и др.). Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина. При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель. Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания. В случае когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением правил о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.
В отношении нотариального удостоверения завещания обобщенно можно сформулировать следующие существенные обстоятельства:
– завещание представляет собой одностороннюю сделку, которая должна быть совершена в письменной форме и нотариально удостоверена;
– от завещателя не требуется предоставления доказательств, подтверждающих его права на завещанное имущество;
– нотариус удостоверяет завещание лишь дееспособных граждан, в связи с чем он, разумеется, обязан установить личность завещателя на основании паспорта или других документов, исключающих любые сомнения относительно личности завещателя (например, удостоверения личности офицера, водительского удостоверения и др.). Однако обязанности нотариуса этим не ограничиваются – в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате нотариус обязан проверить дееспособность завещателя, и в этих целях он вправе задавать ему необходимые вопросы, запросить сведения из суда, направить документ на экспертизу и совершить иные действия, а в необходимых случаях вправе даже отложить удостоверение завещания, но на срок не более одного месяца со дня вынесения им соответствующего постановления об этом (ст. 41, 42, 43, 57 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате);
– нотариус должен разъяснить завещателю правила об обязательной доле в наследстве, о чем должно быть указано в тексте завещания (перед подписью завещателя);
– завещание должно быть вслух зачитано завещателю, иным участникам процедуры, и оно подписывается завещателем в присутствии нотариуса;
– нотариус не вправе удостоверять завещание, имеющее подчистки, приписки, зачеркнутые слова, иные неоговоренные исправления, а также исполненное карандашом;
– нотариус не вправе удостоверять завещание на свое имя или от своего имени, на имя и от имени своих родственников (родителей, детей, внуков);
– нотариус обязан отказать в удостоверении завещания в случаях, если: это противоречит закону; завещание должно быть удостоверено другим нотариусом; завещатель является лицом недееспособным; завещание не соответствует требованиям закона;
– удостоверенное нотариусом завещание подлежит регистрации в специальном регистрационном реестре;
– если завещатель сам составил проект завещания, нотариус обязан разъяснить смысл и значение подготовленного документа и проверить, соответствует ли его содержание действительной воле и намерениям завещателя, а также не противоречит ли оно закону;
– за удостоверение завещания, составление нотариусом его проекта, выполнение технической работы нотариус взимает государственную пошлину;
– текст удостоверительной надписи может быть напечатан или должен быть ясно написан от руки, подчистки не допускаются, приписки и иные исправления оговариваются нотариусом и подтверждаются его подписью с приложением печати;
– для совершения удостоверительной надписи на завещании могут применяться штампы с текстом соответствующей надписи;
– удостоверительная надпись должна располагаться в завещании сразу после подписи лица на этой же странице. Если удостоверительная надпись не умещается на этой странице, она может быть продолжена или изложена полностью на оборотной стороне документа либо на прикрепленном к документу листе бумаги с соблюдением положений о необходимости нумерации и взаимного скрепления листов. Прикрепление листов бумаги для удостоверительной надписи о свидетельствовании верности копии документов не допускается;
– если завещатель глухой, немой или глухонемой, неграмотный, то при совершении завещания присутствует лицо (переводчик), которое может объясниться с ним и удостоверить своей подписью, что содержание завещания соответствует воле наследодателя (глухого, немого или глухонемого, неграмотного);
– по просьбе лица, которому отказано в совершении нотариального действия, нотариус должен изложить причины отказа в письменной форме, разъяснить порядок его обжалования и в течение 10-дневного срока со дня обращения за совершением нотариального действия вынести постановление об отказе в совершении нотариального действия;
– завещания могут удостоверяться должностными лицами органов местного самоуправления в случаях, когда в населенном пункте отсутствует нотариус;
– завещания могут удостоверяться должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации;
– упомянутые выше должностные лица обязаны удостоверять завещания с соблюдением положений гражданского законодательства о тайне завещания, о форме завещания, о порядке нотариального удостоверения завещания;
– нотариусы и упомянутые выше должностные лица обязаны отказать в удостоверении завещания если:
– совершение такого действия противоречит закону;
– действие подлежит совершению другим нотариусом;
– с просьбой о совершении нотариального действия обратился недееспособный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых полномочий;
– сделка не соответствует требованиям закона;
– документы, представленные для совершения нотариального действия, не соответствуют требованиям законодательства.
Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям.
Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям:
– завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
– завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;
– завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
– завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;
– завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание. Завещание, удостоверенное в соответствии с вышеизложенным, должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу. Если гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, лица, которым предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса.
В связи с вышеизложенным отметим:
– к гражданам, находящимся во время плавания на борту судна, относятся члены экипажа, пассажиры и иные граждане, фактически находящиеся на таком судне;
– завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и других подобных экспедициях, удостоверяются исключительно начальником экспедиции;
– к местам лишения свободы относятся: исправительные учреждения разных видов (колонии общего, строгого, особого режимов, исправительные колонии особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы, колонии-поселения, тюрьмы, воспитательные колонии, следственные изоляторы, арестные дома и т. п.);
– только и исключительно начальник места лишения свободы, но не другие должностные лица вправе удостоверять завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы лиц;
– завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, должно быть подписано завещателем непосредственно в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и в присутствии свидетеля;
– перед удостоверением указанное завещание должно быть подписано не только самим завещателем, но и свидетелем, при этом лицо, удостоверяющее завещание, должно указать на нем полные данные о свидетеле (т. е. его фамилию, имя, отчество, местожительства, сведения о дееспособности и т. п. на основании документа, удостоверяющего личность свидетеля).
Лица, правомочные удостоверять завещания. Правом удостоверения завещаний, обладают:
– нотариус;
– начальник, главный врач, заместители главного врача по медицинской части и дежурный врач стационарного лечебного учреждения;
– директор, главный врач дома для престарелых и инвалидов;
– капитан судна, плавающего под Государственным флагом Российской Федерации;
– начальник разведочной, арктической или другой подобной экспедиции;
– командир воинской части;
– начальник места лишения свободы;
– служащий банка, имеющий право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Названное лицо наделено правом удостоверения не завещания гражданина в широком смысле, а лишь завещательного распоряжения правами на денежные средства в банках.
Обязанность капитана судна в случае составления завещания на судне — капитан судна обязан удостоверить завещание лица, находящегося во время плавания на судне. Завещание, удостоверенное капитаном судна, приравнивается к нотариально удостоверенному.
Информация, подлежащая изложению в постановлении нотариуса об отказе удостоверить завещание. В таком указанном постановлении должны быть указаны:
– дата вынесения постановления;
– фамилия, имя, отчество нотариуса, вынесшего постановление, дата и номер приказа органа юстиции о назначении на должность нотариуса, его нотариальный округ или наименование государственной нотариальной конторы;
– дата обращения и сведения о лице, обратившемся для совершения удостоверения завещания;
– о том, что завещатель просил удостоверить завещание;
– мотивы, по которым в удостоверении завещания было отказано, со ссылкой на законодательство;
– порядок и сроки обжалования отказа.
Напомним, что указанное постановление составляется в двух экземплярах, заверяется нотариусом с приложением его печати и регистрируется в Книге исходящей корреспонденции. Один экземпляр вручается или направляется лицу, которому отказано в удостоверении завещания. Другой экземпляр постановления с подписью лица, которому вручено постановление, или с отметкой о направлении по почте (вручении) лицу, которому отказано в удостоверении завещания, оставляется в делах нотариуса.
Завещание в чрезвычайных обстоятельствах – это завещание гражданина, который находится в положении, явно угрожающем его жизни и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с общими правилами (ст. 1124–1128 ГК России). Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами ГК России, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание. Завещание, совершенное в обстоятельствах, указанных выше, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной предусмотренной форме. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, в соответствии с настоящей статьей подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Указанное требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства.
Применительно к совершению завещания в чрезвычайных обстоятельствах коротко могут быть сформулированы следующие обстоятельства:
– совершая завещание в чрезвычайных обстоятельствах, завещатель должен написать его собственноручно, подписать завещание в чрезвычайных обстоятельствах собственноручно;
– при совершении завещания в чрезвычайных обстоятельствах должны присутствовать не менее чем два свидетеля;
– свидетелями не могут быть:
– нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
– лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
– граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
– неграмотные;
– граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
– лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание;
Если завещание составлено в присутствии указанных выше лиц, то это недействительная сделка и наследование наступает по закону;
– правила, установленные в отношении завещания в чрезвычайных обстоятельствах, не обязывают завещателя (после прекращения чрезвычайных обстоятельств) совершить завещание в общем порядке, однако если оно не совершено по истечении календарного месяца со дня, когда чрезвычайные обстоятельства прекратились, то завещание автоматически теряет силу;
– завещатель вправе в завещании полностью воспроизвести текст завещания в чрезвычайных обстоятельствах, а также вправе изменить его условия;
– завещание в чрезвычайных обстоятельствах подлежит исполнению лишь постольку, поскольку суд соответствующим судебным актом подтвердил факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. При этом суд вправе рассматривать этот вопрос лишь по требованию заинтересованных лиц, но не по собственной инициативе и должен рассматривать это дело в порядке особого производства;
– условия завещания в чрезвычайных обстоятельствах не могут быть исполнены добровольно, т. е. даже если все наследники согласны с последней волей наследодателя (выраженной в таком завещании), но никто из них (либо другие заинтересованные лица) не обратился в суд с требованием, то наступает наследование не по завещанию, а по закону
Требования к совершению завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Указанные требования заключаются в нижеследующем. Завещание должно быть составлено и подписано в присутствии двух свидетелей. Поскольку ГК России применительно к этому случаю не содержит норм о действиях свидетелей, то в целях соблюдения требования закона об обязательном присутствии свидетелей в завещании целесообразно отразить факт присутствия свидетелей, включив в него запись примерно следующего содержания: «Я, (Ф.И.О. свидетеля) подтверждаю, что настоящий документ, выражающий последнюю волю (Ф.И.О. завещателя) относительно принадлежащего ему имущества, составлен и подписан собственноручно завещателем в моем присутствии (дата составления)».
В течение месяца после прекращения чрезвычайных обстоятельств, при которых было составлено завещание, завещатель должен совершить завещание в форме применительно к общим правилам – в противном случае по истечении месяца завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу. При этом завещатель вправе как придать уже составленному завещанию необходимую форму, так и составить новое завещание, иным образом решив судьбу принадлежащего ему имущества. В текст нового завещания нет необходимости включать распоряжение об отмене завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах, поскольку оно по истечении месяца утрачивает силу независимо от наличия специальных распоряжений о его отмене.
Завещание закрытое. Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания. Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность. По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.
Требования к закрытому завещанию. К закрытому завещанию предъявляются следующие требования:
– оно должно быть собственноручно написано завещателем. Правила п. 1 ст. 1125 ГК России о возможности использования технических средств (компьютера, пишущей машинки и т. п.) при написании закрытого завещания не применяются;
– оно должно быть собственноручно подписано завещателем. По общему правилу, если гражданин в силу физических недостатков, болезни, неграмотности и другим причинам не может подписать завещание лично, по его просьбе это может сделать другое лицо (рукоприкладчик). Данное правило не распространяется на закрытое завещание, поскольку требование о собственноручном подписании завещания сформулировано п. 2 ст. 1126 ГК России в императивной норме. Из этого следует, что граждане, которые в силу тех или иных причин не могут подписать завещание собственноручно, не могут и совершить завещание в закрытой форме.
Несоблюдение названных требований влечет недействительность завещания (п. 2 ст. 1126 ГК России).
Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, о фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Надпись на конверте с закрытым завещанием должна соответствовать нижеследующему содержанию:
«Дата (число, месяц, год прописью) года, я, (фамилия, имя, отчество), нотариус (наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа), в помещении нотариальной конторы по адресу: (указывается адрес офиса нотариальной конторы), принял от (фамилия, имя, отчество завещателя, цифрами дата его рождения, реквизиты документа, удостоверяющего его (ее) личность), проживающего(ей) (указывается место постоянного жительства или преимущественного пребывания), в присутствии свидетелей (фамилия, имя, отчество свидетелей, место их постоянного жительства или преимущественного пребывания), закрытый конверт, в котором по устному заявлению (инициалы, фамилия завещателя) находится закрытое завещание, написанное и подписанное им (ею) собственноручно. В присутствии указанных лиц закрытый конверт с подписями названных свидетелей запечатан мною в настоящий конверт, при этом мною разъяснено завещателю содержание статей 1126 и 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Зарегистрировано в реестре за № ______
Взыскано госпошлины (по тарифу) ______
Печать
Нотариус
Подпись»
Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан:
– предупредить завещателя о том, что согласно п. 2 ст. 1126 ГК России закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, а в случае несоблюдения этих требований, завещание признается недействительным;
– разъяснить завещателю содержание ст. 1149 ГК России об обязательной доле в наследстве, о чем нотариусом должна быть сделана соответствующая надпись на втором конверте. Кроме того, нотариус обязан выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания (свидетельство).
При представлении нотариусу свидетельства о смерти завещателя конверт вскрывается нотариусом не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания остается на хранении у нотариуса, а наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола, содержащего полный текст завещания.
Право завещателя на закрытое завещание. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание).
Права лица, совершившего закрытое завещание. Гражданин, решивший совершить закрытое завещание, вправе:
– не предоставлять возможность ознакомиться с его содержанием любым третьим лицам (наследникам, родственникам, друзьям и т. д.);
– не знакомить с его содержанием даже нотариуса, который будет удостоверять завещание, поскольку если завещатель знакомит нотариуса с содержанием завещания, последнее не может считаться закрытым, и поэтому его необходимо совершить и удостоверять по общим правилам;
– вносить изменения в закрытое завещание, а также отменить его в общеустановленном порядке;
– пользоваться всеми без исключения правами применительно к осуществлению завещания по общим правилам.
Обязанности нотариуса в отношении закрытого завещания заключаются в следующем:
– нотариус в присутствии свидетелей должен вложить конверт с текстом закрытого завещания, на котором расписались свидетели, в другой конверт, запечатать этот конверт и сделать на нем надпись, содержащую сведения о завещателе (т. е. ФИО, место жительства, сведения о проверке дееспособности и т. п.), месте (т. е. месте, где совершается нотариальное действие) принятия конверта с закрытым завещанием и дате принятия указанного конверта, свидетелях (их ФИО, места жительства по данным паспорта), об отсутствии препятствий к тому, чтобы указанные лица были свидетелями;
– нотариус должен устно разъяснить завещателю:
– содержание ст. 1149 ГК России о праве несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных супруга и родителей, некоторых других лиц на обязательную долю в наследстве и сделать запись в реестре регистрации нотариальных действий о факте разъяснения;
– содержание п. 2 ст. 1126 ГК России о том, что если завещатель не собственноручно написал и подписал завещание, то такое завещание является недействительной сделкой (ничтожной сделкой);
– на втором конверте, в котором запечатан конверт с закрытым завещанием, сделать надпись о том, что содержание ст. 1149 и п. 2 ст. 1126 ГК России завещателю разъяснено;
– выдать завещателю документ (свидетельство), подтверждающий принятие закрытого завещания и произвести об этом запись в реестре регистрации нотариальных действий;
– по представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства должен вскрыть конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону;
– после вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания нотариусом сразу же должен огласить;
– после оглашения текста завещания нотариус должен составить и вместе со свидетелями подписать протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания;
– подлинник завещания нотариус должен хранить у себя, а наследникам выдать нотариально удостоверенную копию протокола (в т. ч. не присутствовавшим при вскрытии конверта наследникам);
– об оставлении подлинника завещания у нотариуса, о составлении протокола и выдаче его копий наследникам в реестре регистрации нотариальных действий должна быть сделана запись.
В рамках рассматриваемого круга вопросов напомним:
– завещатель обязан подавать текст закрытого завещания (т. е. уже написанного и подписанного им) в заклеенном конверте;
– в момент передачи нотариусу заклеенного конверта с текстом закрытого завещания должны присутствовать два свидетеля и поставить на передаваемом нотариусу конверте свои подписи (причем согласно действующим правилам свидетели не вправе поставить свои подписи до того, как в помещение, где будет происходить передача конверта, вошел нотариус);
– закрытое завещание после смерти завещателя толкуется по общим правилам.
Обязанности нотариуса при приемке конверта с закрытым завещанием.
Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан:
– предупредить завещателя о том, что согласно п. 2 ст. 1126 ГК России закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, а в случае несоблюдения этих требований, завещание признается недействительным;
– разъяснить завещателю содержание ст. 1149 ГК России об обязательной доле в наследстве, о чем нотариусом должна быть сделана соответствующая надпись на втором конверте.
Кроме того, нотариус обязан выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания (свидетельство).
Срок вскрытия нотариусом конверта с закрытым завещанием. При представлении нотариусу свидетельства о смерти завещателя конверт с закрытым завещанием должен быть вскрыт нотариусом не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону.
Недействительность завещания. При нарушении положений ГК России, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.
В отношении возможности, условий и обстоятельств признания завещания как односторонней сделки недействительным можно сформулировать следующее:
– несоблюдение нотариальной формы, а в установленных законом случаях несоблюдение требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность – такая сделка считается ничтожной;
– сделка недействительна по основаниям, установленным ГК России, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка);
– требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лицами, указанными в ГК России;
– требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Кроме того, суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе;
– недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения;
– если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время;
– не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов сделка, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения;
– сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна;
– мнимая сделка, т. е. сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна;
– притворная сделка, т. е. сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна;
– сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согласия попечителя гражданином, ограниченным судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, может быть признана судом недействительной по иску попечителя;
– сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения;
– сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими;
– сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения. В этой связи напомним, что существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенного значения;
– сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего;
– если сделка признана недействительной по одному из указанных в предыдущем абзаце оснований, то потерпевшему другой стороной должно быть возвращено все полученное по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре подлежит возмещению его стоимость в деньгах;
– недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части;
– иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в течение десяти лет со дня, когда началось ее исполнение;
– иск о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение года со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной;
– в зависимости от оснований, влекущих недействительность завещания, последнее является недействительным либо в силу признания его таковым судом, либо независимо от такого признания судом;
– по общему правилу недействительным может быть завещание в целом, что не исключает возможности признания недействительной какой-либо его части;
– сама по себе недействительность тех или иных завещательных распоряжений не означает, что прочие части завещания недействительны;
– если недействительность отдельных завещательных распоряжений влияет (затрагивает) на действительность всех других частей завещания, поскольку другие части завещания теряют смысл, так как они взаимосвязаны и взаимозависимы, то все завещание будет признано недействительным;
– общие установленные правила о последствиях недействительности сделок применяются в отношении недействительных завещаний, но с учетом особенностей, относящихся к оспоримым завещаниям и установленным ст. 1131 ГК России, согласно которой:
– требования о признании завещания недействительным рассматриваются судом в порядке искового производства;
– иск о признании завещания недействительным может быть предъявлен в суд лицом, права и законные интересы которого нарушены завещанием либо полагающим, что такое нарушение налицо, а также представителем такого лица;
– иск о признании завещания недействительным может быть подан только после открытия наследства по общим правилам, установленным для подачи иска;
– не могут служить основанием недействительности завещания описки (т. е. ошибки, иные грамматические погрешности, а если завещание было напечатано на машинке – опечатки, неправильные переносы слов, сокращения слов и т. п.), а также другие незначительные нарушения порядка, в котором составляется завещание.
Основания недействительности завещания. Законом предусмотрены, в частности, следующие основания недействительности завещаний:
– несоблюдение установленных ГК России правил о письменной форме завещания и его удостоверении (п. 1 ст. 1124 ГК России), в том числе несоблюдение правил: о нотариальной или приравненной к ней форме, о круге лиц, имеющих право удостоверять завещания (ст. 1125, 1127, 1128 ГК России), о собственноручном исполнении и подписании текста закрытого завещания (ст. 1126 ГК России), об обязательном присутствии свидетелей при совершении завещания (п. 3 ст. 1124 ГК России);
– несоблюдение требования о полной дееспособности завещателя (ст. 21, 168, 1118 ГК России);
– несоблюдение требования о совершении завещания лично завещателем, о недопустимости совершения его через представителя (п. 4 ст. 182, ст.1118 ГК России);
– завещательное распоряжение чужим имуществом, не принадлежащим завещателю (ст. 1118 ГК России);
– отказ суда подтвердить факт совершения завещания последней воли в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК России);
– совершение завещания гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК России), совершение завещания под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение (ст. 178 ГК России), или под влиянием обмана, насилия, угрозы (ст. 179 ГК России);
– несоблюдение правил об обязательной доле необходимых наследников (ст. 1149 ГК России).
Подназначение наследника – это совершенное до открытия наследства назначение другого наследника взамен того основного наследника, который почему-либо окажется выбывшим из наследственного правопреемства. Наследник, указанный завещателем в целях подназначения основного наследника, может быть любым лицом, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, избираемым завещателем по правилам назначения наследника по завещанию. Подназначение наследника в завещании представляет собой вид завещательного распоряжения под отлагательным условием, расширяющий возможности завещателя назначить правопреемников по его усмотрению, обходя не зависящие от воли завещателя обстоятельства, препятствующие исполнению его завещательных назначений или ординарному ходу наследования по закону.
Подназначение наследника может быть предусмотрено в завещании для случаев, если:
– до открытия наследства или одновременно с наследодателем умрет назначенный в завещании наследник;
– до открытия наследства или одновременно с наследодателем умрет наследник завещателя по закону;
– после открытия наследства умрет назначенный в завещании наследник, не успев принять наследство;
– после открытия наследства назначенный в завещании наследник не примет наследство по другим причинам, не связанным с его смертью, до истечения срока принятия наследства либо откажется от наследства;
– после открытия наследства умрет наследник завещателя по закону, не успев принять наследство;
– после открытия наследства наследник завещателя по закону не примет наследство по другим причинам, не связанным с его смертью, до истечения срока принятия наследства либо откажется от наследства;
– назначенный в завещании наследник или наследник завещателя по закону утратят возможность приобретения наследства по основаниям недостойности наследования.
Отмена и изменение завещания. Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании. Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части. В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием. Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной ГК России для совершения завещания. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание. Завещательным распоряжением в банке может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.
В рамках рассматриваемого круга вопросов можно сформулировать следующие существенные обстоятельства:
– право завещателя отменить или изменить завещание является абсолютным;
– завещатель вправе изменить или отменить сделанное им завещание в любое время;
– изменение или отмена завещания считается совершенным лишь после удостоверения нотариусом нового завещания.
– завещание считается составленным позднее, если оно подписано наследодателем и удостоверено нотариусом спустя хотя бы один день после того, как было составлено предыдущее завещание, но если оба завещания составлены в один и тот же день, то в части, в которой они противоречат друг другу, каждое из них отменяет другое. Если оба указанных завещания полностью противоречат друг другу, то в этом случае наследование происходит по закону;
– завещание, составленное позднее, может отменять ранее составленное завещание полностью (если содержание одного завещания во всем противоречит содержанию другого) или частично (если оно лишь частично противоречит прежнему завещанию). В последнем случае оба завещания сохраняют силу, но более раннее применяется лишь постольку, поскольку не противоречит новому;
– последующее завещание может дополнить ранее составленное завещание – в этом случае прежнее завещание продолжает действовать в части, не противоречащей условиям нового. Иными словами, в таком случае ранее составленное завещание продолжает действовать, но подлежит применению с учетом дополнительных условий, содержащихся в более позднем по дате составления завещании;
– подпись наследодателя на заявлении об отмене предыдущего завещания должна быть нотариально засвидетельствована;
– нотариус, получив заявление об отмене предыдущего завещания, должен сделать об этом отметку на хранящемся у него экземпляре завещания, а также в реестре регистрации нотариальных действий;
– если завещание удостоверено в другой государственной нотариальной конторе (т. е. удостоверено другим частным нотариусом, либо консульским учреждением, либо правомочным органом исполнительной власти), заявление о его отмене должно быть направлено завещателем или нотариусом (удостоверившим заявление) тому нотариусу, который ранее удостоверил предыдущее завещание;
– заявление об отмене завещания хотя и удостоверяется у нотариуса, но не является новым завещанием, изменяющим ранее составленное;
– если завещатель отменил завещание, но при этом не составил новое завещание, то в этом случае действует правило о наследовании по закону;
– если новое завещание отменяет ранее составленное завещание, то последнее считается отмененным окончательно, т. е. даже если впоследствии наследодатель отменит и свое новое завещание, то в этом случае прежнее завещание применению не подлежит, а поскольку таким образом отменены оба завещания, то наступает наследование по закону;
– завещатель вправе заявить об отмене завещания тому же нотариусу, который удостоверил завещание, или другому нотариусу – в этом случае последний обязан направить заявление нотариусу, удостоверившему завещание;
– новое завещание, равно как и заявление об отмене, кроме нотариуса может быть удостоверено также правомочными лицами;
– в распоряжении об отмене завещания, удостоверенного нотариусом, должны указываться сведения о завещателе (т. е. его фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, сведения о дееспособности в момент совершения завещания и подачи распоряжения), дата и место удостоверения, фамилия, имя, отчество нотариуса, удостоверившего завещание, его нотариальный округ или наименование государственной нотариальной конторы либо фамилия, имя, отчество, должность лица, удостоверившего завещание, а также реестровый номер завещания. Заявления для передачи их другим физическим лицам или юридическому лицу представляются нотариусу не менее чем в двух экземплярах, один из которых остается в делах нотариуса, а другие передаются адресатам;
– если последующее завещание признается недействительным, то в этом случае составленное ранее завещание (т. е. прежнее, предыдущее завещание) сохраняет свою силу и наследование осуществляется в соответствии с ним;
– если распоряжение об отмене завещания представляет собой недействительную сделку (ничтожную или оспоримую), то в этом случае завещание считается неотмененным и наследование происходит в соответствии с ним;
– если совершить распоряжение об отмене закрытого завещания по установленным правилам и удостоверить его у нотариуса, то все условия для отмены закрытого завещания будут тем самым соблюдены.
Требования к распоряжению об отмене завещания. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной для совершения завещания. Несоблюдение названного требования влечет недействительность распоряжения. Распоряжение об отмене завещания должно содержать:
– сведения о завещателе – фамилия, имя, отчество полностью; дата рождения; наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания;
– сведения о нотариусе, удостоверившем завещание: фамилия и инициалы нотариуса, его нотариальный округ или наименование государственной нотариальной конторы, либо фамилия, инициалы и должность должностного лица, удостоверившего завещание;
– реестровый номер завещания.
Требование заинтересованного лица о признании завещания недействительным – может быть предъявлено в суд лицом, чьи права или законные интересы нарушены этим завещанием. Поскольку завещание представляет собой одностороннюю сделку, к нему применимы соответствующие нормы гражданского законодательства, в частности, требования о применении последствий ничтожной сделки, которые могут быть заявлены любыми заинтересованными лицами. В соответствии с этим лицами, чьи права или законные интересы нарушены недействительным завещанием, могут быть наследники, чьи права на наследство имеют законное основание, а также другие лица, не относящиеся к наследникам, но чьи имущественные права или интересы задеты спорным завещанием.
Понятно, что на практике по делам, связанным с признанием недействительным определенного завещания в целом или в части, истцами, как правило, выступают лица, которым, в случае признания недействительным спорного завещания в целом или в части, принадлежит право на наследство по закону, в том числе право на обязательную долю в наследстве или право на наследство по другому завещанию, либо лица, которым принадлежит на праве собственности завещанное имущество либо его часть, распоряжаться которой завещатель не имел права.
С требованием о признании завещания недействительным может выступить исполнитель завещания – это право основано на полномочиях исполнителя завещания в определенной форме представлять завещателя, обеспечивая наследование в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя. Такое требование о признании недействительным завещания или отдельного завещательного распоряжения, в частности, может быть необходимо для защиты подлинной воли завещателя, установления достоверности факта завещания или других распоряжений завещателя (например, об отмене завещания).
В рамках рассматриваемого круга вопросов необходимо акцентировать внимание на том обстоятельстве, что оспаривание завещания до открытия наследства не допускается, поскольку обусловлено особыми свойствами завещания как сделки, совершаемой на случай смерти, в связи с чем до открытия наследства завещание не является обстоятельством, которое вызывает правовые последствия в имуществе завещателя либо других лиц, заинтересованных в наследовании, или обладающих правом общей собственности на завещанное имущество, или имеющих обязательственно-правовые претензии к завещателю и т. д.
Права завещателя
Реализация своих прав завещателем прямо и непосредственно связана со многими обстоятельствами различного рода, причем нередко такими обстоятельствами может быть обусловлена. Завещатель имеет право на исполнение нотариусом, наследником, исполнителем завещания своих обязанностей с соблюдением всех установленных требований. Иными словами, например, совокупность обязанностей наследника по отношению к завещателю прежде всего представляет собой право завещателя на их безусловное исполнение наследником.
Основные и общие положения
Прежде всего отметим, что завещатель имеет право на безусловное исполнение нотариусом и иными участниками отношений по наследованию возложенных на них законом обязанностей (см. соответствующие разделы).
В соответствии с принципом свободы завещания и иными законодательными нормами завещатель имеет право:
– завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами настоящего Кодекса о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание (см. ст. 1119 ГК России);
– не сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания (см. ст. 1119 ГК России);
– совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем (см. ст. 1120 ГК России);
– распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний (см. ст. 1120 ГК России);
– совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону (см. ст. 1121 ГК России);
– указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный (см. ст. 1121 ГК России);
– в случае нарушения тайны завещания потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК России, поскольку нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены, (см. ст. 1123 ГК России);
– чтобы нотариально удостоверенное завещание было записано с его слов нотариусом и при написании или записи завещания были использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и др.) (см. ст. 1125 ГК России);
– чтобы завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания было полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса (см. ст. 1125 ГК России);
– чтобы текст завещания был оглашен для него нотариусом и об этом на завещании была сделана соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание, если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание (см. ст. 1125 ГК России);
– чтобы завещание было подписано другим гражданином в присутствии нотариуса, если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, с указанием причин, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно (см. ст. 1125 ГК России);
– чтобы при составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя мог присутствовать свидетель (см. ст. 1125 ГК России);
– чтобы завещание было удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением правил о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания в случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации (см. ст. 1125 ГК России);
– совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание) (см. ст. 1126 ГК России);
– на завещание, приравниваемое к нотариально удостоверенному завещанию (см. ст. 1127 ГК России);
– на завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках (см. ст. 1128 ГК России);
– на завещание в чрезвычайных обстоятельствах (см. ст. 1129 ГК России);
– отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения (см. ст. 1130 ГК России);
– посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений (см. ст. 1130 ГК России);
– отменить завещание посредством распоряжения о его отмене (см. ст. 1130 ГК России);
– отменить или изменить завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах (см. ст. 1130 ГК России);
– отменить или изменить завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке (см. ст. ГК 1130 России);
– поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину – душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником (см. ст. 1134 ГК России);
– ограничиться в завещании завещательным отказом (см. ст. 1137 ГК России);
– возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ) (см. ст. 1137 ГК России);
– установить, что предметом завещательного отказа является передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т. п. (см. ст. 1137 ГК России);
– возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения (см. ст. 1139 ГК России);
– возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними (см. ст. 1139 ГК России).
По общему правилу, установленному ст. 1112 ГК России, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Согласно ст. 1120 ГК России завещатель может совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, как находящемся в его собственности на момент совершения завещания, так и об имуществе, которое он может приобрести в будущем (после составления завещания). При этом способ приобретения завещателем нового имущества значения не имеет, а сама указанная норма ст. 1120 ГК России имеет принципиальное значение для обеспечения гарантированного перехода прав на имущество именно к тем лицам, которые были названы в завещании в качестве наследников.
Завещатель вправе распорядиться всем своим имуществом, составив одно завещание, либо только частью имущества. При первоначальном завещательном распоряжении частью имущества завещатель может впоследствии составить второе завещание, в котором сделает распоряжения относительно оставшейся части имущества. Если это не будет сделано, то не отраженная в завещании часть имущества будет наследоваться в соответствии с правилами ГК России о наследовании по закону (ст. 1141–1151 ГК России).
Завещание может содержать распоряжение завещателя о лишении наследства одного, нескольких или всех наследников по закону (п. 1 ст. 1119 ГК России). В этой связи особо подчеркнем то обстоятельство, что распоряжение о лишении права наследования лиц, имеющих в соответствии со ст. 1149 ГК России право на обязательную долю в наследстве, не имеет юридической силы. Завещатель может лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. При прямом способе лишения права наследования в завещании прямо указывается, кого именно из наследников наследодатель лишает наследства. В этом случае наследник при всех обстоятельствах лишается права на наследство (за исключением случаев, предусмотренных ст. 1149 ГК России в отношении обязательной доли в наследстве). К наследованию после смерти лица, прямо лишенного наследства, не призываются даже его наследники по праву представления. При косвенном способе лишения права наследования завещатель просто умалчивает в завещании о ком-либо из наследников, распределяя принадлежащее ему имущество между другими наследниками. При этом наследник, лишенный наследства по завещанию, может наследовать по закону имущество, оставшееся незавещанным.
Может быть составлено завещание, в котором вообще никакого имущества не завещается, а завещатель только лишает права на наследство кого-либо из наследников – смысл такого завещания заключается в том, что в данном случае другие наследники не могут отказаться от наследства в пользу наследника, лишенного права на наследство. При отсутствии же других наследников, право наследования переходит к государству.
Право лишения завещателем наследников права на наследство, как уже упоминалось, ограничено нормой об обязательной доле в наследстве.
Завещатель может назначить в завещании другого наследника на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону:
– умрет до открытия наследства;
– либо умрет одновременно с завещателем;
– либо умрет после открытия наследства, не успев его принять;
– не примет наследство по другим причинам;
– откажется от принятия наследства;
– не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.
В завещании могут быть названы как все перечисленные выше основания, так некоторые из них или только одно из них. Однако в случае если основной наследник не примет наследство по причинам, не указанным в завещании, то подназначенный наследник не будет призываться к наследованию – в этом случае, а также когда завещание не содержит распоряжения о подназначении, при наступлении перечисленных в п. 2 ст. 1121 ГК России событий, наследование будет осуществляться по правилам о:
– переходе права на принятие наследства (ст. 1156 ГК России);
– приращении наследственных долей (ст. 1161 ГК России);
– наследовании по закону (ст. 1141–1157 ГК России).
Согласие гражданина быть исполнителем завещания может быть им выражено при жизни завещателя в собственноручной надписи на завещании или в специальном заявлении, прилагаемом к завещанию. В случае если согласие исполнителя завещания не было выражено названными способами при жизни завещателя либо в случае если завещатель не поставил гражданина в известность о назначении его исполнителем завещания, последний может выразить согласие, подав нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства соответствующее заявление. Следует иметь в виду, что гражданин, фактически приступивший к исполнению завещания в течение месяца со дня открытия наследства, признается давшим согласие быть исполнителем завещания (абз. 3 п. 1 ст. 1134 ГК России).
К обязанностям имущественного характера, которые могут быть возложены завещателем на наследников, п. 2 ст. 1137 ГК России отнесены следующие:
– приобрести для отказополучателя и передать ему иное имущество (не входящее в состав наследства);
– выполнить для отказополучателя определенную работу;
– оказать отказополучателю определенную услугу;
– осуществлять в пользу отказополучателя периодические платежи.
Кроме того, на наследников по завещанию может быть возложена обязанность передать отказополучателю:
– в собственность вещь, входящую в состав наследства;
– во владение на ином вещном праве вещь, входящую в состав наследства;
– в пользование вещь, входящую в состав наследства;
– имущественное право, входящее в состав наследства.
Приведенный в п. 2 ст. 1137 ГК России перечень не является исчерпывающим, в связи с чем завещатель вправе вменить любое действие имущественного характера в обязанность наследника.
Пунктом 4 ст. 1137 ГК России предусмотрено право завещателя на подназначение отказополучателя. Завещатель вправе указать в завещании другого отказополучателя на случай, если назначенный в завещании отказополучатель:
– умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем;
– откажется от принятия завещательного отказа;
– не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства;
– лишится права на получение завещательного отказа как недостойный отказополучатель (п. 5 ст. 1117 ГК России).
Если завещание не содержит распоряжение о подназначении отказополучателя, то при наступлении названных событий наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности (п. 3 ст. 1138 ГК России).
Завещателю законом предоставлено право на завещательное возложение, т. е. распоряжение завещателя, в силу которого на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону либо исполнителя завещания возлагается обязанность совершить определенное действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (п. 1 ст. 1139 ГК России). Напомним, что под общеполезными следует понимать цели, полезные как для общества в целом, так и для отдельных социальных групп (например, лиц пенсионного возраста, лиц определенной профессии, лиц, проживающих в определенной местности, и т. п.). Иными словами, законодателем предусмотрена возможность возложения на наследника обязанности по содержанию принадлежавших завещателю домашних животных и осуществлению необходимого надзора и ухода за ними (абз. 2 п. 1 ст. 1139 ГК России). К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила ст. 1138 ГК России об исполнении завещательного отказа.
О существенном
Право завещателя завещать любое имущество. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний.
Право завещателя определить субъекта наследования. Гражданин вправе завещать имущество по своему усмотрению и определить в завещании, кому именно оставляет имущество, не учитывая ни очередность призвания наследников по закону к принятию наследства, ни тот факт, входят ли указанные им в завещании лица вообще в круг наследников по закону
Право завещателя завещать в пользу юридического лица. Согласно п. 1 ст. 1116 ГК России к наследованию по завещанию могут призываться указанные в этом завещании юридические лица, существующие на день открытия наследства, т. е. для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало в неизменном виде с момента совершения завещания вплоть до дня открытия наследства. Напомним, что прекращение существования юридического лица возможно в случаях его ликвидации или реорганизации. Поскольку право наследования возникает лишь с момента открытия наследства и не может быть передано при реорганизации, как еще не возникшее, то право наследования не может переходить в порядке правопреемства к вновь возникшим в результате реорганизации юридическим лицам. Обратим внимание на существенное обстоятельство: изложенное выше означает, что к наследованию по завещанию не может быть призвано:
– ликвидированное юридическое лицо, в том числе вследствие признания его судом несостоятельным (банкротом);
– реорганизованное юридическое лицо, но за исключением реорганизованного в форме выделения);
– правопреемник реорганизованного юридического лица.
Право завещателя завещать заложенное имущество. Залогодатель, выступая в качестве завещателя, вправе завещать заложенное имущество. В этой связи особо подчеркнем, что условия договора об ипотеке или иного соглашения, ограничивающие это право залогодателя, ничтожны.
Право завещателя на возложение на наследника имущественной обязанности в пользу отказополучателя. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).
Право завещателя на закрытое завещание. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием, т. е. составить закрытое завещание.
Право завещателя на назначение и подназначение наследника в завещании. Завещатель вправе совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.
Право завещателя на отмену и изменение завещания. Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. Право отмены и/изменения завещания является формой реализации завещателем своих прав, обусловленных принципом свободы завещания.
Завещание может быть отменено путем совершения нового завещания, содержащего специальное распоряжение об отмене предыдущего. В этой связи представляется целесообразным обратить внимание на ряд обстоятельств, как-то:
– новым завещанием может быть отменено или изменено любое завещание, в т. ч. завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке и завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах;
– распоряжением об отмене завещания может быть отменено любое завещание, в т. ч. завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке и завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах;
– завещанием в чрезвычайных обстоятельствах может быть отменено или изменено только завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах;
– завещательным распоряжением в банке может быть отменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке;
– завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, или завещательным распоряжением правами на денежные средства в банке не может быть отменено или изменено завещание, совершенное в нотариальной форме.
Завещание может быть отменено также путем совершения распоряжения об отмене завещания – в этом случае, при отсутствии нового завещания, наследование принадлежавшего завещателю имущества будет осуществляться в соответствии с правилами о наследовании по закону
Изменено завещание может быть также путем совершения нового завещания, содержащего распоряжения об отмене или изменении одного или нескольких содержащихся в предыдущем завещании завещательных распоряжений. Новым завещанием завещатель вправе:
– отменить одно или несколько содержащихся в завещании завещательных распоряжений, не делая при этом новых распоряжений вместо отмененных;
– отменить одно или несколько содержащихся в завещании завещательных распоряжений, заменив их новыми;
– изменить одно или несколько содержащихся в завещании, завещательных распоряжений.
Завещатель вправе совершить новое завещание, не указывая в нем об отмене или изменении отдельных завещательных распоряжений – в этом случае предыдущее завещание будет применяться в той части, в которой оно не противоречит новому завещанию.
Право завещателя на завещательный отказ. Завещатель имеет право на завещательный отказ, т. е. он вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности.
Право завещателя на подназначение отказополучателя. Завещатель вправе указать в завещании другого отказополучателя на случай, если назначенный в завещании отказополучатель:
– умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем;
– откажется от принятия завещательного отказа;
– не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства;
– лишится права на получение завещательного отказа как недостойный отказополучатель.
Если завещание не содержит распоряжение о подназначении отказополучателя, то при наступлении названных событий наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности.
Право завещателя на поручение исполнения завещании. Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину – душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником.
Права лица, совершившего закрытое завещание. Гражданин, решивший совершить закрытое завещание, вправе:
– не предоставлять возможность ознакомиться с его содержанием любым третьим лицам (наследникам, родственникам, друзьям и т. д.);
– не знакомить с его содержанием даже нотариуса, который будет удостоверять завещание, поскольку если завещатель знакомит нотариуса с содержанием завещания, последнее не может считаться закрытым, и поэтому его необходимо совершить и удостоверить по общим правилам;
– вносить изменения в закрытое завещание, а также отменить его в общеустановленном порядке;
– пользоваться всеми без исключения правами применительно к осуществлению завещания по общим правилам.
Завещательный отказ
Основные и общие положения
Завещательный отказ (легат) представляет собой распоряжение завещателя, в силу которого на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону возлагается исполнение за счет наследства определенной обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц – отказополучателей (легатариев), приобретающих право требовать исполнения этой обязанности (ст. 1137–1138 ГК России).
Завещательный отказ должен быть установлен в завещании – в противном случае он недействителен. Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.
Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.
В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.
При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу
Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа.
Согласно ст. 1138 ГК России наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное. Если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо отказался от получения завещательного отказа (ст. 1160 ГК России) или не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства, либо лишился права на получение завещательного отказа, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.
Если доля наследства, причитавшаяся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ, переходит к другим наследникам, последние, если из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такой отказ или такое возложение (ст. 1140 ГК России).
К обязанностям имущественного характера, которые могут быть возложены на наследников, п. 2 ст. 1137 ГК России относит следующие:
– приобрести для отказополучателя и передать ему иное имущество (не входящее в состав наследства);
– выполнить для отказополучателя определенную работу;
– оказать отказополучателю определенную услугу;
– осуществлять в пользу отказополучателя периодические платежи.
Кроме того, на наследников по завещанию может быть возложена обязанность передать отказополучателю:
– в собственность вещь, входящую в состав наследства;
– во владение на ином вещном праве вещь, входящую в состав наследства;
– в пользование вещь, входящую в состав наследства;
– имущественное право, входящее в состав наследства;
Поскольку приведенный в п. 2 ст. 1137 ГК России перечень не является исчерпывающим, завещатель, разумеется, вправе вменить любое действие имущественного характера в обязанность наследника.
Отметим, что пунктом 4 ст. 1137 ГК России предусмотрена возможность подназначения отказополучателя. На практике это означает, что завещатель в своем завещании вправе указать другого отказополучателя на случай, если назначенный в завещании отказополучатель:
– умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем;
– откажется от принятия завещательного отказа;
– не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства;
– лишится права на получение завещательного отказа как недостойный отказополучатель (п. 5 ст. 1117 ГК России).
Причем если завещание не содержит распоряжение о подназначении отказополучателя, то в таком случае при наступлении названных событий наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности (п. 3 ст. 1138 ГК России).
Учитывая изложенное, представляется возможным сформулировать, что завещательный отказ (легат) по существу представляет собой обременение, которое завещатель вправе возложить на своих наследников, причем это обременение выражается в том, что завещатель возлагает на наследников исполнение за счет наследственного имущества какой-либо обязанности имущественного характера в отношении одного либо нескольких лиц – отказополучателей, в связи с чем последние имеют право требовать от наследников выполнения условий завещательного отказа.
Предметом завещательного отказа могут быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т. п.
При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу. К отношениям между отказополучателем и наследником (наследниками), на которых возложено исполнение завещательного отказа, применяются общие правила, установленные ГК России об обязательствах, если иное не установлено завещанием либо не вытекает из существа завещательного отказа.
Право на получение завещательного отказа ограничено по времени, поскольку, как указывалось выше, в соответствии со ст. 1137 ГК России отказополучатель вправе реализовать право на завещательный отказ не позднее трех лет со дня открытия наследства.
Особо отметим то обстоятельство, что по общему правилу, право на завещательный отказ не может быть передано другим лицам, но при этом установленному в завещании отказополучателю может быть подназначен другой отказополучатель на тот случай, если:
– назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем;
– откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на его получение;
– лишится права на получение завещательного отказа.
Наследник, на которого возложена обязанность исполнить завещательный отказ, может быть освобожден от этой обязанности в случаях, если отказополучатель:
– умер до открытия наследства или одновременно с завещателем;
– отказался от получения завещательного отказа или не воспользовался своим правом на его получение в течение трех лет со дня открытия наследства;
– лишился права на получение завещательного отказа.
Однако в том случае, если отказополучателю подназначен другой отказополучатель, наследник, на которого возложена обязанность исполнить завещательный отказ, обязан его исполнить даже при наличии указанных обстоятельств, за исключением случаев, когда эти обстоятельства относятся к подназначенному отказополучателю.
Напомним: обязанность выполнения завещательного отказа у наследника возникает только в случае принятия им наследства.
В случае смерти до открытия наследства лица, на которое было возложено исполнение завещательного отказа, либо в случае непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю. Иными словами:
– если наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, отказался от наследства в пользу другого наследника по закону или по завещанию и этот наследник принял наследство, то исполнение завещательного отказа возлагается на наследника, в пользу которого состоялся отказ от наследства;
– если наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, умер до открытия наследства либо не принял его и на указанные случаи завещанием ему был подназначен другой наследник, то исполнение завещательного отказа должно быть возложено на подназначенного наследника, если он принял наследство;
– если наследник по завещанию, обязанный исполнить завещательный отказ, умер до открытия наследства, не успев принять его в установленный законом шестимесячный срок, при этом право на принятие наследства переходит к его наследникам, и в случае принятия ими наследства к ним переходит обязательство по исполнению завещательного отказа;
– если наследник по завещанию, обязанный исполнить завещательный отказ, не принял наследство, при этом не имеется других наследников, принявших наследство, и наследственное имущество в соответствии со ст. 1151 ГК России в порядке наследования переходит в собственность Российской Федерации, то к ней же переходит и обязанность исполнить завещательный отказ.
Если отказополучатель своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя или наследников либо против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовал или пытался способствовать получению завещательного отказа, он отстраняется от получения завещательного отказа (п. 5 ст. 1117 ГК России).
Согласно п. 1 ст. 1160 ГК России отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа. При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускается. В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право отказаться от получения завещательного отказа не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.
О существенном
Право завещателя на завещательный отказ. Завещатель имеет право на завещательный отказ, т. е. он вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности.
Право завещателя на подназначение отказополучателя. Завещатель вправе указать в завещании другого отказополучателя на случай, если назначенный в завещании отказополучатель:
– умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем;
– откажется от принятия завещательного отказа;
– не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства;
– лишится права на получение завещательного отказа как недостойный отказополучатель.
Если завещание не содержит распоряжение о подназначении отказополучателя, то при наступлении названных событий наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности.
Завещательный отказ (легат) представляет собой разновидность завещательных распоряжений, которая позволяет наследодателю передать имущество наследникам как своим непосредственным правопреемникам и одновременно предоставить имущественные блага за счет наследства другим лицам, которые не приобретают статуса наследников. То есть это распоряжение завещателя, в силу которого на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону возлагается исполнение за счет наследства определенной обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц – отказополучателей (легатариев), приобретающих право требовать исполнения этой обязанности. Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.
Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное. В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.
К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения ГК России об обязательствах, если из существа завещательного отказа не следует иное.
Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа.
Требования к завещательному отказу заключаются в основном в следующем:
– завещательный отказ должен быть установлен непосредственно в самом завещании. Это означает, что он может быть:
– установлен в первоначальном тексте завещания;
– внесен в завещание впоследствии и т. д.;
– завещательный отказ, являясь составной частью завещания, может быть дополнен или изменен (например, сужен круг отказополучателей); отменен в полном объеме; заменен новым завещательным отказом;
– содержание всего завещания может исчерпываться исключительно содержанием завещательного отказа – в этом случае завещательный отказ и есть завещание, которое должно удостоверяться, изменяться и отменяться в общеустановленном порядке;
– завещательный отказ всегда должен предусматривать исполнение обязанности (в пользу одного или нескольких отказополучателей) имущественного характера – в противном случае завещательный отказ недействителен. Это однако не означает, что недействительно все завещание в силу действия общего правила о том, что недействительность части не затрагивает целого;
– право на получение завещательного отказа действует в течение трех календарных лет;
– право на завещательный отказ не переходит к другим лицам, т. е. завещательный отказ не передается по наследству и не может быть уступлен другому лицу в порядке цессии, не может быть подарен или иным образом отчужден;
– лишь в виде исключения завещательный отказ переходит к подназначенному отказополучателю;
– наследник обязан исполнить завещательный отказ в пределах той части перешедшего к нему наследственного имущества, которая превышает размер его обязательной доли.
Право завещательного отказа и обязанность его исполнения. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т. п. В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения ГК России об обязательствах, если из существа завещательного отказа не следует иное. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа.
Срок действия права на получение завещательного отказа. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам.
Срок для осуществления права, предоставленного по завещательному отказу, установлен продолжительностью в три года со дня открытия наследства. Трехлетний срок, в течение которого действует право на получение завещательного отказа и отказополучатель может требовать от наследника исполнения возложенной на него обязанности, является не сроком исковой давности, а сроком осуществления права, т. е. пресекательным сроком. Этот срок не подлежит ни перерыву, ни приостановлению, ни восстановлению. С истечением этого срока обязательство, основанное на завещательном отказе, прекращается, за исключением случая подназначения легатария. Иными словами, к указанному сроку не применяются нормы гражданского законодательства об исковой давности и применимые к ней.
Право отказа от получения завещательного отказа. Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа. При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускается. В случае когда отказополучатель является одновременно наследником, его право, указанное выше, не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.
Исполнение завещательного отказа. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное. Если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо отказался от получения завещательного отказа (ст. 1160 ГК России) или не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства, либо лишился права на получение завещательного отказа, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.
Основания прекращения завещательного отказа. Такими основаниями являются обстоятельства, в результате наступления которых завещательный отказ остается без субъекта, в пользу которого он установлен, к которым могут быть отнесены нижеследующие:
– смерть отказополучателя до открытия наследства или одновременно с наследодателем;
– безусловный и безоговорочный отказ от получения завещательного отказа, совершить который отказополучатель вправе в течение срока продолжительностью в три года, исчисляемого со дня открытия наследства;
– фактическое неосуществление права на получение завещательного отказа в течение срока продолжительностью в три года, исчисляемого со дня открытия наследства;
– лишение права на получение завещательного отказа по недостойности отказополучателя.
Особенности, связанные с завещательным отказом. К таким особенностям могут быть отнесены следующие обстоятельства:
– завещательный отказ имеет место при наследовании по завещанию;
– сущность завещательного отказа состоит в том, что на такого наследника завещатель возлагает исполнение какого-либо обязательства в пользу отказополучателя;
– обязательство в пользу отказополучателя не может противоречить закону и должно быть конкретным т. е. в завещании должно быть четко указано, в чем состоит само обязательство, его характер, порядок и сроки исполнения и т. д.;
– завещательный отказ может быть возложен на любого (любых) из наследников, причем как по завещанию, так и по закону. Причем и государство, и юридическое лицо, которым завещано имущество или его часть, могут быть именно тем наследником, на которого возложен завещательный отказ;
– отказополучателем могут быть: гражданин, юридическое лицо, государство, муниципальное образование, иностранное государство, международные организации, одно лицо, несколько лиц в любом сочетании, входящее в состав наследников по закону лицо, входящее в состав наследников по завещанию лицо, лицо, которое не является наследником ни по закону, ни по завещанию;
– отказополучатель приобретает право требования исполнения завещательного отказа в течение трех лет с момента, когда узнал или должен был узнать о завещательном отказе. От имени малолетних отказополучателей, лиц, признанных недееспособными, такое требование заявляют их законные представители, опекуны и попечители;
– завещательный отказ, в частности, может касаться квартиры, переходящей по наследству, жилого дома, помещения или его части в соответствии с договором ренты;
– недействительность завещания не лишает указанных в нем отказополучателей права наследовать на основании другого, действительного, завещания;
– в случае смерти наследника до открытия наследства его права и обязанности как наследника, в том числе и в части завещательного отказа, переходят к подназначенному наследнику (если завещатель подназначил наследника), либо к другим наследникам.
– в случае смерти наследника после открытия наследства право на его долю в наследстве переходит – в порядке наследственной трансмиссии – вместе с обязанностью по завещательному отказу;
– при наследовании выморочного имущества к наследнику (Российской Федерации) переходит также исполнение завещательного отказа;
– нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом (например, личная нуждаемость в жилье), а также переход права собственности от наследника к другому лицу, независимо от оснований такого перехода (продажа, обмен и т. п.), не влияют на права отказополучателя, поскольку объем этих прав устанавливается наследодателем при составлении завещания и не может быть изменен его наследниками;
– права и обязанности отказополучателя прекращаются его смертью и не могут быть им переданы по наследству, если иное не было предусмотрено наследодателем, оставившим завещательный отказ.
Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ. Если вследствие обстоятельств, предусмотренных ГК России, доля наследства, причитавшаяся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ, переходит к другим наследникам, последние, если из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такой отказ. Применение правил о переходе к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ возможно при условии, если:
– иные правила не предусмотрены в самом завещании (например, наследодатель может возложить завещательный отказ на конкретного наследника и отметить, что в случае его смерти эта обязанность к другим наследникам или иным лицам не переходит);
– иное не вытекает из закона (например, если отказополучатель лишился права получить завещательный отказ по соответствующим обстоятельствам, то наследник освобождается от исполнения завещательного отказа);
Переход доли наследства (если в законе или завещании не предусмотрено иное) другому наследнику происходит вместе с переходом обязанности исполнить завещательный отказ. Следует особо подчеркнуть, что если завещательный отказ частично уже исполнен первоначальным наследником, то обязанность исполнения завещательного отказа в неисполненной части может переходить к другим наследникам.
Обязанности наследника в пользу отказополучателя, возложенные на него наследодателем. К обязанностям имущественного характера, которые могут быть возложены на наследников, относятся обязанности по:
– приобретению для отказополучателя и передаче ему имущества, не входящего в состав наследства;
– выполнению для отказополучателя определенной работы;
– оказанию отказополучателю определенной услуги;
– осуществлению в пользу отказополучателя периодических платежей.
Кроме того, на наследников по завещанию может быть возложена обязанность передать отказополучателю:
– в собственность вещь, входящую в состав наследства;
– во владение на ином вещном праве вещь, входящую в состав наследства;
– в пользование вещь, входящую в состав наследства;
– имущественное право, входящее в состав наследства.
На наследника, к которому переходит жилье – дом, квартира, иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность по предоставлению другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.
Поскольку приведенный выше перечень не является исчерпывающим, завещатель вправе вменить в обязанность наследника любое иное действие имущественного характера.
Срок требования отказополучателем исполнения завещательного отказа.
Отказополучатель вправе потребовать исполнения завещательного отказа в течение трех лет с момента, когда узнал или должен был узнать о завещательном отказе. Отсчет этого срока начинается со следующего дня после дня открытия наследства. Поскольку по своей природе этот срок пресекательный, он не подлежит продлению, но при условии, что отказополучателю не был подназначен другой отказополучатель.
Если в течение трехлетнего срока отказополучатель не воспользовался завещательным отказом, наследник (на которого возложено исполнение завещательного отказа) освобождается от этой обязанности. Однако если завещатель подназначил отказополучателя, то истечение упомянутого трехлетнего срока освобождает наследника от исполнения завещательного отказа перед первоначальным отказополучателем, но не перед подназначенным. Последний также вправе воспользоваться завещательным отказом в течение трех лет. Этот срок начинает отсчитываться со следующего дня после последнего дня трехлетнего срока, предоставленного первоначальному отказополучателю для принятия завещательного отказа. Если и подназначенный отказополучатель не воспользуется завещательным отказом в течение своего трехлетнего срока, наследник освобождается от исполнения завещательного отказа.
Завещательное возложение
Основные и общие положения
Согласно ст. 1139 ГК России завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения. Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними. Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное.
Если в последствии доля наследства, причитавшаяся наследнику, в отношении которого имело место завещательное возложение, переходит к другим наследникам, последние постольку, поскольку из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такое возложение (см. ст. 1140 ГК России).
Как и завещательный отказ, завещательное возложение представляет собой обременение, связанное с исполнением наследниками определенной обязанности, которое наследодатель может установить только в завещании. Завещательное возложение при наследовании по закону не допускается. Напомним, что под общеполезными следует понимать цели, полезные как для общества в целом, так и для отдельных социальных групп (например, лиц пенсионного возраста, лиц определенной профессии, лиц, проживающих в определенной местности, и т. п.).
К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила ст. 1138 ГК России об исполнении завещательного отказа: наследник, на которого завещателем возложена обязанность совершения действия, направленного на осуществление общеполезной цели, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Если наследник, на которого возложены указанные действия, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить возложение ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.
Если обязанность совершить определенные действия имущественного характера при завещательном отказе устанавливается в отношении строго определенного количества лиц (отказополучателей), которые определены в завещании, то при завещательном возложении действия имущественного либо неимущественного характера для достижения общеполезной цели должны совершаться во благо всех нуждающихся либо многих, но во всяком случае в отношении неопределенного круга лиц. При завещательном возложении обременение, которое наследодатель вправе возложить на своих наследников, может быть не только имущественного характера (как при завещательном отказе), но и неимущественного.
Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное. Срок действия права требования исполнения завещательного распоряжения законодательством прямо не определен, однако п. 2 ст. 1139 ГК России установлено, что к завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила, предусмотренные ГК России для завещательного отказа. С учетом этого право требования исполнения такого завещательного возложения действует в течение трех лет со дня открытия наследства. Исполнения завещательного возложения от наследников могут требовать любые третьи лица: государственные и общественные органы, граждане, организации и т. д.
Действия, направленные на достижение общеполезной цели, могут быть самыми разными, как то:
– предоставление возможности лечиться в медицинском учреждении, завещанном наследнику, пенсионерам;
– обучение детей малоимущих слоев населения данного населенного пункта в образовательном учреждении, созданном завещателем;
– обеспечение научных исследований в области здравоохранения, экологии и т. д.;
– предоставление возможности выставить коллекцию картин в местном музее;
– иные действия, направленные на достижение общеполезной цели.
О существенном
Завещательное возложение – представляет собой особую разновидность завещательных распоряжений, которая позволяет наследодателю передать имущество наследникам как своим непосредственным правопреемникам и одновременно возложить на них обязанность совершить определенные действия с общеполезной целью. То есть завещательное распоряжение – это распоряжение завещателя, в силу которого на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону либо исполнителя завещания возлагается обязанность совершить определенное действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Завещатель вправе в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения. Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними. К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила об исполнении завещательного отказа. Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное.
Завещательное возложение:
– имеет определенные черты сходства с завещательным отказом;
– устанавливается исключительно в завещании;
– может исчерпывать содержание совершенного завещания;
– является обременением наследников, обязанных в силу распоряжения завещателя выполнить определенные действия;
– отличается особенностями, выражающими иное его назначение и иную правовую природу по сравнению с завещательным отказом;
– основано на предмете (предмете завещательного возложения), который характеризуется двумя главными чертами, как-то:
– действия, составляющие предмет возложения, могут иметь имущественное и неимущественное содержание, в отличие от завещательного отказа, имеющего исключительно имущественное содержание;
– завещательное возложение направлено на достижение общеполезной цели, а не ко благу лишь определенного лица, в пользу которого назначается завещательный отказ.
Нормы о завещательном возложении предоставляют завещателю возможность, в частности, обязать наследников:
– содержать принадлежавших завещателю домашних животных;
– осуществлять необходимый надзор и уход за такими животными. Правом требовать (в т. ч. в судебном порядке) исполнения завещательного возложения обладают:
– любой из наследников как по завещанию, так и по закону;
– исполнитель завещания, как из числа наследников, так и специально назначенный завещателем;
– заинтересованные лица.
Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещательное возложение. Если вследствие обстоятельств, предусмотренных ГК России, доля наследства, причитавшаяся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательное возложение, переходит к другим наследникам, последние, если из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такое возложение.
Применение правил о переходе к другим наследникам обязанности исполнить завещательное возложение возможно при условии, если:
– иные правила не предусмотрены в самом завещании;
– иное не вытекает из закона.
Если в законе или завещании не предусмотрено иное, переход доли наследства к другому наследнику происходит вместе с переходом обязанности исполнить завещательное возложение. Заинтересованные лица вправе требовать от таких наследников исполнения завещательного возложения.
Исполнение завещания
Основные и общие положения
Согласно ст. 1133 ГК России по общему правилу исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания.
Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину – душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником (см. ст. 1134 ГК России). Согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается этим гражданином в его собственноручной надписи на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства. Гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания. После открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от его обязанностей как по просьбе самого исполнителя завещания, так и по просьбе наследников при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей.
Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом (см. ст. 1135 ГК России). Если в завещании не предусмотрено иное, исполнитель завещания должен принять необходимые для исполнения завещания меры, в том числе:
– обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом;
– принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников;
– получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам;
– исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения.
Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных учреждениях.
Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием (см. ст. 1136 ГК России).
Особо важное значение имеет назначение исполнителя завещания, в частности, в следующих случаях:
– имущество завещается несовершеннолетним, у которых не имеется родителей;
– имущество завещается государству либо юридическим лицам;
– имущество завещается под отлагательным условием;
– завещание содержит завещательный отказ или возложение;
– предметом завещания является имущество, в отношении которого после смерти завещателя обязательно возникнет необходимость управления (доля в уставном или складочном капитале хозяйственных товариществ и обществ, акции, предприятие как имущественный комплекс и др.).
Исполнитель завещания может выполнять разнообразные функции:
– производить розыск наследников, в пользу которых сделано завещание;
– извещать их об открывшемся наследстве;
– обращаться к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о принятии мер к охране наследственного имущества;
– распределять наследственное имущество между наследниками в случаях, когда это возможно (например, распределить предметы обычной домашней обстановки и обихода между наследниками при отсутствии у них спора);
и проч.
Наследники вправе требовать от исполнителя завещания отчет о его исполнении.
О существенном
Исполнение завещания – по сути, это комплекс действий наследников по завещанию или исполнителя завещания, направленных на реализацию последней воли наследодателя, выраженной в завещании в виде соответствующих распоряжений. Хотя, по общему правилу, исполнение завещания осуществляется лицами, названными в завещании в качестве наследников, однако завещатель вправе специальным распоряжением возложить обязанность исполнения завещания на лицо как входящее в круг наследников по завещанию, так и не являющееся наследником. Согласие быть исполнителем завещания может быть выражено гражданином при жизни завещателя путем собственноручной надписи на завещании или в специальном заявлении, прилагаемом к завещанию. Если согласие исполнителя завещания ни одним из указанных выше способов не было выражено при жизни завещателя либо если завещатель о назначении исполнителем завещания не поставил в известность гражданина, последний может выразить согласие, подав нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства соответствующее заявление. Кроме того, гражданин, фактически приступивший к исполнению завещания в течение месяца со дня открытия наследства, признается давшим согласие быть исполнителем завещания (абз. 3 п. 1 ст. 1134 ГК России).
Основанием для действий исполнителя завещания является свидетельство, выданное нотариусом, в установленных завещанием пределах. Если в завещании не предусмотрено иное, исполнитель завещания должен принять необходимые для исполнения завещания меры, в том числе:
– обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом;
– принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников;
– получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам;
– исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения.
Исполнитель завещания от исполнения возложенных на него завещанием или законом обязанностей может быть освобожден только на основании решения суда, вынесенного по инициативе исполнителя, или по просьбе наследников при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином обязанностей по исполнению завещания (болезнь, признание ограниченно дееспособным и т. п.).
К действиям наследников по исполнению завещания, в частности, относятся акты принятия наследства, обращение к нотариусу и другим уполномоченным лицам с требованием о принятии мер охраны наследственного имущества, сообщение другим наследникам по завещанию об открытии наследства, дача согласия на принятие наследства наследником по завещанию, пропустившим срок для принятия наследства, обращение в суд с требованием об отстранении исполнителя завещания от его обязанностей и др.
В отношении исполнения завещания кратко могут быть сформулированы связанные с ним существенные обстоятельства, как то:
– завещание должно исполняться в полном соответствии с последней волей наследодателя, изложенной именно в завещании. Нельзя выходить за пределы завещания, нельзя произвольно сужать пределы его исполнения;
– по общему правилу, завещание исполняется наследниками, но при этом следует подчеркнуть, что закон возлагает исполнение завещания именно на наследников по завещанию, т. е. распространять правила об исполнении завещания на наследников по закону нет оснований;
– не имеет значения, возложил или нет наследодатель исполнение завещания на наследников, поскольку даже если в завещании о его исполнении прямо не сказано, на наследников в любом случае возлагается его исполнение;
– если завещатель возложил исполнение на одного или на некоторых наследников по завещанию, то именно эти лица и обязаны исполнить данное завещание;
– если наследник по завещанию, на которого наследодатель возложил исполнение завещания, отказался от такой обязанности либо был освобожден от нее или был не в состоянии исполнить завещание, эта обязанность переходит к другим наследникам по завещанию, которые должны исполнять завещание по соглашению между собой, а в случае недостижения такого соглашения – пропорционально долям в наследстве либо поровну;
– если исполнитель завещания отказался либо был освобожден судом от исполнения завещания, в этом случае подлежат применению общие правила, т. е. обязанность исполнить завещание возлагается на наследников по завещанию;
– общее правило об исполнении завещания, не действует, в частности, в случаях:
– если завещание после смерти наследодателя признано недействительным и другого завещания нет;
– все наследники по завещанию отказались от наследства;
– все наследники по завещанию погибли;
– завещатель возложил исполнение завещания на специальное лицо.
Исполнитель завещания (душеприказчик) – гражданин, обладающий полной дееспособностью и выразивший согласие на исполнение завещания установленными законом способами.
В отношении исполнителя завещания может быть сформулирован ряд существенных обстоятельств, как-то:
– душеприказчик в любом случае должен быть дееспособным лицом;
– если исполнение завещания возлагается на душеприказчика, который не является наследником, необходимо получить его согласие;
– указанное в предыдущем абзаце согласие должно быть оформлено письменно, поскольку согласие на исполнение завещания лицом, не являющимся наследником, представляет собой сделку;
– указанная в предыдущем абзаце сделка удостоверяется нотариально;
– согласие на исполнение завещания выражается в надписи на самом завещании и удостоверяется нотариусом одновременно с завещанием либо в специальном приложении к завещанию и является, таким образом, составной частью сделки, удостоверенной нотариусом;
– при нарушении письменной формы согласия на исполнение завещания такое согласие представляет собой недействительную сделку – в данном случае ничтожную сделку;
– если в завещании не указано, кем оно исполняется, то в этом случае его исполняют наследники;
– если завещатель не назначил специального исполнителя завещания, в качестве такового может быть и такой наследник по завещанию, как юридическое лицо;
– гражданин признается давшим согласие быть душеприказчиком, если он фактически приступил к исполнению завещания в пределах месяца со дня открытия наследства;
– просьба об освобождении душеприказчика от исполнения завещания может исходить от самого душеприказчика или от наследников;
– закон не устанавливает, что с просьбой об освобождении исполнителя завещания от его обязанностей должны обратиться все (или хотя бы большинство) наследники;
– с просьбой об освобождении душеприказчика от исполнения завещания вправе обратиться любые наследники;
– в целях вынесения правомерного решения суд обязан установить, имеются ли обстоятельства, которые препятствуют лицу быть исполнителем завещания.
Душеприказчик, если он согласен быть исполнителем завещания, вправе:
– либо осуществить собственноручную надпись на самом завещании о том, что он согласен быть исполнителем завещания;
– либо изложить свое согласие быть исполнителем завещания в специальном заявлении, приложенном к завещанию;
– либо изложить свое согласие в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства.
В любом случае воля душеприказчика о согласии быть исполнителем завещания должна быть изложена четко и однозначно. Акцентируем внимание на том обстоятельстве, что не допускается выдвижение душеприказчиком каких-либо условий, при наличии которых он согласен быть исполнителем завещания.
Полномочия исполнителя завещания представляют собой право совершать определенные действия в интересах исполнения завещания и требовать соответствующих ответных действий в связи с исполнением завещания от наследников, иных лиц, государственных органов и государственных учреждений. Особенность полномочий душеприказчика заключается в том, что они не только дают ему право действовать перед третьими лицами, предъявляя соответствующие требования, но и обязывают его принимать меры в целях исполнения завещания. Давая согласие быть душеприказчиком, гражданин принял на себя обязанности исполнить волю завещателя. Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом.
Если в завещании не предусмотрено иное, исполнитель завещания должен принять необходимые для исполнения завещания меры, в том числе:
– обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом;
– принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников;
– получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам (п. 1 ст. 1183 ГК России);
– исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа (ст. 1137 ГК России) или завещательного возложения (ст. 1139 ГК России).
Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных учреждениях. Напомнив, что основанием полномочий душеприказчика является завещание, в котором сделано распоряжение о назначении определенного лица исполнителем завещания, отметим, что завещание, исчерпывающееся назначением исполнителя завещания, но не содержащее распоряжений о наследниках (назначении наследником, лишении наследства, др.) и о наследстве (распределении, предназначении и др.), не может быть основанием полномочий душеприказчика, поскольку не содержит указаний о предмете деятельности душеприказчика. Однако такое завещание может быть признано основанием полномочий душеприказчика, если в нем указано на другие ранее составленные завещания, для исполнения которых назначен душеприказчик. Завещание служит основанием полномочий душеприказчика лишь в случае, если является основанием наследования.
Права душеприказчика (исполнителя завещания) заключаются в том, что душеприказчик, в частности, имеет право:
– вести дела, связанные именно с исполнением завещания;
– в необходимых случаях выступать в суде, в т. ч. и в арбитражном, а также в государственных органах и государственных учреждениях, коммерческих организациях и в учреждениях, которые финансируются не государством, а другим собственником, в других некоммерческих организациях;
– на возмещение за счет наследства необходимых расходов, фактически понесенных при исполнении завещания, – охрана наследственного имущества, управление имуществом, входящим в наследство, а также любые иные расходы, непосредственно связанные с исполнением завещания. При этом имеются в виду расходы, не понести которые было невозможно. Если наследственного имущества недостаточно для покрытия понесенных расходов, исполнитель освобождается от их осуществления. Расходы покрываются как за счет денежных средств, так и за счет иного имущества, входящего в наследство;
– требовать (в т. ч. в судебном порядке) исполнения завещательного возложения;
– получить за счет наследства вознаграждение, которое наследодатель предусмотрел в завещании;
– представить наследникам отчет с учетом конкретной обстановки, например, чтобы развеять слухи, сомнения, которые возникли у наследников по поводу исполнения завещания (подчеркнем, что представление такого отчета является именно правом, но не обязанностью);
– осуществлять хранение наследственного имущества своими собственными силами;
– заключить договор хранения с одним из наследников;
– заключить договор хранения наследственного имущества с лицом, не входящим в круг наследников;
– самостоятельно, а не по указанию нотариуса, наследников или иных лиц решать вопрос о том, кому передать наследственное имущество на хранение, т. е. с кем заключить соответствующий договор;
– заключить договор хранения наследственного имущества не с одним, а с несколькими наследниками одновременно;
– передавать часть наследственного имущества на хранение наследникам, а часть имущества передать другим лицам, в т. ч. юридическим лицам;
– хранить часть наследственного имущества лично, а остальную часть по договору передавать на хранение наследнику и/или иным лицам.
Обязанности душеприказчика (исполнителя завещания) заключаются в том, что душеприказчик, в частности, обязан:
– быть дееспособным лицом;
– в письменной форме оформить свое согласие на исполнение завещания, в случае если исполнение завещания возлагается на душеприказчика, который не является наследником;
– выполнять волю именно завещателя, а не наследников – последние не вправе вмешиваться в его деятельность и чинить ему препятствия или лишить полномочий;
– выступая от своего имени, действовать на основании свидетельства, выдаваемого нотариусом (см. об этом выше);
– исполнить завещательное возложение либо требовать его исполнения от наследников, в т. ч. и от наследников по закону, поскольку иное противоречило бы нормам ст. 1139 ГК России;
– обеспечить переход к наследникам доли наследства, причитающейся каждому из них в соответствии с содержанием самого завещания или по закону;
– исполнить обязанность по совершению общеполезной цели в случае ее возложения на него завещателем;
– учитывать правила об обязательной доле наследников в наследственной массе;
– принять меры по охране наследства или по управлению наследством, в т. ч. и путем передачи его в доверительное управление либо самостоятельно, либо через нотариуса, но лишь постольку, поскольку это соответствует интересам наследников;
– получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество, если они подлежат передаче именно наследникам либо не должны быть переданы другим лицам;
– исполнить завещательный отказ;
– в необходимых случаях выступать в суде (в т. ч. и в арбитражном), а также в других государственных органах и государственных учреждениях.
Отметим, что исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им:
– прежде всего самостоятельно, поскольку не обязан дожидаться заявления об этом от наследников;
– по требованию наследника(ов).
В отличие от нотариуса исполнитель завещания обязан осуществлять меры по охране наследства и управлению им в течение всего необходимого срока, т. е. времени, фактически необходимого для исполнения завещания (например, 1 год, 2 года и др.).
Особенности судебного освобождения исполнителя завещания от его обязанностей. К таким особенностям могут быть отнесены следующие:
– судебное освобождение исполнителя завещания от его обязанностей может быть произведено лишь после открытия наследства, так как до открытия наследства отсутствуют основание и предмет деятельности исполнителя завещания;
– основанием судебного рассмотрения вопроса об освобождении от обязанностей исполнителя завещания может быть заявление самого исполнителя, а также просьба наследников об этом;
– основанием судебного решения об освобождении от обязанностей исполнителя завещания может быть невозможность исполнения гражданином обязанностей душеприказчика, обусловленная обстоятельствами, препятствующими его деятельности. К таким обстоятельствам следует отнести тяжелую болезнь исполнителя, признание исполнителя недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, отъезд на длительный срок, отпадение в целом наследования по завещанию и замена его наследованием по закону, обнаружившаяся недобросовестность исполнителя завещания и другие причины, которые суд признает уважительными для освобождения исполнителя завещания от его обязанностей;
– суд может, но не обязан освободить исполнителя от его обязанностей, что побуждает суд разобраться в причинах заявлений исполнителя или наследников об освобождении от обязанностей душеприказчика и вынести соответствующее решение в интересах охраны наследства, соблюдения воли завещателя, обеспечения прав наследников по завещанию и с учетом возможности исполнения завещания самими наследниками без участия душеприказчика.
Основание исполнения завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах. Исполнение указанного завещания представляет собой особый процесс, поскольку оно возможно на основании решения суда, подтверждающего факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах, вынесенного по заявлению заинтересованных лиц (наследников, исполнителя завещания). Заявление о подтверждении судом названного факта может быть подано в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Имущество, входящее в состав наследства
Основные и общие положения
В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК России).
Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК России или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Поскольку перечень имущественных прав, содержащийся в ст. 1112 ГК России, которые не входят в состав наследства, не является исчерпывающим, к таким правам и обязанностям, в частности, также относятся:
– право умершего на получение пенсий, пособий по социальному страхованию и иных пособий;
– права и обязанности, принадлежавшие наследодателю по договору социального найма жилого помещения;
– права и обязанности сторон по договору поручения.
Кроме того, в состав наследства не входят личные неимущественные права и иные нематериальные блага, перечень которых определен ст. 150 ГК России. В этой связи напомним, что согласно указанной статье ГК России:
– жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом;
– в случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя.
Среди имущественных прав, переходящих по наследству, в первую очередь следует назвать право собственности на предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного домашнего хозяйства, жилой дом, а также трудовые сбережения в виде вкладов в кредитных организациях.
Предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года, независимо от их очереди и наследственной доли, – при этом в виду имеются наследники, которые, проживая с наследодателем, пользовались указанными предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд.
Переходят по наследству имущественные права, вытекающие из различных договоров, в частности право требования заработной платы по трудовому договору, которую наследодатель не успел получить, возврата данных им взаймы денег. По наследству также переходит право требования возмещения вреда, причиненного имуществу наследодателя.
Наследник, принявший наследство, несет ограниченную ответственность по долгам наследодателя, поскольку он отвечает лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему имущества наследодателя (наследства), но не своим личным имуществом.
В наследство могут входить вещи, принадлежавшие наследодателю на праве собственности или ином вещном праве (квартира, жилой дом, дача, земельный участок, находившиеся в собственности наследодателя или в его пожизненном наследуемом владении, акции участника акционерного общества и др.), доля участника полного товарищества, товарищества на вере, общества с ограниченной ответственностью в складочном (уставном) капитале соответствующего юридического лица, паи члена производственного или потребительского кооператива, имущественные права и обязанности по гражданско-правовым договорам наследодателя и др.
О существенном
Состав наследства. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства:
– права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК России или другими законами. В этой связи напомним, что согласно ГК России не переходят по наследству государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, а согласно Закону Российской Федерации «об авторских и смежных правах» не допускается переход по наследству таких прав автора, как право на имя, право на репутацию автора – личные неимущественные права.
Указанный перечень прав, которые не входят в состав наследства, не является исчерпывающим. К таким правам и обязанностям относятся право умершего на получение пенсий, пособий по социальному страхованию и иных пособий; права и обязанности, принадлежавшие наследодателю по договору социального найма жилого помещения; права и обязанности сторон по договору поручения и др. Однако это не касается тех сумм, которые были начислены наследодателю, но не были им получены по какой-либо причине. Для таких сумм, а также начисленной, но не полученной заработной платы и приравненных к ней платежей закон устанавливает особый правовой режим.
Кроме того, в состав наследства не входят личные неимущественные права и иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемые и не передаваемые иным способом.
Общая собственность (общие положения). Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности. Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность). Общая собственность:
– является долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это имущество;
– возникает при поступлении в собственность двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона;
– неделимое имущество возникает в случаях, предусмотренных законом или договором.
По соглашению участников совместной собственности, а при недостижении согласия – по решению суда на общее имущество может быть установлена долевая собственность этих лиц.
Если доли участников долевой собственности не могут быть определены на основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли считаются равными. Соглашением всех участников долевой собственности может быть установлен порядок определения и изменения их долей в зависимости от вклада каждого из них в образование и приращение общего имущества. Участник долевой собственности, осуществивший за свой счет с соблюдением установленного порядка использования общего имущества неотделимые улучшения этого имущества, имеет право на соответствующее увеличение своей доли в праве на общее имущество. Отделимые улучшения общего имущества, если иное не предусмотрено соглашением участников долевой собственности, поступают в собственность того из участников, который их произвел.
Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению.
Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению между ними. Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества. При недостижении участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества. Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности. Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой собственности, его доле в праве собственности устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной компенсацией. Выплата участнику долевой собственности остальными собственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается с его согласия. В случаях когда доля собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого собственника обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию. С получением компенсации в соответствии с настоящей статьей собственник утрачивает право на долю в общем имуществе.
Участники совместной собственности, если иное не предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом. Каждый из участников совместной собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех участников. Совершенная одним из участников совместной собственности сделка, связанная с распоряжением общим имуществом, может быть признана недействительной по требованию остальных участников по мотивам отсутствия у участника, совершившего сделку, необходимых полномочий только в случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об этом.
Раздел общего имущества между участниками совместной собственности, а также выдел доли одного из них могут быть осуществлены после предварительного определения доли каждого из участников в праве на общее имущество. При разделе общего имущества и выделе из него доли, если иное не предусмотрено законом или соглашением участников, их доли признаются равными.
Кредитор участника долевой или совместной собственности при недостаточности у собственника другого имущества вправе предъявить требование о выделе доли должника в общем имуществе для обращения на нее взыскания. Если в таких случаях выделение доли в натуре невозможно либо против этого возражают остальные участники долевой или совместной собственности, кредитор вправе требовать продажи должником своей доли остальным участникам общей собственности по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с обращением вырученных от продажи средств в погашение долга. В случае отказа остальных участников общей собственности от приобретения доли должника кредитор вправе требовать по суду обращения взыскания на долю должника в праве общей собственности путем продажи этой доли с публичных торгов.
Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т. п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т. п.). Указанное выше правило не применяется, если договором между супругами предусмотрено иное. По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество, находящееся в его собственности, а также на его долю в общем имуществе супругов, которая причиталась бы ему при разделе этого имущества.
Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности, если законом или договором между ними не установлено иное. В совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства находятся предоставленный в собственность этому хозяйству или приобретенный земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, являются общим имуществом членов крестьянского (фермерского) хозяйства и используются по соглашению между ними.
При прекращении крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с выходом из него всех его членов или по иным основаниям общее имущество подлежит разделу Земельный участок в таких случаях делится по правилам, установленным ГК России и земельным законодательством. Земельный участок и средства производства, принадлежащие крестьянскому (фермерскому) хозяйству, при выходе одного из его членов из хозяйства разделу не подлежат. Вышедший из хозяйства имеет право на получение денежной компенсации, соразмерной его доле в общей собственности на это имущество. Доли членов крестьянского (фермерского) хозяйства в праве совместной собственности на имущество хозяйства признаются равными, если соглашением между ними не установлено иное.
Общая собственность наследников. При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников. К общей собственности наследников на наследственное имущество применяются положения ГК России об общей долевой собственности с учетом правил о разделе наследства по соглашению между наследниками, охране интересов ребенка при разделе наследства, охране законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства, преимущественном праве на неделимую вещь при разделе наследства, преимущественном праве на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства и компенсации несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей (см. соответствующие разделы). Однако при разделе наследственного имущества перечисленные правила применяются в течение трех лет со дня открытия наследства.
Особенности, связанные с общей собственностью супругов и ее наследованием. Имущество супругов является их общей совместной собственностью, если брачным договором не установлено иное. Совместной собственностью (т. е. без определения долей каждого из супругов) является также имущество, нажитое супругами во время брака, в частности, доходы каждого из них от трудовой и предпринимательской деятельности, от реализации результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия и т. п. выплаты, приобретенное за счет общих доходов имущество (движимое и недвижимое, вклады, паи и т. д.), независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя которого и кем из супругов внесены деньги. Право совместной собственности принадлежит также супругу, который в период брака вел домашнее хозяйство, ухаживал за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. Переживший наследодателя супруг вправе претендовать на ту часть совместной собственности, которая приходится на долю умершего супруга (так как другая часть имущества на праве собственности принадлежит самому пережившему супругу). Если супруги не произвели раздела общего имущества при жизни и не определили свои доли в общей собственности, возникает вопрос об определении доли умершего в общем имуществе. В случае спора (например, между наследниками) вопрос решается в судебном порядке. В рамках рассматриваемого круга вопросов и одновременно применительно к правилам о наследовании необходимо обратить внимание на ряд существенных обстоятельств, как-то:
– имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар (например, от родителей, третьих лиц, супруга и т. д.), в порядке наследования, по другим безвозмездным сделкам, является собственностью именно этого супруга (и не входит в состав их общего имущества). В случае если последний пережил своего супруга, в состав наследственной массы такое имущество не включается;
– вещи индивидуального пользования (к ним относятся одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, не являются их общей собственностью, а признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. В связи с этим в состав наследственной массы не включается и такое имущество;
– имущество каждого из супругов может быть признано их общей собственностью судом, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов, или имущества каждого из них, или труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (например, капитальный ремонт автомобиля, реконструкция жилого дома, переоборудование квартиры и т. д.). Такое имущество включается в наследственную массу и учитывается при определении доли умершего (наследодателя);
– суд по требованию пережившего супруга (при разделе общего имущества) должен определить, какое конкретно имущество подлежит передаче (в составе его доли в общем имуществе) пережившему супругу (например, автомобиль, квартира, телевизор), а какое включается в состав доли умершего супруга (и тем самым включается в наследственную массу). В случае если такому супругу передается вещь (иное имущество), стоимость которой превышает причитающуюся ему долю (в общем имуществе), с него может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация;
– суд вправе признать имущество, нажитое каждым из супругов в период раздельного их проживания (но без расторжения брака), собственностью каждого из них. При этом вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и др.), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети;
– вклады, внесенные супругами за счет общей совместной собственности (общего имущества) супругов на имя их общих несовершеннолетних (в т. ч. усыновленных) детей, считаются принадлежащими этим детям и не входят в состав наследственного имущества;
– если супруги при жизни осуществили раздел только части имущества, но определенная часть общего имущества по какой-либо причине не была разделена, то его неразделенная часть, а также имущество, нажитое супругами уже после раздела, составляет их совместную собственность. В связи с этим, определяя имущество, входящее в наследственную массу, при определении доли наследодателя, суд должен разделить такое имущество;
– доли в общем имуществе умершего и пережившего супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором, заключенным супругами при жизни. Суд вправе отступить от начала равенства долей, исходя из интересов их несовершеннолетних детей и (или) из обстоятельств, заслуживающих внимания, в частности в случаях, если переживший (или умерший) супруг не получал доходов по неуважительным причинам (уклонялся от трудоустройства) или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи (злоупотреблял спиртными напитками, употреблял наркотики и т. д.). Общие долги супругов распределяются пропорционально долям, которые определит суд;
– если между супругами был заключен брачный договор, которым был установлен режим их общей долевой или раздельной собственности, то в этом случае в наследственную массу поступает доля умершего в общей долевой собственности или имущество, принадлежавшее умершему как единоличному собственнику, а переживший супруг вправе наследовать наряду с другими наследниками первой очереди.
Требования к процессу описи наследуемого имущества. Опись наследуемого имущества (см. также раздел «Меры по охране наследства») должна соответствовать установленным требованиям. Процесс описи должен быть оформлен соответствующим актом. В акт описи включается все имущество, находящееся в жилом помещении умершего. Заявления соседей и других лиц о принадлежности им отдельных вещей должны заноситься в акт описи, а заинтересованным лицам должен быть разъяснен порядок обращения в суд с иском об исключении этого имущества из описи. Если производство описи имущества прерывается или продолжается несколько дней, помещение каждый раз должны опечатываться нотариусом. В акте описи должна производиться запись о причинах и времени прекращения описи и ее возобновлении, а также о состоянии пломб и печатей при последующих вскрытиях помещений. На каждой странице акта описи имущества должен подводиться итог количества вещей (предметов) и их стоимость, а по окончании описи – общий итог количества вещей (предметов) и их стоимость.
Решающим признаком отнесения вещей к предметам обычной домашней обстановки и обихода является использование их для удовлетворения повседневных бытовых нужд наследодателя или наследников. Это телевизоры, радиоприемники, различные бытовые электроприборы, столовая посуда, мебель, кухонная утварь, художественная литература и т. д.
Судебная практика относит к предметам роскоши изделия из драгоценных металлов, драгоценные и полудрагоценные камни, антикварные предметы, мебель из ценных пород дерева, картины-подлинники, дорогостоящие ковры, а также дорогостоящие сервизы и хрусталь, специальные собрания уникальных книг, ценные коллекции и т. д. Если во время описи имущества окажутся вещи, не представляющие в связи с износом никакой ценности, нотариус с согласия наследников или налогового инспектора (при отсутствии наследников) вправе не включать эти вещи в акт описи, а по отдельному акту передать для уничтожения или на заготовительную базу утильсырья.
Акцентируем внимание на том обстоятельстве, что спор между наследниками, относится ли данная вещь к предметам роскоши или к предметам обычной домашней обстановки и обихода, может решить только суд с учетом характера вещи и обстоятельств конкретного дела.
Нотариус описывает личные вещи наследодателя, а также предметы его профессиональной деятельности (например, компьютер, пишущую машинку, музыкальные инструменты, медицинские инструменты и т. д.). В конце акта указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства лица, которому передано на хранение описанное имущество, наименование, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование учреждения, выдавшего документ.
Акт описи составляется не менее чем в трех экземплярах. Все экземпляры подписываются нотариусом, заинтересованными лицами (если они принимали участие в описи) и свидетелями. Один экземпляр акта описи приобщается к наследственному делу, второй – под расписку выдается хранителю наследственного имущества, третий – наследникам.
Требования к акту описи наследственного имущества. В акте описи наследственного имущества должны быть указаны:
– фамилия, имя, отчество нотариуса, производящего опись, дата и номер приказа органа юстиции о назначении на должность нотариуса, его нотариальный округ или наименование государственной нотариальной конторы;
– дата поступления сообщения о наследственном имуществе или поручения о принятии мер к охране наследственного имущества;
– дата производства описи, сведения о лицах, участвующих в описи наследственного имущества;
– фамилия, имя, отчество и последнее постоянное место жительства наследодателя, время его смерти и место нахождения описываемого имущества;
– было ли опечатано помещение до явки нотариуса и кем, не нарушены ли пломба или печать;
– подробная характеристика каждого из предметов описываемого наследственного имущества.
На каждой странице акта описи должен подводиться итог количества описанных вещей (предметов), по окончании описи – общий итог количества вещей (предметов).
В акт описи включается все имущество, в том числе личные вещи наследодателя. Заявления физических или юридических лиц о принадлежности им отдельных вещей должны заноситься в акт описи. Если производство описи имущества прерывается (перерыв на обед, окончание рабочего дня и т. д.) или продолжается несколько дней, в акте описи делается запись о причинах и времени прекращения описи и ее возобновлении, а также о состоянии пломб и печатей при последующих вскрытиях помещения.
В конце акта описи должны быть указаны сведения о лице, которому передано на хранение описанное имущество, и сделана отметка о предупреждении его об ответственности согласно законодательству, в том числе по ст. 312 Уголовного кодекса Российской Федерации. О предупреждении об ответственности лицо должно расписаться в акте описи. Акт описи должен составляться не менее чем в трех экземплярах, все экземпляры должны подписываться нотариусом, а также и заинтересованными лицами, если они принимали участие в описи, и понятыми.
Информация, подлежащая изложению в акте описи наследуемого имущества. В акте описи должны быть указаны:
– дата поступления сообщения об оставшемся имуществе или поручения о принятии мер к охране наследственного имущества;
– дата производства описи, фамилии, имена, отчества и адреса лиц, участвующих в описи;
– фамилия, имя, отчество наследодателя, время его смерти;
– место нахождения описываемого имущества, было ли опечатано помещение до явки нотариуса и кем, не нарушены ли пломбы или печать;
– подробная характеристика и оценка каждого из перечисленных в нем предметов и процент их износа.
Наследники
Основные и общие положения
Статьей 1121 ГК России установлено, что завещатель может:
– совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону;
– указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.
В отношении лиц, которые могут призываться к наследованию, ст. 1116 ГК России установлено, что:
– к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;
– к наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства;
– к наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону – Российская Федерация.
Особо подчеркнем, что согласно п. 1 ст. 1116 ГК России к наследованию могут призываться граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, т. е. после смерти наследодателя. В этом случае имеет решающее значение именно совокупность двух условий – зачатие лица при жизни наследодателя и рождение его живым после открытия наследства, поскольку при отсутствии хотя бы одного из названных условий призвание к наследованию становится невозможным. На практике это означает, что если зачатый при жизни наследодателя ребенок рождается мертвым после открытия наследства, то факт его зачатия уже не будет иметь юридического значения, поскольку именно с моментом рождения закон связывает возникновение гражданской правоспособности.
Следует также иметь в виду, что наследником в завещании может быть назван не зачатый к моменту совершения завещания ребенок, т. е. завещание может быть составлено в пользу будущего ребенка сына либо дочери наследодателя (т. е. внука, внучки). В случае если ко дню открытия наследства этот ребенок будет зачат и родится живым после открытия наследства, то он будет призван к наследованию.
Поскольку согласно п. 1 ст. 1116 ГК России к наследованию по завещанию могут призываться юридические лица, существующие на день открытия наследства, то на практике это означает, что для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы это юридическое лицо существовало именно в неизменном виде с момента совершения завещания вплоть до дня открытия наследства. Право наследования не может переходить в порядке правопреемства к вновь возникшим в результате реорганизации юридическим лицам поскольку право наследования возникает лишь с момента открытия наследства и соответственно не может быть передано при реорганизации, как еще не возникшее. Иными словами, к наследованию по завещанию не может быть призвано ликвидированное юридическое лицо, в том числе вследствие признания его судом несостоятельным (банкротом); реорганизованное юридическое лицо (за исключением реорганизованного в форме выделения); правопреемник реорганизованного юридического лица.
Особо важно, что поскольку, как уже было отмечено выше, свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве, установленными ст. 1149 ГК России, то к наследованию, наряду с названными в завещании лицами, будут призываться так называемые обязательные наследники, т. е. лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, к которым относятся:
– несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
– нетрудоспособные супруг и родители наследодателя;
– нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, относящиеся к наследникам по закону, при условии что не менее года до смерти наследодателя они находились на его иждивении; при этом не имеет значения, проживали указанные лица совместно с наследодателем или нет (см. п. 1 ст. 1149 и п. 1 ст. 1148 ГК России);
– нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не входящие в круг наследников по закону (не состоящие с наследодателем в родственных отношениях), при условии, что не менее года до смерти наследодателя они находились на его иждивении и проживали совместно с ним (см. п. 1 ст. 1149 и п. 2 ст. 1148 ГК России).
В этой связи следует иметь в виду, что для признания лица, находившегося на иждивении наследодателя, обязательным наследником, необходима совокупность следующих условий:
– лицо должно было находиться на иждивении наследодателя, т. е. получать от него такую помощь, которая была основным и постоянным источником средств к существованию. При этом разовая или периодическая материальная или иная помощь не признается иждивением;
– лицо должно было находиться на иждивении наследодателя не менее года до его смерти;
– лицо, находившееся на иждивении наследодателя, должно быть нетрудоспособным в силу либо возраста, либо состояния здоровья (инвалидности).
Поскольку наличие критериев, общепринятых для признания гражданина нетрудоспособным, является безусловным основанием для отнесения лица к числу обязательных наследников, то фактическая возможность осуществлять трудовую деятельность не имеет значения и, следовательно, не должна приниматься во внимание. На практике вышеизложенное означает, что лицо, не достигшее пенсионного возраста и не являющееся инвалидом, но находившееся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти, не может быть признано имеющим право на обязательную долю в наследстве (обязательным наследником).
В рамках рассматриваемого круга вопросов одновременно отметим:
– лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, независимо от содержания завещания;
– право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на указанную часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана (см. п. 2 ст. 1149 ГК России).
Наследники по завещанию
Поскольку, как было отмечено выше, социальный и юридический статус наследника не имеет значения для завещания ему принадлежащего завещателю имущества, наследниками могут быть названы:
– физические лица (граждане), в т. ч. иностранные граждане, лица без гражданства, лица без определенного места жительства;
– юридические лица, в т. ч. иностранные;
– Российская Федерация;
– субъекты Федерации – республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа;
– муниципальные образования;
– иностранные государства;
– международные организации.
Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. Он вправе также указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный (см. п. 2 ст. 1121 ГК России). Следует иметь в виду, что нельзя подназначить наследника к наследнику, принявшему наследство, а завещание, составленное в пользу гражданина с условием, чтобы он, в свою очередь, завещал имущество названному завещателем лицу, является недействительным в силу несоответствия нормам закона.
Завещатель вправе назначить в завещании другого наследника на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону:
– умрет до открытия наследства;
– либо умрет одновременно с завещателем;
– либо умрет после открытия наследства, не успев его принять;
– не примет наследство по другим причинам;
– откажется от принятия наследства;
– не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.
Причем в завещании могут быть названы как все указанные выше основания, так и некоторые из них или даже только одно из них. Но при этом необходимо учитывать, что если основной наследник не примет наследство по причинам, не указанным в завещании, то подназначенный завещателем наследник не будет призываться к наследованию и наследование будет осуществляться по правилам о:
– переходе права на принятие наследства;
– приращении наследственных долей;
– наследовании по закону.
Напомним и одновременно особо подчеркнем, что согласно п. 1 ст. 1116 ГК России к наследованию могут призываться граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, т. е. после смерти наследодателя. В этом случае имеет решающее значение именно совокупность двух условий – зачатие лица при жизни наследодателя и рождение его живым после открытия наследства, поскольку при отсутствии хотя бы одного из названных условий призвание к наследованию становится невозможным. На практике это означает, что если зачатый при жизни наследодателя ребенок рождается мертвым после открытия наследства, то факт его зачатия уже не будет иметь юридического значения, поскольку именно с моментом рождения закон связывает возникновение гражданской правоспособности.
Наследником в завещании может быть назван не зачатый к моменту совершения завещания ребенок, т. е. завещание может быть составлено в пользу будущего ребенка сына либо дочери наследодателя (т. е. внука, внучки). В случае если ко дню открытия наследства этот ребенок будет зачат и родится живым после открытия наследства, то он будет призван к наследованию.
Одновременно с наследниками по завещанию к наследованию могут призываться так называемые обязательные наследники. Дело том, что свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве, установленными ст. 1149 ГК России. Напомним, что к лицам, имеющим право на обязательную долю в наследстве относятся:
– несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
– нетрудоспособные супруг и родители наследодателя;
– нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, относящиеся к наследникам по закону, при условии что не менее года до смерти наследодателя они находились на его иждивении; при этом не имеет значения, проживали указанные лица совместно с наследодателем или нет (п. 1 ст. 1149 и п. 1 ст. 1148 ГК России);
– нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не входящие в круг наследников по закону (не состоящие с наследодателем в родственных отношениях), при условии что не менее года до смерти наследодателя они находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. 1 ст. 1149 и п. 2 ст. 1148 ГК России).
Наследники по закону
Если завещания нет, то в силу вступает наследование по закону. Статьей 1141 ГК России установлено, что наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, а наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т. е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства, причем наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.
Наследниками по закону в соответствии со ст. 1142–1145 ГК России являются:
– наследники первой очереди – дети, супруг и родители наследодателя;
– наследники второй очереди – полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери;
– наследники третьей очереди – полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя);
– наследники четвертой очереди – родственники третьей степени родства: прадедушки и прабабушки наследодателя;
– наследники пятой очереди – родственники четвертой степени родства: дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
– наследники шестой очереди – родственники пятой степени родства: дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);
– наследники седьмой очереди – пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (ст. 1142–1144 ГК России), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.
Согласно ст. 1146 ГК России доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну, т. е. внуки наследодателя и их потомки (п. 2 ст. 1142 ГК России). Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя – племянники и племянницы наследодателя (п. 2 ст. 1143 ГК России), двоюродные братья и сестры наследодателя (п. 2 ст. 1144 ГК России) наследуют по праву представления.
Не наследуют по праву представления:
– потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства;
– потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать.
Статьей 1147 ГК России установлено, что при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники – с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). По общему правилу, усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Вместе с тем в случае, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.
Граждане, относящиеся к наследникам по закону и нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет (ст. 1148 ГК России).
К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных выше семи очередей, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, а при отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. Иными словами, в качестве наследников восьмой очереди наследуют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя при отсутствии других наследников по закону (ст. 1148 ГК России).
Отдельно необходимо упомянуть обязательных наследников, которые не являются наследниками установленных законом очередей наследования и могут не являться наследниками по завещанию, но в обязательном порядке должны призываться к наследованию одновременно с наследниками по завещанию в силу того обстоятельства, что свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве, установленными ст. 1149 ГК России. К лицам, имеющим право на обязательную долю в наследстве относятся:
– несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
– нетрудоспособные супруг и родители наследодателя;
– нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, относящиеся к наследникам по закону, при условии что не менее года до смерти наследодателя они находились на его иждивении; при этом не имеет значения, проживали указанные лица совместно с наследодателем или нет (п. 1 ст. 1149, п. 1 ст. 1148 ГК России);
– нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не входящие в круг наследников по закону (не состоящие с наследодателем в родственных отношениях), при условии что не менее года до смерти наследодателя они находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. 1 ст. 1149, п. 2 ст. 1148 ГК России).
Подчеркнем, что решающее значение при определении наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, имеет именно фактор нетрудоспособности. Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, независимо от содержания завещания, а право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на указанную часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана (п. 2 ст. 1149 ГК России).
Наследники недостойные
Термином «недостойные наследники» обозначают физических лиц, которые в силу определенных законом обстоятельств отстраняются от наследования.
Так, согласно ст. 1117 НК России:
– не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество;
– не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства;
– по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя;
– лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования (недостойный наследник), обязано возвратить все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства.
Указанные правила распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, а также соответственно применяются к завещательному отказу. В случае когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.
Особо важно, что недостойные наследники отстраняются от наследования лишь в случае, если названные обстоятельства подтверждены в судебном порядке, а также то, что если после утраты права наследования в указанном порядке наследодатель все же завещал имущество недостойному наследнику, такой наследник вправе наследовать имущество.
Поскольку, как указано выше, противоправные действия в отношении наследодателя или кого-либо из наследников могут быть только умышленными, то на практике это означает, что неосторожные действия наследника, даже повлекшие, например, смерть наследодателя, не являются препятствием для призвания к наследству.
В этой связи подчеркнем, что на отнесение наследника к недостойным не влияет законченность противоправного действия, поскольку в законе речь идет, в частности, о действиях, которыми лица способствовали или пытались способствовать достижению противозаконных целей. Иными словами, на практике это означает, что, в частности, покушение на убийство наследодателя, так же как и его убийство, служит основанием для признания наследника недостойным.
Мотив совершенных им действий не имеет значения для отнесения наследника к числу недостойных, поскольку противоправные действия должны способствовать, т. е. являться причиной призвания недостойного наследника или других лиц к наследованию или увеличению причитающейся ему или другим лицам доли наследства. Так, например, убийство наследодателя из ревности или из хулиганских побуждений, равно как и убийство из корыстных побуждений, влечет за собой открытие наследства, а следовательно, и призвание к наследованию определенного лица – в данном случае по факту совершения противоправного действия являющегося недостойным наследником.
Наследник признается недостойным независимо от того, совершал ли он противоправные действия в своих интересах или в интересах других наследников, но при этом утрачивает право на наследство только тогда, когда обстоятельства, являющиеся основанием к устранению от наследства, будут подтверждены либо приговором суда по уголовному делу, либо судебным решением по гражданскому делу.
Факт злостного уклонения наследника от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя может подтверждаться приговором суда (ст. 157 УК России), решением суда об ответственности за несвоевременную уплату алиментов (ст. 115 СК России) и другими доказательствами.
Особо подчеркнем то обстоятельство, что исковое заявление в суд в об устранении от наследования может быть подан только заинтересованным лицом, которым применительно к рассматриваемому кругу вопросов является наследник по закону.
Возврат неосновательно полученного наследственного имущества должен осуществляться в соответствии с правилами гл. 60 ГК России об обязательствах вследствие неосновательного обогащения. Иными словами, на практике это означает, что наследственное имущество должно быть возвращено в натуре согласно п. 1 ст. 1104 ГК России, а при невозможности возврата имущества в натуре должна быть возмещена его стоимость на момент перехода этого имущества к недостойному наследнику (п. 1 ст. 1105 ГК России). Причем кроме возврата самого наследственного имущества подлежат возмещению также доходы, которые недостойный наследник извлек или должен был извлечь из этого наследственного имущества (п. 1 ст. 1107 ГК России).
Напомним, что по указанным выше основаниям недостойными могут быть признаны и другие субъекты наследственного права – обязательные наследники (ст. 1149 ГК России) и отказополучатели (ст. 1137 ГК России).
О существенном
Наследники по завещанию. К ним относятся граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти. Как правило, в завещании в качестве наследника указывается один из родственников наследодателя, но им может быть и любой другой гражданин, а также любое юридическое лицо или государство.
Наследники по закону. К ним относятся граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.
Наследники различной очереди при наследовании по закону. К ним относятся:
– наследники первой очереди – наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления;
– наследники второй очереди – если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления;
– наследники третьей очереди – если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления;
– наследники последующих очередей – если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. В соответствии с указанным выше призываются к наследованию:
– в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя;
– в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
– в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
В заключение акцентируем внимание на том обстоятельстве, что наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию в случае лишения завещателем права наследования всех наследников предшествующей очереди.
Наследники первой очереди. В первую очередь наследуют дети, супруг и родители умершего, а также ребенок умершего, зачатый им при жизни и родившийся после его смерти. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Дети, рожденные от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей. В этой связи существенны особенности, связанные с рядом обстоятельств особого рода, как то:
– отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, может быть установлено путем подачи в орган загса совместного заявления отцом и матерью ребенка;
– в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или лишения ее родительских прав отцовство устанавливается по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия – по решению суда;
– если подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган загса во время беременности матери – в таком случае запись о родителях ребенка производится после рождения ребенка.
– в случае рождения ребенка от родителей, не состоящих в браке между собой, при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка отцовство может быть установлено в судебном порядке;
– в течение 300 дней с момента расторжения брака отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, если не доказано иное;
– если брак между родителями ребенка признан недействительным, на наследственные права ребенка это не влияет, если ребенок рожден в таком браке либо в течение 300 дней со дня признания брака недействительным;
– ребенок, родители (один из них) которого лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства;
– пасынки и падчерицы наследодателя наследуют после смерти отчима (мачехи) в том случае, если в отношении их имело место усыновление – в противном случае призываться к наследованию в порядке первой очереди они не могут;
– права усыновленного ребенка возникают со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка;
– усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах к родственникам по происхождению. В этой связи особо подчеркнем, что усыновленные дети утрачивают эти права в отношении своих кровных родителей и родственников. Иными словами, дети, усыновленные при жизни родителей, не имеют право наследовать имущество родителей. Однако следует также иметь в виду, что при усыновлении ребенка одним лицом его права могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель – мужчина, или по желанию отца, если усыновитель – женщина. О сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из родителей должно быть указано в решении суда;
– дети, усыновленные после смерти родителей, имущество которых они вправе были наследовать, не утрачивают этого права.
Наследники второй очереди. К категории наследников второй очереди относятся полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Наследники второй очереди призываются к наследованию в следующих случаях:
– при отсутствии наследников первой очереди;
– при непринятии наследства наследниками первой очереди;
– если все наследники первой очереди были лишены завещателем права наследования;
– если все наследники первой очереди были признаны недостойными наследниками;
– при безоговорочном отказе от наследства всех наследников первой очереди;
– в случае отказа в их пользу наследников первой очереди или наследников по завещанию (отказ от наследства наследника по завещанию в пользу иных наследников по закону или по завещанию может иметь место, только если не все имущество наследодателя было завещано назначенным им наследникам).
Для призвания к наследованию братьев и сестер наследодателя как наследников второй очереди между ними должно быть кровное родство, т. е. они должны иметь обоих или хотя бы одного общего родителя. К наследованию призываются:
– родные братья и сестры (имеющие обоих общих родителей);
– неполнородные братья и сестры (имеющие только одного общего родителя): единокровные (братья и сестры, происходящие от одного отца) и единоутробные (братья и сестры, происходящие от одной матери).
Если к наследованию призваны братья и сестры наследодателя как наследники второй очереди и при этом кто-либо из них умер ранее наследодателя или одновременно с ним, то в таком случае наступает наследование по праву представления, т. е. дети братьев и сестер наследодателя (являющиеся одновременно племянниками и племянницами наследодателя) призываются к наследованию на долю того из их родителей, который мог бы являться наследником по закону. Племянники и племянницы наследодателя наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю. Отказ от наследства наследников по закону либо завещанию в пользу племянников наследодателя допустим в том случае, если племянники могут быть призваны к наследованию по закону в порядке представления или по завещанию. Не наследуют по праву представления племянники и племянницы наследодателя, если их родитель был лишен наследодателем права на наследство либо был признан недостойным наследником. Для призвания дедушки и бабушки к наследованию как наследников второй очереди необходимо их кровное родство с внуками – наследодателями.
Наследники третьей очереди. К категории наследников третьей очереди относятся братья и сестры родителей умершего, т. е. дяди и тети наследодателя. Указанные лица могут быть призваны к наследованию в следующих случаях:
– при отсутствии наследников первой и второй очереди;
– при непринятии наследства наследниками первой и второй очереди;
– если все наследники первой и второй очереди были лишены завещателем права наследования;
– если все наследники первой и второй очереди были признаны недостойными наследниками;
– при безоговорочном отказе от наследства всех наследников первой и второй очереди;
– в случае отказа в их пользу наследников первой и второй очереди;
– в случае отказа в их пользу наследников по завещанию (если только не все имущество наследодателя было завещано назначенным им наследникам).
Следует иметь в виду, что к наследованию в порядке третьей очереди призываются как полнородные (родные) братья и сестры родителей наследодателя, так и неполнородные, т. е. связанные с родителем наследодателя только одним общим родителем. Если кто-либо из наследников третьей очереди умер ранее наследодателя или одновременно с ним, то в этом случае наступает наследование по праву представления
– к наследованию призываются дети братьев и сестер родителей наследодателя, т. е. двоюродные братья и сестры наследодателя, а наследование при этом происходит по общим правилам:
– двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю;
– отказ от наследства в пользу двоюродных братьев и сестер наследодателя допустим в случае, если родитель указанных лиц, который мог бы являться наследником по закону, умер ранее наследодателя или одновременно с ним;
– двоюродные братья и сестры наследодателя не наследуют по праву представления, если их родитель был лишен наследодателем права на наследство либо был признан недостойным наследником.
Наследники четвертой очереди. К категории наследников четвертой очереди относятся прадедушки и прабабушки умершего как со стороны дедушки, так и со стороны бабушки наследодателя. Разумеется, для призвания их к наследованию в качестве наследников четвертой очереди необходимо их кровное родство с правнуками-наследодателями. Напомним, что наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников предшествующей очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники предшествующей очереди лишены завещателем права наследования. Лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками, могут заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев.
Наследники пятой очереди. В качестве наследников пятой очереди призываются к наследованию родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).
Наследники шестой очереди. В качестве наследников шестой очереди призываются к наследованию родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
Наследники седьмой очереди. Если нет наследников предшествующих очередей, в качестве наследников седьмой очереди по закону к наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
Условие возможности призвания к наследованию внуков наследодателя.
Внуки наследодателя могут призываться к наследованию в порядке представления лишь в том случае, когда они родились при жизни наследодателя, а к моменту открытия наследства нет в живых их родителей, вследствие чего они наследуют долю, причитающуюся своим родителям. Не могут наследовать по праву представления внуки и правнуки, зачатые при жизни наследодателя, но не родившиеся к моменту его смерти, так как наследниками по закону могут быть лишь граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя. Единственное исключение сделано для детей наследодателя, зачатых при жизни наследодателя, а родившихся после его смерти. В отношении внуков такого исключения не сделано.
Установление судом факта родственных отношений. Факт родственных отношений лиц устанавливается в судебном порядке, когда это непосредственно порождает юридические последствия, например, если подтверждение такого факта необходимо заявителю для получения в органах, совершающих нотариальные действия, свидетельства о праве на наследство.
Документальные доказательства наличия лиц, которые могут быть отнесены к категории наследников. Документальными доказательствами, свидетельствующими о полноте круга возможных наследников, в зависимости от конкретных обстоятельств, в частности, могут являться:
– справка с места работы наследодателя о составе его семьи и круге имеющихся родственников;
– выписка из личного листка по учету кадров наследодателя, заполняемого им по месту работы;
– справка военкомата, где наследодатель состоял на воинском учете;
– справка отдела социального обеспечения, где наследодатель получал пенсию, и т. д.
Документальные доказательства факта родственных отношений наследодателя и наследников. Документальными доказательствами родственных отношений с наследодателем для наследников первой и второй очереди являются свидетельства органов загса о заключении брака, о рождении и усыновлении. В качестве документов, подтверждающих родственные отношения с наследодателем, возможно в зависимости от конкретных обстоятельств использовать справки о родственных отношениях, выданные органами загсов на основании соответствующих копий актовых записей; аналогичные справки, выданные организациями (по месту работы либо по месту жительства наследодателя или наследников), в которых подобные сведения имеются; записи в паспортах о супруге; домовые книги и т. п. При недостаточности доказательств, подтверждающих родственные отношения и их степень, необходимо истребовать решение суда об установлении необходимого юридического факта или нескольких юридических фактов – факта родственных или брачных отношений, факта регистрации тех или иных событий, факта иждивенчества и др.
Лишение наследства законных наследников – это волевое решение завещателя исключить определенных лиц из круга возможных правопреемников. Распоряжение завещателя о запрете на приобретение его имущества наследниками по закону не нуждается в обосновании или объяснении, представляемом наследникам либо иным заинтересованным лицам, хотя имеет причины. Оно может быть продиктовано стремлением завещателя уберечь наследство от расточительного или иного неразумного использования со стороны законного наследника, от предоставления наследства к взысканиям по долгам законного наследника. Этим целям может служить лишение законного наследника наследства и передача имущества другим наследникам, включая тех, о ком обязан позаботиться лишенный наследства.
Хотя правила российского наследственного права не предусматривают требования об обязательном поименном лишении наследства лиц, относящихся к наследникам по закону, необходимость назвать по имени законных наследников, лишенных наследства, обусловлена самим существом распоряжений об устранении от наследования. Причем если лишение наследства касается конкретных лиц из круга наследников по закону, требуется точное их поименование либо такой способ их определения, который позволяет без сомнения выделить лицо или лиц, лишенных наследства. Если указание о лишении наследства сделано применительно ко всем без исключения наследникам по закону либо применительно к определенной очереди (очередям) наследников по закону, поименное их перечисление не является обязательным условием действительности таких завещательных распоряжений, поскольку круг наследников по закону определенно и исчерпывающе указан в самом законе.
Наследники недостойные – не наследуют ни по закону, ни по завещанию – граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования (недостойный наследник), обязано возвратить все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства. Указанные правила распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, и соответственно применяются к завещательному отказу. В случае когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.
В рамках рассматриваемого круга вопросов целесообразно обратить внимание на ряд немаловажных обстоятельств, как-то:
– противоправные действия должны быть подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу. Способствовавшие призванию к наследованию противозаконные действия, установленные приговором суда, являются основанием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий. В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, данное правило неприменимо;
– не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими, – в таком случае судом выносится не приговор, а определение об освобождении лица от уголовной ответственности;
– лицо, виновное в совершении умышленного преступления, повлекшего смерть наследодателя, должно отстраняться от наследования независимо от того, действовало ли оно в целях получения наследства или его действия были вызваны другими причинами (месть, ревность, хулиганские побуждения и т. п.), – существенным является лишь то обстоятельство, что эти действия прямо или косвенно способствовали призванию лица к наследованию или увеличению его доли в наследстве;
– специального решения суда о признании наследника недостойным, как правило, не требуется. При наличии приговора суда о признании наследника виновным в совершении умышленного преступления, повлекшего смерть наследодателя, этот вопрос решает нотариус;
– если нотариусу представлено решение суда о лишении наследника родительских прав в отношении наследодателя и не имеется доказательств того, что он восстановлен в этих правах к моменту открытия наследства, нотариус может решить вопрос о признании наследника недостойным самостоятельно, отказав ему в выдаче свидетельства о праве на наследство.
Круг лиц, относящихся к алиментнообязанным, исчерпывающе определен нормами Семейного кодекса Российской Федерации:
– на родителей возлагается обязанность содержать не только своих несовершеннолетних детей, но также и обязанность содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи;
– трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей;
– супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Право требовать предоставления алиментов от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:
– нетрудоспособный нуждающийся супруг;
– жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка независимо от нуждаемости и трудоспособности;
– нуждающийся (при этом не обязательно нетрудоспособный) супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы;
– несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры в случае невозможности получения содержания от своих родителей имеют право на получение алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер; такое же право имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи братья и сестры, если они не могут получать содержание от своих трудоспособных совершеннолетних детей, супругов (бывших супругов) или от родителей;
– несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае невозможности получения содержания от своих родителей имеют право на получение алиментов от своих бабушки и дедушки. Такое же право предоставляется совершеннолетним нетрудоспособным нуждающимся в помощи внукам, если они не могут получить содержание от своих супругов (бывших супругов) или от родителей;
– нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае невозможности получения содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга) имеют право требовать получения алиментов от своих совершеннолетних трудоспособных внуков, обладающих необходимыми для этого средствами;
– нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, воспитывавшие и содержавшие своих пасынков или падчериц, имеют право требовать предоставления содержания от трудоспособных совершеннолетних пасынков или падчериц, обладающих необходимыми для этого средствами, если они не могут получить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов).
Перечисленные выше категории лиц отнесены семейным законодательством к лицам, обязанным уплачивать алименты и соответственно имеющим право требовать предоставления им алиментного содержания. В случае злостного неисполнения обязанностей по содержанию наследодателя такой наследник отстраняется от наследования по требованию заинтересованного лица.
Разумеется, факт злостного уклонения наследников от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя как основание для отстранения лица от наследования должен быть установлен только в судебном порядке. Как правило, с соответствующим иском в суд обращаются другие наследники, на правах которых может отразиться признание лица недостойным наследником. Признание наследника недостойным по названному основанию распространяется только на случаи наследования по закону. По завещанию такие наследники наследуют на общих основаниях. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования (недостойный наследник), обязано возвратить все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства. В тех случаях, когда недостойный наследник все-таки получил имущество из состава наследства, он обязан его возвратить достойным наследникам, при его отказе сделать это заинтересованным лицам следует обратиться в суд.
Правила о признании наследника недостойным распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
Изложенные правила распространяются также и на наследников, относящихся к необходимым наследникам, т. е. имеющим право на обязательную долю в наследстве. Иными словами, неправомерное поведение указанных лиц превалирует над предоставленной им льготой.
Особенности, связанные с недостойными наследниками. К таким особенностям могут быть отнесены следующие:
– только умышленные противоправные действия препятствуют призванию недостойных наследников к наследству. Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что при рассмотрении споров о наследовании лиц, которые могут быть признаны не имеющими права наследовать, необходимо иметь в виду, что их противозаконные действия, способствовавшие призванию к наследованию, установленные приговором суда, являются по смыслу ст. 1117 ГК России основанием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий, что не может относиться к лицам, осужденным за совершение преступления по неосторожности. Не любые умышленные противоправные действия (установленные в
судебном порядке) могут рассматриваться в качестве указанных выше, а лишь такие, в результате которых виновный может быть призван к наследованию (или увеличена его доля, доли других лиц в наследстве и т. п.);
– недостойными наследниками признаются лица, которые способствовали противоправному призванию к наследованию других лиц;
– недостойными наследниками признаются лица, которые противозаконно стремилось к увеличению своей доли в наследстве;
– лица, которые злостно уклонялись от обязанностей по содержанию наследодателя, призываются к наследству, если заинтересованные лица не потребовали отстранить их от наследования либо суд не удовлетворил это требование;
– недостойные наследники при определенных условиях вправе наследовать;
– действие норм, применяемых в отношении недостойных наследников, распространяется и на наследников, имеющих обязательную долю в наследстве;
– недостойный наследник должен возвратить наследство по правилам о неосновательном обогащении (глава 60 ГК России);
– когда предметом завещательного отказа является выполнение работ или оказание услуг, недостойный наследник обязан возместить стоимость такой работы, услуги;
– гражданин не имеет права наследовать, если противоправные действия направлены в отношении (как правило, против):
самого наследодателя (убийство, приведение в состояние, когда он не отдавал отчета в своих действиях и не руководил ими, угрозы, иные неправомерные действия, направленные на то, чтобы наследство было передано злоумышленнику);
иных наследников (клевета на других наследников, убийство, действия, направленные на объявление таких лиц умершими, признание безвестно отсутствующими и т. п.) с целью способствования призванию к наследованию и, наоборот, воспрепятствование наследованию другими лицами;
осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании (подлог завещания, уничтожение завещания);
– в любом случае обстоятельства (послужившие основанием для признания лица не имеющим права наследовать) должны быть установлены:
в приговоре суда, вступившем в законную силу (например, по делу об убийстве наследодателя лицом, претендующим на наследство);
в решении суда по гражданскому делу (например, признавшем завещание недействительным); не могут наследовать родители после смерти детей (в т. ч. и усыновленных), в отношении которых они:
лишены родительских прав. Лишение родительских прав производится в судебном порядке. Если на момент открытия наследства такое решение суда вступило в силу, лицо, лишенное родительских прав, не может быть наследником по закону;
не восстановлены в родительских правах. Родители (один из них) могут быть восстановлены в судебном порядке в родительских правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка. При этом восстановление в родительских правах:
– в отношении ребенка, достигшего возраста 10 лет, возможно только с его согласия;
– не допускается, когда ребенок усыновлен. Если на момент открытия наследства судебное решение о восстановлении родительских прав не вступило в силу, такие родители не могут наследовать после смерти ребенка (в отношении которого они были лишены родительских прав);
– в судебном порядке могут быть лишены права наследовать:
совершеннолетние дети, злостно уклоняющиеся от выполнения лежащих на них обязанностей по содержанию наследодателя. Чтобы решить вопрос о том, признать ли совершеннолетних детей не имеющими права наследовать по закону, суд должен установить, что:
– родители нетрудоспособны и при этом нуждаются в помощи – отсутствие любого из этих обстоятельств означает, что оснований для применения правил нет;
– дети нарушают специальное письменное соглашение о выплате алиментов таким родителям;
– имеет место вступившее в законную силу решение суда, обязывающее детей платить алименты родителям, и дети нарушают это решение суда;
родители, злостно уклоняющиеся от выполнения лежащих на них обязанностей по содержанию детей-наследодателей (если родители не выполняют упомянутые выше обязанности, то суд может лишить их права наследовать после детей, установив злостный характер уклонения от упомянутых обязанностей, однако если они не могут быть выполнены по уважительной причине вследствие отсутствия средств, болезни и т. п. указанные выше правила не применяются;
– суд вправе принять решение об отстранении от наследования по закону лишь постольку, поскольку заинтересованное лицо обратилось в суд с соответствующим требованием;
– лицо, не имеющее права наследовать либо отстраненное судом от наследования, может быть прощено наследодателем, если последний оставит ему имущество по завещанию после утраты права наследования;
– отказополучатель может быть признан недостойным наследником;
– если недостойному отказополучателю передано имущество, оно подлежит возвращению наследнику, исполнившему завещательный отказ, либо передается подназначенному отказополучателю, либо возвращается в состав наследства.
Реализация завещателем права на подназначение наследника (субституция). Подназначение наследника (субституция) осуществляется завещателем путем указания в завещании дополнительного наследника на случай, если основной наследник не примет наследство в силу указанных в законе причин. Подназначенным может быть любое лицо (несколько лиц). Завещатель может назначить в завещании другого наследника на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону:
– умрет до открытия наследства;
– либо умрет одновременно с завещателем;
– либо умрет после открытия наследства, не успев его принять;
– не примет наследство по другим причинам;
– откажется от принятия наследства;
– не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.
В завещании могут быть названы как все перечисленные выше основания, так и только одно из них.
В отношении подназначения наследника коротко могут быть сформулированы следующие существенные обстоятельства:
– правила о подназначении наследников применяются лишь при наследовании по завещанию;
– указанные выше правила применяются в случаях, когда завещано и все имущество, и его часть. В последнем случае к подназначенным наследникам может переходить лишь часть имущества (либо одна из долей завещанной части имущества);
– другой наследник, т. е. подназначенный наследник, может относиться как к числу наследников по закону (если одна часть имущества наследуется по закону, а другая – по завещанию), так и к другим лицам;
– подназначенным наследником может быть не только гражданин, но и юридическое лицо, а также государство;
– не исключаются из возможного круга подназначенных наследников и лица, наследующие предметы домашней обстановки и обихода, либо имеющие право на обязательную долю в наследстве.
– подназначение наследника допустимо только в случаях, прямо указанных в законе (см. выше);
– подназначение наследника недопустимо на случай, если наследник умрет уже после открытия наследства, не успев принять наследство в установленные сроки;
– на подназначенного наследника (как и на основного) наследодатель вправе возложить завещательный отказ или завещательное возложение;
– правом назначения другого наследника для подназначенного наследника завещатель не обладает;
– завещатель может подназначить наследника, в частности, на случай, когда назначенный наследник умрет в тот же день, что и сам завещатель.
Наследование
Основные и общие положения
По общему правилу, при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (ст. 1110 ГК России).
Согласно ст. 1111 ГК России наследование осуществляется по завещанию и по закону, причем наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных законом.
При наследовании по завещанию круг лиц, призываемых к наследству, размер их долей в наследственном имуществе определяются наследодателем в завещании. Если в завещании указаны два или более наследников и не указаны доли наследственного имущества, причитающиеся каждому из них, то в этом случае считается, что наследственное имущество завещано наследникам в равных долях.
В завещании могут содержаться распоряжения относительно имущества только одного наследодателя, причем завещать он может любое имущество, принадлежащее ему на праве собственности, в т. ч. даже то, которое он, возможно, приобретет в будущем.
Завещание, как уже было указано выше, может быть составлено в пользу лиц как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону, а распорядиться своим имуществом можно путем составления как одного, так и нескольких завещаний.
Хотя наследование по закону, как правило, осуществляется при отсутствии завещания, но такое наследование возможно также и при наличии завещания в случаях, если:
– завещание признано недействительным (ст. 1131 ГК России);
– наследник по завещанию отказался от наследства (ст. 1157–1159 ГК России);
– наследодатель в завещании лишил всех наследников по закону наследства (ст. 1119 ГК России);
– имеются лица, обладающие правом на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК России).
Закон допускает одновременное наследование и по закону, и по завещанию. В частности, это возможно, если наследодатель в завещании указал только часть принадлежащего ему имущества и не упомянул о судьбе остальной его части, в связи с чем имущество, не указанное в завещании, будет наследоваться по закону, а лица, наследовавшие имущество наследодателя по завещанию, могут одновременно наследовать и по закону то имущество, которое не было включено наследодателем в завещание, но только при условии, что они могут быть отнесены к числу наследников по закону.
При наследовании по закону круг лиц, призываемых к наследству, определяется на основании степени родства по отношению к наследодателю. При этом наследники призываются к наследству в порядке установленной ГК России очередности (см. выше раздел «Наследники», подраздел «Наследники по закону»), которая устанавливается исходя из степени родства, определяемой числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.
Наследники по закону последующей очереди призываются к наследству только в том случае, если отсутствуют наследники предыдущей очереди.
К наследникам первой очереди относятся самые близкие родственники наследодателя, которыми являются дети, супруг, родители. Соответственно ко второй и прочим очередям наследования относятся лица, связанные с наследодателем более дальними родственными отношениями. При этом наследники одной очереди наследуют имущество умершего в равных долях.
Право наследования у лица может также возникнуть исключительно вследствие непринятия наследства наследником, в частности, если:
– завещатель подназначил наследника на случай непринятия наследства основным назначенным наследником, включая непринятие наследства в связи со смертью наследника после открытия наследства и до истечения срока для принятия наследства;
– все наследники по закону предшествующей очереди не приняли наследства, в связи с чем к наследованию призываются наследники по закону последующей очереди;
– наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок.
О существенном
Наследование. Под наследованием понимается переход имущества одного физического лица (наследодателя) в случае его смерти к другим лицам (наследникам) в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Иными словами, по общему правилу, существо наследования заключается в том, что при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Наследование неразрывно связано с частной собственностью. Право наследования имущества граждан относится к числу конституционных прав. Право наследования гарантировано Конституцией Российской Федерации, регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.
Право, подлежащее применению к отношениям по наследованию. По общему правилу, отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства. Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, – по российскому праву. Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акта его отмены определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления такого завещания или акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или акта его отмены либо требованиям российского права.
Субъекты наследования. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Российская Федерация может быть наследником по завещанию, а также по закону. Юридические лица, субъекты Российская Федерация, городские и иные муниципальные образования, иностранные организации и международные организации также могут выступать в качестве наследников. В любом случае возможность наследования может быть ограничена волеизъявлением наследодателя путем составления завещания.
Особенность правового положения пережившего супруга. Особенностью правового положения пережившего супруга является то, что помимо доли в наследстве он получает так называемую супружескую долю. Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам.
Основания наследования по закону. Наследование осуществляется по завещанию и по закону. По общему правилу, наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Данный перечень является исчерпывающим, никаких иных оснований наследования не существует. Например, не допускается наследование по договору; не может быть учтено при оформлении наследственных прав намерение наследодателя передать наследнику имущество, если последний документ не может быть признан завещанием, и т. п.
Завещание может быть оспорено в судебном порядке и признано недействительным – в этом случае наступает наследование по закону.
Если наследник отказался от наследства по завещанию или умер ранее завещателя, то причитающаяся такому наследнику доля должна перейти к наследникам по закону, если сам завещатель не указал, что все имущество он завещает другим наследникам по завещанию.
Лица, которые могут призываться к наследованию. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону – Российская Федерация в соответствии со ст. 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации, которой определен порядок наследования выморочного имущества.
Основания призвания к наследованию наследников последующей очереди.
Основаниями призвания к наследованию последующей очереди наследников являются случаи, если:
– на момент открытия наследства нет в живых никого из наследников предшествующих очередей, т. е. соответствующие наследники отсутствуют;
– все наследники предшествующих очередей оказались недостойными и не могут наследовать;
– все наследники предшествующих очередей лишены завещателем наследства, что предусмотрено завещанием;
– никто из наследников предшествующих очередей не принял наследства, ввиду чего наследство не получило правопреемников из числа наследников по закону этих очередей;
– все наследники предшествующих очередей отказались от наследства безусловно, т. е. без указания лиц, в пользу которых совершается отказ от наследства.
Наследование в случае, если основной наследник не примет наследство по причинам, не указанным в завещании при подназначении наследника. Если основной наследник не примет наследство по причинам, не указанным в завещании, то подназначенный наследник не будет призываться к наследованию – в этом случае, а также если завещание не содержит распоряжение о подназначении, при наступлении перечисленных в п. 2 ст. 1121 ГК России событий (назначенный в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный), наследование будет осуществляться по правилам о:
– переходе права на принятие наследства (ст. 1156 ГК России);
– приращении наследственных долей (ст. 1161 ГК России);
– наследовании по закону (ст. 1141–1157 ГК России).
В этой связи целесообразно воспользоваться правом подназначения наследника, а также перечислить в завещании все возможные причины непринятия основным наследником наследства (разумеется, в пределах, установленных п. 2 ст. 1121 ГК России).
Наследование по завещанию – это урегулированный законом порядок посмертного правопреемства, основанного на завещании наследодателя. Решающим фактором этого порядка является завещание, которое в совокупности с другими обстоятельствами (открытие наследства, наличие наследства и др.) признается основанием такого наследования. Наследование по завещанию является наиболее полным и сильным выражением свободы распоряжения правом частной собственности и другими исключительными правами, охраняемыми на основе принципов Конституции Российской Федерации (ст. 35, 55) и ГК России (ст. 1, 9). Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Иными словами, к общим положениям о наследовании по завещанию могут быть отнесены нижеследующие:
– завещания составляются до открытия наследства, и до этого момента они удерживают в себе правовую силу воли завещателя;
– завещание является прижизненной сделкой лица по распоряжению имуществом на случай своей смерти;
– завещание признается единственным законным средством распорядиться имуществом на случай смерти;
– завещание вызывает правовые последствия после открытия наследства, в связи с чем оно признается основанием наследования: предназначенное для исполнения после смерти, оно создает права и обязанности наследников по завещанию и других лиц;
– соблюдение и исполнение завещания является необходимым условием наследования по завещанию, в связи с чем исполнение завещательной воли наследодателя возложено на наследников по завещанию и исполнителя завещания;
– пределы свободы завещания предусмотрены законом, устанавливающим рамки необходимого и допустимого соотношения наследования по завещанию и наследования по закону
Особенности, связанные с призванием юридических лиц к наследованию по завещанию. К таким особенностям, в частности, могут быть отнесены следующие:
– к наследованию по завещанию не может быть призвано юридическое лицо, прекратившее свое существование в тот день, когда открылось наследство;
– к наследованию по завещанию может быть призвано юридическое лицо, которое еще не существовало на момент составления завещания, но существовало на день открытия наследства;
– к наследованию по завещанию не может быть призвано юридическое лицо, которое было реорганизовано в результате присоединения к нему юридического лица, указанного в завещании в качестве наследника, и процедура реорганизации на день открытия наследства была завершена, так как присоединенное юридическое лицо (т. е. указанное в завещании) считается прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в государственный реестр.
Наследование по закону. Обобщенно можно сформулировать, что наследование по закону происходит, когда нет завещания или когда завещана только часть имущества. Особо подчеркнем, что наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти. ГК России установлены категории лиц, относящихся к конкретным очередям наследников по закону. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т. е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. В случае отсутствия соответствующих наследников, либо если никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто из них не принял наследство, или все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, применяются правила наследования выморочного имущества. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления, т. е. наследственное имущество делится поровну между наследниками призываемой очереди, кроме случаев наследования по праву представления.
Наследование по закону имеет место, в частности, в следующих случаях:
– наследования обязательной доли в наследстве;
– перехода к наследникам по закону права на наследство, которого наследник по завещанию лишен в силу своей недостойности;
– наследования по закону, замещающего наследование по завещанию, если последнее не может быть осуществлено по причине отсутствия наследников по завещанию, непринятия ими завещанного наследства, отказа от наследства по завещанию;
– наследодатель не оставил завещания;
– наследодатель отменил составленные им завещания и устранил их действие в качестве оснований наследования;
– завещания (одно, несколько или все) признаны судом недействительными и в целом отпали как основания наследования;
– завещательные распоряжения касаются лишь части наследства, ввиду чего оставшаяся не завещанной часть наследства переходит к правопреемникам в порядке наследования по закону;
– завещание содержит иные распоряжения, которые не устраняют наследования по закону в целом, как, например, распоряжение о завещательном отказе, возложенном на одного из наследников по закону, при отсутствии в завещании других указаний, изменяющих порядок наследования по закону, либо распоряжение, лишающее определенного наследника по закону права наследования, но не отменяющее других правил наследования по закону;
– наследодатель не завещал все свое имущество;
– хотя наследственное имущество и было завещано, однако впоследствии завещание было признано недействительным или оно было недействительным (ничтожным) с момента совершения;
– завещатель отменил ранее составленное завещание и не оставил нового;
– отсутствует завещательное распоряжение денежными средствами в банке.
Иными словами, к общим положениям о наследовании по закону могут быть отнесены следующие:
– наследование по закону является тем общим порядком наследственного правопреемства, осуществление которого обусловлено не завещательной волей наследодателя, но исключительно правилами, закрепленными в нормах наследственного права. При наследовании по закону воля наследодателя не участвует в формировании условий и порядка наследования, которые определяют круг наследников, очередность призвания их к наследованию, размеры долей участия наследников в наследстве, преимущества при наследовании и др.
– наследование по закону опирается на получившие признание законодателя общесоциальные представления о наиболее правильном и справедливом распределении наследственного имущества, основанные на идеях брака, семьи, родства, материального обеспечения близких к наследодателю лиц. При отсутствии завещания или невозможности его осуществления наследование по закону обеспечивает твердый порядок в определении судьбы наследственного имущества исходя из задачи охраны частных интересов правопреемников и других лиц, с которыми наследодатель состоял в правовых отношениях;
– важнейшим принципом наследования по закону является очередность призвания к наследованию. В соответствии с этим принципом каждая определенная законом группа наследников обладает преимущественным правом призвания к наследованию перед другой группой наследников по закону;
– круг наследников по закону определяется по основаниям личной связи наследников с наследодателем – брака и родства, усыновления, а также семейных отношений свойства (отношения родственников одного супруга и родственников другого супруга) и предоставления наследодателем содержания наследнику. Наследниками по закону, связанными с наследодателем родством, признаются лица, относящиеся к прямой восходящей, прямой нисходящей и боковой линиям родства с ограничениями определенной степенью кровной близости (не далее пятой степени боковой линии родства);
– призвание к наследованию по закону осуществляется в порядке очередности, основанной на приоритете очереди, состоящей из более близких родственников наследодателя. Определение очередности наследования в соответствии со степенью родства можно считать одним из принципов наследования по закону;
– при отсутствии наследников, либо если никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства, при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, применяются правила о наследовании выморочного имущества.
Очередность наследования по закону означает нижеследующее:
– вначале призываются наследники первой очереди;
– если нет наследников первой очереди, призываются наследники второй очереди и далее;
– если нет наследников предшествующих очередей или они признаны недостойными наследниками и отстранены от наследства (ст. 1117 ГК России) или лишены наследства (п.1 ст. 1119 ГК России), не приняли наследства либо все наследники отказались от него, наследство становится выморочным (ст. 1151 ГК России) и переходит к государству;
– наличие хотя бы одного наследника предшествующей очереди исключает призвание наследников последующих очередей.
Условия возможности наследования наследниками последующей очереди.
Наследники каждой последующей очереди наследуют лишь при условии, что:
– отсутствуют наследники предыдущей очереди (т. е. решающее обстоятельство заключается в том, чтобы в момент открытия наследства наследников предыдущей очереди не было);
– никто из наследников предыдущей очереди не имеет права наследовать (т. е. например, если и наследники первой очереди, и наследники второй очереди своими умышленными действиями, направленными против наследодателя, способствовали призванию их к наследству);
– все наследники предыдущей очереди были отстранены судом по требованию заинтересованного лица (например, вследствие того, что они злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя);
– завещатель лишил всех наследников предыдущей очереди наследства;
– все наследники предыдущей очереди не приняли наследство;
– все наследники предыдущих очередей отказались от наследства.
Подчеркнем, что только наличие хотя бы одного из перечисленных выше обстоятельств позволяет призвать к наследству наследников последующей очереди.
Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.
Граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.
К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников первой, второй, третьей или последующих очередей, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону указанные выше нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.
Таким образом, нетрудоспособных иждивенцев, которые наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, можно разделить на две категории:
– нетрудоспособные иждивенцы, входящие в круг наследников установленных законом семи очередей, независимо от их совместного проживания с наследодателем;
– нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг наследников по закону, при условии их совместного проживания с наследодателем. При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не входящие в круг наследников по закону, однако проживавшие совместно с наследодателем, наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.
К категории нетрудоспособных граждан относятся:
– женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет;
– инвалиды I, II и III групп независимо от того, назначена ли названным лицам пенсия по старости или инвалидности;
– лица, не достигшие возраста 16 лет, учащиеся, не достигшие возраста 18 лет.
Состоящими на иждивении наследодателя следует считать нетрудоспособных лиц, находившихся на полном содержании наследодателя или получавших от наследодателя такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию – речь не может идти об отдельных случаях оказания материальной помощи.
В качестве доказательства факта нахождения на иждивении могут быть представлены следующие документы:
– справка органов местного самоуправления, жилищно-эксплуатационной организации или с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев;
– справка отдела социального обеспечения о назначении пенсии по случаю потери кормильца.
В рамках рассматриваемого круга вопросов важно, что указанных выше документов недостаточно для установления факта получения помощи, которая являлась бы для лица не просто постоянным, но и основным источником средств к существованию, а поскольку именно это обстоятельство рассматривается законодателем в качестве существенного в отношении определения нахождения на иждивении, то поэтому во избежание возможных негативных последствий в отношении призвания нетрудоспособных лиц, претендующих на наследство, к наследованию необходимо определение суда об установлении факта нахождения нетрудоспособного лица на иждивении умершего.
Наследование по закону при наличии завещания. Хотя в большинстве случаев наследование по закону осуществляется при отсутствии завещания, однако такое наследование возможно и при наличии завещания в ряде случаев, как-то:
– завещание признано недействительным (ст. 1131 ГК России);
– наследник по завещанию отказался от наследства (ст. 1157–1159 ГК России);
– наследодатель в завещании лишил всех наследников по закону наследства (ст. 1119 ГК России);
– имеются лица, обладающие правом на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК России).
Кроме того, допускается одновременное наследование и по закону, и по завещанию, в частности, если наследодатель в завещании указал только часть принадлежащего ему имущества, не упомянув о судьбе иного имущества – в такой ситуации имущество, не указанное в завещании, будет наследоваться по закону, а лица, наследовавшие имущество наследодателя по завещанию, могут одновременно наследовать и по закону то имущество, которое не было включено наследодателем в завещание, но при условии, что ГК России они отнесены к числу наследников по закону.
Наследование по закону усыновленными и усыновителями. При наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники – с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, указанных ниже. В случае когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, но такое наследование не исключает наследования в соответствии с вышеизложенным.
Наследование по праву представления. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам (внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления – п. 2 ст. 1142 ГК России; дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления – п. 2 ст. 1143 ГК России; двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления – п. 2 ст. 1144 ГК России) и делится между ними поровну. Не наследуют по праву представления:
– потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (п. 1 ст. 1119 ГК России).
– потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать.
Особенности, связанные с наследованием (общие). Кроме изложенных в других разделах к таким особенностям, в частности, могут быть отнесены следующие обстоятельства:
– круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Исключение составляют случаи, специально указанные в законе;
– особенности в определении места открытия наследства могут иметь место в отношении оформления наследственных дел после смерти наследодателей, постоянно проживавших за пределами Российской Федерации, в частности в одной из стран СНГ. Конституцией Российской Федерации ГК России предусмотрен приоритет норм международных договоров. Согласно ГК России (ч. 2 п. 2 ст. 7), если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора. Согласно Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести учреждения договаривающейся стороны, на территории которой имел место жительства наследодатель в момент своей смерти. Производство по делам о наследовании недвижимого имущества компетентны вести учреждения договаривающейся стороны, на территории которой находится имущество. При этом право наследования движимого имущества определяется по законодательству договаривающейся стороны, на территории которой наследодатель имел постоянное место жительства. Наследование же недвижимого имущества определяется по законодательству договаривающейся стороны, на территории которой находится это имущество;
– местом открытия наследства после лиц, умерших в местах лишения свободы, признается последнее постоянное место жительства до взятия указанных лиц под стражу;
– место открытия наследства после смерти кадровых офицеров, проходивших службу за границей и не имевших в России постоянного места жительства, определяется по месту нахождения всего наследственного имущества или его основной части. В этом случае нотариус истребует справку райвоенкомата или воинской части по месту службы офицера о том, что постоянного места жительства в Российской Федерации он не имел и находился за границей;
– после смерти военнослужащих срочной службы местом открытия наследства признается то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную службу;
– после смерти лиц, обучающихся в высших учебных заведениях, средних специальных учебных заведениях, учебных заведениях системы профессионально-технического образования и т. п., находившихся вне их постоянного места жительства, местом открытия наследства является место их жительства до поступления в соответствующее учебное заведение;
– наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию в случае лишения завещателем права наследования всех наследников предшествующей очереди;
– наследники, вступившие в права наследования по решению суда, не привлекаются к обложению налогом с имущества, переходящего в порядке наследования, так как основанием для исчисления налога в соответствии с Законом Российской Федерации «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» являются только нотариально оформленные свидетельства о праве на наследство;
– определенной особенностью отличается ситуация, когда одновременно умершие наследодатели были супругами и при этом в наследственную массу входило имущество, являвшееся их общей совместной собственностью, но зарегистрированное за одним из супругов или за каждым из них (например, на одного из супругов зарегистрирован автомобиль, на другого – квартира). Все имущество супругов могло быть приобретено в период брака на совместные средства. В таком случае наследники вправе обратиться в суд на предмет решения вопроса об определении долей каждого из супругов в совместно нажитом ими имуществе поскольку нотариус в случае смерти обоих супругов и отсутствия согласия наследников определять их доли в совместной собственности не правомочен;
– заработная плата, не полученная ко дню смерти рабочего или служащего, выдается проживавшим совместно с ним членам семьи, а также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на иждивении умершего;
– в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной пошлине» за выдачу свидетельства о праве на наследство (на патент) государственная пошлина должна исчисляться исходя из стоимости наследуемого имущества (патента). Стоимость патента должна соответствовать размерам всех уплаченных на день смерти наследодателя патентных пошлин за патентование изобретения, промышленного образца или полезной модели;
– суммы дополнительного ежемесячного материального обеспечения граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, причитающиеся его получателю и недополученные им в связи со смертью, выплачиваются его наследникам на общих основаниях;
– государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства;
– если гражданин, подавший заявление о приватизации жилья, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в его собственность либо до регистрации такого договора, то это обстоятельство не может служить основанием к отказу в удовлетворении требований наследников, если наследодатель выразил при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано. В случае возникновения спора по поводу наследования жилого помещения вопрос решается в судебном порядке;
– в отношении споров о наследовании лиц, которые могут быть признаны не имеющими права наследовать, необходимо иметь в виду, что их противозаконные действия, способствовавшие призванию к наследованию, установленные приговором суда, являются основанием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий;
– спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, должен разрешаться судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев. При этом необходимо иметь в виду, что антикварные предметы, а также представляющие художественную, историческую или иную ценность, не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода, независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу которого возник спор, суд может назначить экспертизу;
– получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника, в связи с чем отсутствие указанного свидетельства не может служить основанием для отказа в принятии искового заявления в суд по спору о наследстве и не влечет за собой утрату наследственных прав, если наследство было принято в установленный срок;
– применительно к судебным делам о признании отказа от наследства недействительным следует учитывать, что такой отказ может быть признан недействительным, в частности, в предусмотренных ГК России случаях признания недействительности сделок;
– не может быть включено в наследственную массу недвижимое и иное имущество, оставшееся после смерти наследодателя, если им добросовестно и открыто владели как собственники гражданин или юридическое лицо на протяжении 15 лет (недвижимым) или 5 лет (иным имуществом), так как в указанном случае эти лица в соответствии си. 1 ст. 234 ГК России приобрели право собственности на имущество, принадлежавшее наследодателю. Это положение действует и когда у умершего были наследники, но наследственного имущества они не приняли и претензий в отношении него не имели;
– учитывая, что в наследственную массу может быть включено только имущество, принадлежавшее наследодателю на законных основаниях, суд не вправе удовлетворить требования наследников о признании за ними права собственности на самовольно возведенные строения или помещения;
– суд не вправе выделить наследнику его долю в имуществе в денежном выражении, если возможен раздел в натуре и другие наследники возражают против выплаты компенсации;
– приобретение несколькими нанимателями жилой площади в собственность квартиры в силу Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» порождает право собственности на квартиру каждого из них и в случае смерти одного из собственников наследники вправе наследовать его долю. Это положение действует независимо от того, приобретена ли квартира в общую собственность или с определением долей;
– применительно к спорам между наследником по завещанию, на которого наследодателем была возложена обязанность по исполнению какого-либо обязательства, и отказополучателем следует иметь в виду, что нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом (например, личная нуждаемость в жилье), а также переход права собственности от наследника к другому лицу, независимо от оснований такого перехода (продажа, дарение, обмен и т. п.), не влияют на права отказополучателя, поскольку объем этих прав устанавливается наследодателем при составлении завещания и не может быть изменен его наследниками. Права и обязанности отказополучателя прекращаются его смертью и не могут быть переданы им по наследству, если иное не было предусмотрено наследодателем, оставившим завещательный отказ;
– наследник имеет преимущественное право на квартиру в доме ЖСК после смерти наследодателя, если он пользовался при его жизни спорной квартирой;
– гражданин, принявший наследство в установленном законом порядке, имеет право на получение страхового возмещения по случаю гибели наследственного имущества, независимо от того, было ли выдано ему свидетельство о праве на наследство;
– случае смерти члена садоводческого товарищества преимущественное право на вступление в садоводческое товарищество предоставляется одному из наследников умершего члена этого товарищества;
– наследство может быть принято после истечения шестимесячного срока и без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство;
– задолженность по имущественным налогам умершего лица либо лица, признанного умершим, погашается в пределах стоимости наследственного имущества;
– не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) налогом на доходы физических лиц доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке наследования, за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и промышленных образцов;
– при определении налоговой базы налога на прибыль организаций не учитываются целевые поступления – к указанным целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, в частности, относится имущество, переходящее некоммерческим организациям по завещанию в порядке наследования;
– доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью переходят к наследникам граждан, являвшихся участниками общества с ограниченной ответственностью;
– до принятия наследником умершего участника общества с ограниченной ответственностью наследства права умершего участника общества с ограниченной ответственностью осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом;
– залогодатель вправе завещать заложенное имущество, а условия договора об ипотеке или иного соглашения, ограничивающие это право залогодателя, ничтожны;
– если наследник в течение шестимесячного срока со дня открытия наследства совершил какие-либо действия, свидетельствующие о вступлении во владение наследственным имуществом, однако документальных доказательств, бесспорно свидетельствующих об этом, недостаточно (например, наследником взяты какие-то вещи, принадлежавшие наследодателю, но подтвердить это он может только свидетельскими показаниями либо иными средствами, которые нотариус не может квалифицировать как бесспорные), суд должен не решать вопрос о восстановлении срока для принятия наследства, а устанавливать факт принятия наследником наследства. Такой юридический факт устанавливается судом в порядке особого производства по месту жительства заявителя, а в случае если имеются другие наследники, принявшие наследство, и между ними и заявителем возникает спор о праве на наследство, вопрос этот решается судом в общеисковом порядке по месту жительства ответчика;
– в случае когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, установленном законом для свидетельствования подлинности подписи наследника на заявлении о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенности не требуется;
– регистрация (перерегистрация) оружия, полученного по наследству, производится органами внутренних дел в соответствии с федеральным законодательством на основании документов, подтверждающих законность вступления в наследство;
– переход права на принятие наследства возможен только в случае смерти наследника, призванного к наследованию, после открытия наследства, каковым признается день смерти наследодателя;
– совместная собственность граждан на приватизированную ими квартиру не исключает возможности в случае смерти одного из собственников определять его долю. В этом случае совместная собственность преобразуется в долевую и доля умершего наследуется по общим правилам наследственного правопреемства;
– принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось;
– признать сделку по приватизации квартиры недействительной можно лишь по основаниям, установленным в законе. Так, в соответствии с п. 1 ст. 178 ГК России сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной лишь при условии, если такое заблуждение имеет существенное значение. При этом имеющим существенное значение признается заблуждение относительно природы сделки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенного значения. Незнание гражданами правил наследования совместной собственности на приватизированную квартиру в случае возможной смерти одного из сособственников не относится к указанным в п. 1 ст. 178 ГК России обстоятельствам, с которыми закон связывает существенность заблуждения;
– начисленные суммы трудовой пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся не полученными в связи с его смертью в указанном месяце, не включаются в состав наследства;
– правом выдачи свидетельства о праве на наследство наделены только нотариусы, а правом удостоверения завещаний и копий кроме нотариуса наделен целый ряд других должностных лиц;
– продление срока для принятия наследства осуществляется судом, но при согласии остальных наследников, принявших наследство, осуществляется в рамках нотариального производства. Такие же последствия наступают и при невозможности одним или несколькими наследниками по закону представить доказательства отношений, являющихся основанием призвания к наследованию (родственных отношений). В этом случае такие наследники могут быть включены в число наследников в свидетельство о праве на наследство с согласия всех остальных наследников, принявших наследство и представивших такие доказательства;
– возбуждение нотариального производства в силу принципа диспозитивности всегда происходит путем подачи обращения к нотариусу – либо путем подачи письменного заявления, либо путем устного обращения к нотариусу, хотя закон и не запрещает обращаться в письменной форме. Нотариус не вправе совершать нотариального действия без обращения к нему самих заинтересованных лиц; приостановление производства по нотариальному делу должно оформляться путем вынесения постановления нотариуса; доли членов хозяйства в праве совместной собственности на имущество хозяйства признаются равными, если соглашением между ними не установлено иное. Этот принцип применяется и при наследовании имущества крестьянского хозяйства. Если наследники не являются членами хозяйства, они получают наследство в виде денежной компенсации. Указанное положение не относится к личному подсобному хозяйству, имущество которого наследуется на общих основаниях;
– нотариус вправе выдать свидетельство о праве на наследство до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если имеются достоверные данные о том, что, кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, не имеется иных наследников, имеющих право на наследство или его часть;
– средства транспорта и другое имущество, предоставленные государством или муниципальным образованием на льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях;
– наследники умершего акционера, не получившие свидетельство о праве на наследство акций и соответственно не включенные в реестр акционеров, не могут принимать участие в работе общего собрания в качестве акционеров или пользоваться какими-либо другими правами и исполнять обязанности, вытекающие из права собственности на акции;
– требования кредиторов распространяются на семью индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица (ПБОЮЛ), в случае его смерти поскольку члены семьи ПБОЮЛ после его смерти, автоматически становятся наследниками, а согласно ст. 1175 ГК России каждый из них отвечает по долгам умершего в пределах стоимости перешедшего к нему в наследство имущества;
– суд устанавливает факт принятия наследства и место открытия наследства, когда у заявителя нет необходимых документов для подтверждения в нотариальном порядке этого факта. Если документы есть, но в выдаче свидетельства о праве на наследство отказано, то заинтересованное лицо вправе обжаловать отказ в совершении нотариальных действий, т. е. прибегнуть к другой форме судебной защиты в порядке особого производства;
– до разрешения вопроса о наличии спорных акций на момент смерти у наследодателя и установления перехода их в порядке универсального правопреемства к наследнику не может быть разрешен вопрос о внесении записи в реестр акционеров о наличии у истца права собственности на акции, а спор о праве собственности на акции не относится к корпоративным спорам и не подведомствен арбитражному суду;
– завещание не может быть признано недействительным лишь на том основании, что лицо, подписавшее его вместо наследодателя, не соответствует требованиям п. 2 ст. 1124 ГК России, которым в отношении свидетеля – именно и только свидетеля – установлено, что при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:
– нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
– лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
– граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
– неграмотный;
– гражданин с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
– лицо, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.
Права супруга при наследовании. Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК России, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными ГК России. В этой связи напомним, что согласно ст. 256 ГК России:
– имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества;
– имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью;
– вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т. п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался;
– имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т. п.). Это правило не применяется, если договором между супругами предусмотрено иное;
– по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество, находящееся в его собственности, а также на его долю в общем имуществе супругов, которая причиталась бы ему при разделе этого имущества;
– правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок такого раздела устанавливаются законодательством о браке и семье.
Напомним, что ст. 39 Семейного кодекса Российской Федерации установлено:
– при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами;
– суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи;
– общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям.
Срок, установленный для лиц, право наследования которых возникает в случаях, если наследники отказались от наследства либо отстранены от наследования в силу их недостойности. Указанный срок является специальным сроком принятия наследства. Основания применения указанного специального срока связаны с особенностями призвания к наследованию и осуществления права на наследство. Наследники по завещанию и по закону призываются к наследованию независимо от их воли, за исключением лиц, оказавшихся недостойными наследниками. Наследники, имеющие право наследовать, осуществляют право на наследство исключительно по собственной воле, и они вправе отказаться от наследства. Срок для принятия наследства лицами, у которых возникло право на наследство вследствие отказа наследников от наследства или отстранения недостойных наследников, установлен продолжительностью в шесть месяцев. Началом течения этого срока установлен день возникновения у таких лиц права наследования. День возникновения у них права наследования ввиду отказа наследников от наследства устанавливается по дате заявления наследника об отказе от наследства, а по основаниям недостойности – по дате, определяющей день вступления в законную силу решения суда об отстранении от наследования наследников по закону
Установление судом факта нахождения на иждивении. Установление факта нахождения лица на иждивении умершего имеет значение, в частности, для получения наследства, если оказываемая помощь являлась для заявителя постоянным и основным источником средств к существованию. В тех случаях, когда заявитель имел заработок, получал пенсию, стипендию и т. п., судом выясняется, была ли помощь со стороны лица, предоставлявшего содержание, постоянным и основным источником средств к существованию заявителя. Выдача соответствующим органом (в частности, жилищно-эксплуатационной организацией) справки о том, что, по имеющимся данным, лицо не состояло на иждивении умершего, не исключает возможности установления в судебном порядке факта нахождения на иждивении.
Для установления факта нахождения на иждивении в целях оформления права на наследство необходимо, чтобы иждивенец был нетрудоспособным ко дню смерти наследодателя и находился на иждивении наследодателя не менее года до его смерти.
Открытие наследства
Основные и общие положения
Открытие наследства по существу представляет собой возникновение наследственного правоотношения, а юридическими фактами, т. е. основаниями, приводящими к открытию наследства, являются смерть гражданина или объявление гражданина умершим (см. ст. 45 ГК России).
Законом определено, что наследство открывается со смертью гражданина, а объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина (ст. 1113 ГК России).
Момент открытия наследства имеет весьма важное правовое значение, поскольку именно во время открытия наследства определяются:
– состав наследственного имущества;
– сроки принятия или отказа от наследства;
– сроки предъявления претензий кредиторами;
– момент возникновения у наследников права собственности на наследственное имущество;
– срок для выдачи свидетельства о праве на наследство;
– законодательство, которым следует руководствоваться.
В случае одновременной смерти лиц, являющихся наследниками по отношению друг к другу (коммориентов), наследование сразу открывается после кончины каждого из них в отдельности.
Местом открытия наследства является последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно – место нахождения его имущества или его основной части.
Правильное определение места открытия наследства имеет важное значение для решения ряда вопросов, в частности:
– по месту открытия наследства решается вопрос о применении законодательства той или иной страны к конкретным наследственным отношениям;
– по месту открытия наследства выясняется, в какую нотариальную контору необходимо обратиться с заявлением о его принятии и выдаче свидетельства о праве на наследство;
– по месту открытия наследства принимаются и меры охраны наследственного имущества, а также предъявляются претензии кредиторами.
В этой связи отметим, что:
– местом открытия наследства для граждан, временно проживающих за границей и умерших там, считается их постоянное последнее место жительства до выезда за границу, но если оно неизвестно, то местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества или большей его части на территории нашей страны;
– местом открытия наследства для граждан, постоянно проживающих за границей, является та страна, где они проживали;
– место открытия наследства подтверждается справкой жилищно-эксплуатационной организации, уличного комитета, местной администрации или справкой с места работы с указанием места жительства наследодателя. Если место жительства наследодателя неизвестно, те же учреждения могут выдать справку о месте нахождения имущества умершего или основной его части. Если ни ту ни другую справку представить нотариусу невозможно, то предъявляется вступившее в законную силу решение суда об установлении места открытия наследства.
Из общего правила определения места открытия наследства ГК России предусмотрены ряд исключений, как-то:
– если последнее место жительства наследодателя неизвестно либо находится за пределами Российской Федерации, местом открытия наследства признается место нахождения в Российской Федерации наследственного имущества;
– при нахождении наследственного имущества в разных местах Российской Федерации местом открытия наследства признается место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества;
– если входящее в состав наследства недвижимое имущество находится в разных местах Российской Федерации, местом открытия наследства признается место нахождения наиболее ценной части недвижимого имущества.
В случае отсутствия в составе наследства недвижимого имущества место открытия наследства определяется местом нахождения движимого имущества либо его наиболее ценной части. Напомним, что ценность имущества определяется исходя из его реальной рыночной стоимости, действующей на момент открытия наследства.
Одновременно отметим, что если в период рассмотрения дела о банкротстве гражданина в его пользу откроется наследство, то арбитражный суд приостанавливает производство по делу до решения вопроса о судьбе наследства по нормам ГК России. Если наследство открылось после признания гражданина банкротом, то наследственное имущество включается в конкурсную массу. При открытии наследства до признания гражданина банкротом и в случае, когда еще не истек срок для принятия наследства или отказа от него, а наследник такого заявления не сделал, наследственное имущество должно быть включено в конкурсную массу.
Время и место открытия наследства
Согласно ст. 1114 ГК России:
– днем открытия наследства является день смерти гражданина;
– при объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, – день смерти, указанный в решении суда;
– граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.
В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели (ч. 3 ст. 45 ГК России). Факт смерти, как и день кончины, подтверждается свидетельством о смерти, выдаваемым органами ЗАГС. При отказе органов ЗАГС в регистрации события смерти факт смерти в определенное время может быть установлен судом в порядке особого производства.
В случае одновременной смерти лиц, являющихся наследниками по отношению друг к другу, наследование сразу открывается после кончины каждого из них в отдельности. После установления и документального подтверждения дня открытия наследства начинает исчисляться так называемый пресекательный шестимесячный срок принятия наследства. В течение этого времени наследники должны подать заявление о принятии наследства или фактически принять наследство (о фактическом принятии наследства подробнее будет рассказано ниже), кредиторы же должны заявить о долге наследодателя перед ними. Если наследник фактически не принял наследство и не подал заявление в нотариальную контору в течение шести месяцев, то он лишается права требования получения имущества наследодателя. Правда, это не распространяется на случаи пропуска шестимесячного срока по уважительной причине.
Время открытия наследства определяет:
– день, с которого начинает исчисляться шестимесячный срок для принятия наследства или отказа от него;
– срок для предъявления претензии кредиторами;
– законодательство, в соответствии с которым будет происходить наследование;
– день выдачи свидетельства о праве на наследство;
– состав имущества, переходящего к наследникам;
– момент возникновения права собственности у наследников на унаследованное имущество.
Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК России). Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.
По месту открытия наследства:
– решается вопрос о применении законодательства той или иной страны к конкретным наследственным отношениям;
– выясняется, в какую нотариальную контору необходимо обратиться с заявлением о его принятии и выдаче свидетельства о праве на наследство;
– принимаются меры охраны наследственного имущества, а также предъявляются претензии кредиторами.
Местом открытия наследства для граждан, временно проживающих за границей и умерших там, считается их постоянное последнее место жительства до выезда за границу. Если же оно неизвестно, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества или большей его части на территории нашей страны. Местом открытия наследства для граждан, постоянно проживающих за границей, является та страна, где они проживали.
Место открытия наследства подтверждается справкой жилищноэксплуатационной организации, уличного комитета, местной администрации или справкой с места работы с указанием места жительства наследодателя. Если место жительства наследодателя неизвестно, те же учреждения могут выдать справку о месте нахождения имущества умершего или основной его части. Если ни ту ни другую справку представить нотариусу невозможно, то предъявляется вступившее в законную силу решение суда об установлении места открытия наследства.
При нахождении наследственного имущества в разных местах Российской Федерации местом открытия наследства признается место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества, а если входящее в состав наследства недвижимое имущество находится в разных местах Российской Федерации, местом открытия наследства признается место нахождения наиболее ценной части недвижимого имущества.
При отсутствии в составе наследства недвижимого имущества место открытия наследства определяется местом нахождения движимого имущества либо его наиболее ценной части.
О существенном
Открытие наследства. Открытие наследства означает возникновение в силу закона особого правового состояния, которое принимает вся в целом имущественная совокупность прав и обязанностей умершего гражданина и особенность которого заключается в том, что такая совокупность прав и обязанностей умершего лица признается наследством – имуществом, предназначенным для приобретения правопреемниками умершего – его наследниками. Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. В этой связи напомним следующее:
– гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, – в течение шести месяцев;
– военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий;
– днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.
Напомним, что в случае отмены решения суда о признании гражданина умершим в соответствии со ст. 46 ГК России явившийся гражданин вправе потребовать от любого лица, в том числе и от наследников, к которым перешло имущество, возврата сохранившегося имущества, безвозмездно перешедшего к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя, которые не могут быть истребованы согласно п. 3 ст. 302 ГК России от добросовестного приобретателя ни при каких обстоятельствах.
Время открытия наследства. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, – день смерти, указанный в решении суда. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.
Напомним, что согласно статье 45 ГК России гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, – в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели. Нотариусу, разумеется, в любом случае необходимо документальное доказательство о месте открытия наследства – в этих целях основным документом, подтверждающим факт смерти наследодателя, является выданное органами ЗАГС свидетельство о смерти наследодателя. В таком свидетельстве может быть не указана точная дата смерти, но указан месяц смерти – в этом случае днем смерти считается последний день указанного в свидетельстве месяца, если же в свидетельстве указан только год смерти, то в этом случае днем смерти и соответственно временем открытия наследства считается 31 декабря указанного года.
В практическом отношении время открытия наследства имеет важное значение, поскольку именно им прямо и непосредственно обусловливаются:
– круг наследников, призываемых к наследованию – определяется в соответствии с законодательством, действующим на день открытия наследства, за исключением случаев, специально указанных в законе;
– применение норм о принятии наследства и отказе от наследства – определяется на момент смерти наследодателя;
– сроки принятия наследства – зависят от даты смерти наследодателя;
– состав наследственного имущества – определяется на момент открытия наследства и т. п.
Кроме того, временем открытия наследства определяется размер государственной пошлины (нотариального тарифа) за выдачу свидетельства о праве на наследство.
Подчеркнем, что решения суда об объявлении гражданина умершим, об установлении факта регистрации смерти или факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах не могут быть приняты нотариусом в подтверждение факта смерти, поскольку они являются лишь основанием для регистрации смерти гражданина в органах ЗАГС и для получения свидетельства о смерти.
Место открытия наследства. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.
Напомним, что согласно ст. 20 ГК России местом жительства гражданина признается место, где он постоянно или преимущественно проживает. Исключение из этого правила имеет отношение к несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет, и гражданам, находящимся под опекой, поскольку они не наделены правом выбора места пребывания и места жительства, в связи с чем местом их жительства признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов. Место жительства несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет определяется по общим правилам.
Особо важно, что местом открытия наследства является именно постоянное, но не временное место жительства наследодателя – даже если наследодатель и проживал значительное время вне места своего постоянного жительства.
В качестве подтверждения факта места открытия наследства, т. е. места последнего постоянного жительства наследодателя, нотариусом может быть принят один из следующих документов:
– справка жилищно-эксплуатационной организации о регистрации гражданина по месту его жительства;
– справка органа местного самоуправления аналогичного содержания;
– справка с места работы умершего о месте его жительства;
– справка адресного бюро о регистрации гражданина по месту его жительства;
– справка жилищного либо жилищно-строительного кооператива;
– выписка из домовой книги;
– справка рай(гор)военкомата о том, где проживал гражданин до призыва на воинскую службу;
– справка органа социальной защиты населения о том, по какому адресу доставлялась пенсия наследодателю;
– решение суда об установлении факта места открытия наследства. Временное место жительства, независимо от его продолжительности (срочная военная служба, командировка, учеба, экспедиция, нахождение в местах лишения свободы и т. д.), не признается местом открытия наследства. В подобных случаях местом открытия наследства считается постоянное или преимущественное место жительства гражданина до призыва его на срочную службу, поступления в учебное заведение и т. д.
Местом открытия наследства после граждан Российской Федерации, временно проживавших за границей и умерших там, является их последнее постоянное место жительства в Российской Федерации до выезда за границу или место нахождения в Российской Федерации наследственного имущества.
В связи с отменой прописки и введением института регистрации в справке должно быть сформулировано, что гражданин был зарегистрирован для постоянного проживания по такому-то адресу. Свидетельские показания в подтверждение места открытия наследства нотариусом не принимаются.
Место открытия наследства играет важную роль для реализации права граждан на наследование и при оформлении перехода имущества по наследству, так как по месту открытия наследства:
– нотариус именно принимает: заявление о принятии наследства или об отказе от него; претензии от кредиторов наследодателя; меры к охране наследственного имущества;
– происходит приращение наследственных долей;
– кредиторы вправе предъявить претензии в нотариальную контору или иск в суд.
Обязанность нотариуса известить наследников об открывшемся наследстве. Нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства или работы которых ему известно. Нотариус может также произвести вызов наследников путем помещения публичного извещения или сообщения об этом в средствах массовой информации. В случае отсутствия данных о месте жительства и месте нахождения наследников нотариус может известить таких наследников, поместив сообщение об открывшемся наследстве в средствах массовой информации. Закон не возлагает на нотариусов обязанность розыска наследников. Извещение наследников об открывшемся наследстве происходит за счет извещаемых наследников. Если нотариусу станет известно о наличии необходимых наследников, не указанных в завещании, он обязан вызвать их и разъяснить их права и порядок получения свидетельства о праве наследования.
Принятие наследства и отказ от него
Реализация своих прав наследником прямо и непосредственно связана со многими обстоятельствами различного рода, причем нередко такими обстоятельствами может быть обусловлена.
Основные и общие положения
Принятие наследства является правовым средством, используемым в этом процессе и предназначенным для приобретения наследства; как правомочие оно входит в состав субъективного права наследования, а как фактический акт оно является сделкой, т. е. действием, порождающим правовые последствия.
Согласно ст. 1152 ГК России:
– для приобретения наследства наследник должен его принять;
– для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется;
– принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось;
– при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям;
– не допускается принятие наследства под условием или с оговорками;
– принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками;
– принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.
Право на наследство (право наследования) возникает у каждого из наследников по завещанию или по закону на основании предусмотренных ГК России юридических составов независимо от воли наследников:
– фактов, с которыми связано открытие наследства;
– фактов, с которыми связано призвание определенных лиц к наследству по завещанию (ст. 1118–1132, 1137–1140 ГК России) или по закону (ст. 1141–1151 ГК России).
Право на наследство невозможно осуществить помимо воли призванных к наследству наследников. Если наследник желает приобрести наследство и тем самым стать правопреемником наследодателя, он должен выразить свою волю путем принятия наследства, поскольку приобретением наследства обеспечивается достижение результата наследования, т. е. переход к наследникам всей наследственной имущественной массы.
Субъектами принятия наследства в целях его приобретения признаны наследники по завещанию или по закону, у которых возникло право на наследство. К субъектам принятия наследства не относятся отказополучатели (ст. 1137 ГК России), поскольку завещательный отказ не создает для них отношений непосредственного преемства в правах наследодателя, хотя и является основанием возникновения обязательства между наследником, принявшим наследство, и отказополучателем.
Намерение наследника принять наследство может быть выявлено по отношению к наследству как таковому, ко всему наследству и по отношению к определенной части наследства. Правовые последствия принятия наследства устанавливаются с учетом выраженного наследником намерения. Принятие наследником части наследства признается законом принятием всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось.
Принимая права в имуществе наследодателя, наследник принимает вместе с тем и обязанности. Наследник, принимая наследство как таковое, имеет право стать обладателем лишь определенной части наследства, если он окажется не единственным наследником ко всему наследству. В момент принятия наследства наследник выражает намерение принять наследство как согласие с наследованием в той части, какая будет ему причитаться в зависимости от итогов правопреемства, обусловленных обстоятельствами, влияющими на долю участия наследника в наследовании: непринятием кем-то наследства, отказом от наследства, принятием наследства всеми призванными наследниками и др.
Наследник не вправе принимать наследство под отменительным или отлагательным условием на случай, если бы его воля, направленная на принятие наследства, сформировалась под влиянием сведений о составе и стоимости наследства, наследниках и других обстоятельствах, имеющих существенное значение для заинтересованности наследника в имуществе умершего. Принимая наследство, наследник может не знать о конкретном составе наследственного имущества, размере долговых обязанностей наследодателя, других имеющихся наследниках, принятии ими наследства, месте его нахождения и других обстоятельствах, которые потребуют от наследника определенных усилий и затрат для управления имуществом, осуществления права собственности, исполнения обязательств. Однако и в этом случае наследник не вправе выдвигать каких-либо условий и делать какие-то оговорки относительно принятия наследства.
Принятие наследником наследства действует и в отношении таких прав и обязанностей, которые станут достоверно известными и подтвержденными после принятия наследства, иногда – спустя продолжительное время после получения свидетельства о праве на наследство.
Хотя наличие других наследников по завещанию или по закону оказывает определенное ограниченное действие на результаты принятия наследства, поскольку уменьшает размер доли каждого наследника в наследстве, но и в этом случае принятие наследства каждым наследником может быть совершено как намерение приобрести все наследство в целом – во всей совокупности прав и обязанностей, составляющих имущество умершего, и как намерение приобрести наследство, причитающееся наследнику в соответствии с основанием наследования.
Как уже было отмечено выше, наследник может оказаться призванным к наследованию одновременно по нескольким основаниям, и в этой связи представляется целесообразным назвать некоторые случаи одновременно действующих оснований наследования имущества одним наследником, как-то:
– по завещанию и по закону, если завещана часть имущества наследнику, который в составе наследников по закону участвует в наследовании незавещанной части имущества;
– по праву наследника по завещанию или по закону в связи с открытием наследства и по праву на принятие открывавшегося наследства в порядке наследственной трансмиссии. Так, например, при наследовании по закону к наследству призваны мать, супруга и дочь наследодателя; после открытия наследства и до истечения срока для принятия наследства умерла супруга наследодателя; право последней на открывшееся наследство перешло в порядке наследственной трансмиссии к ее дочери, являющейся также дочерью наследодателя и наследующей в имуществе отца по собственному праву; кроме того, дочь является наследницей по завещанию, согласно которому отец оставил ей определенную вещь из наследства. При таких обстоятельствах дочь наследодателя оказалась призванной к наследованию по завещанию, по закону и в порядке наследственной трансмиссии;
– по завещанию и по праву наследования обязательной доли, если доля при наследовании по завещанию оказалась менее обязательной доли.
Наследник, имеющий право наследования по разным основаниям, имеет право альтернативного выбора наследования по любому из оснований, по которому лицо призвано к наследованию, т. е. вправе принять наследство в качестве наследника по одному из оснований, по нескольким основаниям или по всем основаниям сразу. Принимая наследство, наследник, призванный по разным основаниям одновременно, вправе не делать никакого выбора и принять наследство в целом – в этом случае наследник приобретает имущество умершего, соответствующее его праву наследования по всем основаниям, в соответствии с которыми он был призван к наследованию. Акцентируем внимание на том обстоятельстве, что закон не требует, чтобы наследство было обязательно принято по всем основаниям призвания к наследованию в совокупности.
Принятие наследства:
– это односторонняя сделка, направленная на приобретение наследства. Такая сделка совершается по воле одного лица – наследника по закону или по завещанию и выражает волю этого лица;
– должно осуществляться каждым наследником в отдельности. Право на наследство является субъективным гражданским правом каждого наследника в отдельности и осуществляется каждым из них самостоятельно, по своему усмотрению, в том числе путем принятия наследства;
– выражает волю и намерения исключительно того наследника, которому принадлежит право на наследство. Поэтому принятие наследства одним наследником не может быть распространено на других наследников;
– одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками;
– одним наследником создает соответствующие правовые последствия как для этого наследника, так и для других наследников, поскольку влияет на размер наследственной доли, условия раздела наследства, призвание к наследству других наследников и т. д.
– является средством приобретения наследства и совершается в определенное время. Фактический момент принятия наследства зависит от способов принятия наследства и приходится либо на день открытия наследства, либо на какой-либо день после открытия наследства;
– прекращает гражданское состояние наследника как вероятного правопреемника наследодателя, каждый наследник становится действительным субъектом прав и обязанностей вместо прежнего субъекта этих прав и обязанностей;
Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Под государственной регистрацией права наследника на наследственное имущество понимается государственная регистрация перехода к наследнику права собственности или иного права на недвижимое имущество в соответствии с нотариальным свидетельством о праве на наследство. Наследник, получивший нотариальное свидетельство о праве на наследство, не ограничен определенным сроком проведения государственной регистрации права на недвижимое имущество, приобретенного в порядке наследования, поскольку хотя государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним является обязательной, но законом не предусмотрен срок для государственной регистрации перешедших к другому лицу, в частности к наследнику, прав на недвижимое имущество. Поэтому если наследник не произвел государственной регистрации перешедшего к нему права на недвижимость, это не порочит юридические силы состоявшегося правопреемства – самого перехода к наследнику прав на имущество со дня открытия наследства.
Способы принятия наследства
Согласно ст. 1153 ГК России:
– принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство;
– если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности;
– принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется;
– признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:
– вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
– принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
– произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
– оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
Таким образом, принятие наследства осуществляется одним из следующих способов:
– подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства;
– подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство;
– совершением действий наследником, свидетельствующих о фактическом принятии наследства.
Иными словами, наследство может быть принято формальными и неформальными способами. К формальным способам принятия наследства относятся: заявление наследника о принятии наследства или заявление наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство, сделанные соответствующему лицу. К неформальным способам принятия наследства относятся действия наследника, подтверждающие фактическое принятие им наследства.
К действиям, свидетельствующим о том, что наследство принято, в частности, относятся:
– вступление наследника во владение или в управление наследственным имуществом;
– принятие наследником меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
– оплата наследником за свой счет расходов на содержание наследственного имущества;
– оплата наследником за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств и др.
Принятие наследства любым из указанных выше способов возможно в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Если наследник пропустил установленный срок для принятия наследства, суд по заявлению наследника может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, но только в том случае, если он не знал и не должен был знать об открытии наследства либо пропустил срок по другим уважительным причинам.
К совершению наследником сделки, выражающей принятие им наследства, применяются общие правила о сделках, предусмотренные главой 9 ГК России, постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки. На практике это означает нижеследующее:
– сделка, направленная на принятие наследства, должна быть совершена дееспособным лицом (если наследником является физическое лицо), правоспособным лицом (если наследником по завещанию является юридическое лицо), уполномоченным органами властно-публичного образования (если наследником по завещанию является Российская Федерация, субъект Российская Федерация, муниципальное образование);
– в случае если наследник по завещанию или по закону признан судом безвестно отсутствующим (ст. 42 ГК России), право принять наследство сохраняется лишь за этим лицом и не может быть осуществлено другими лицами, которым поручено охранять имущество безвестно отсутствующего или управлять им;
– юридические лица Российской Федерации, субъекта Российская Федерация, муниципальных образований принимают наследство в том же порядке, что и при совершении других сделок;
– принятие наследства порождает правовые последствия при условии действительности данной сделки.
Срок принятия наследства
Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства (ст. 1154 ГК России). В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока.
Общий срок принятия наследства:
– установлен продолжительностью в 6 месяцев;
– установлен для наследников, права наследования у которых возникают со времени открытия наследства и которые в силу этого призываются к наследованию со дня открытия наследства;
– применяется во всех случаях, за исключением тех, для которых установлены специальные сроки принятия наследства.
К наследникам, в отношении которых действует общий срок принятия наследства, в частности, относятся:
– лица, назначенные наследниками в завещании, а также лица, подназначенные наследниками по завещанию, если назначенный наследник умер до открытия наследства или не имеет права наследовать по основаниям недостойности;
– лица, являющиеся наследниками по закону в порядке очередности, призванные при отсутствии завещания, в том числе признании его недействительным, или при отсутствии наследников по завещанию (не оказавшихся в живых на момент открытия наследства или не имеющих права наследовать по основаниям недостойности);
– лица, являющиеся наследниками по закону первой очереди;
– лица, являющиеся наследниками по закону каждой последующей очереди, если все наследники предшествующей очереди отсутствуют, либо все они лишены наследства, либо никто из них не имеет права наследовать.
Специальный срок принятия наследства:
– срок, установленный для принятия наследства, оставленного гражданином, который пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая;
– указанный в предыдущем абзаце срок имеет продолжительность 6 месяцев (началом течения срока установлен день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим);
– срок, установленный для лиц, право наследования которых возникает в случаях, если наследники отказались от наследства либо они отстранены от наследования в силу их недостойности;
– срок для принятия наследства лицами, у которых возникло право на наследство вследствие отказа наследников от наследства или отстранения недостойных наследников, установлен продолжительностью в 6 месяцев (началом течения срока принятия наследства такими лицами установлен момент возникновения у них права наследования);
– срок, установленный для лиц, право наследования которых возникает в случаях, если другие наследники не приняли наследство, – предназначен для принятия наследства лицами, у которых возникает право наследования лишь вследствие непринятия наследства другим наследником;
– продолжительность указанного в предыдущем абзаце срока составляет 3 месяца (началом его течения признается день окончания общего срока принятия наследства, исчисляемого с момента открытия наследства);.
В случае пропуска установленного срока принятия наследства по уважительным причинам он может быть восстановлен для осуществления принадлежащего наследнику права на наследство (ст. 1155 ГК России). Вместе с тем, хотя закон допускает возможность принятия наследства и после истечения срока, ввиду чего срок для принятия наследства не может быть признан погашающим право на наследование, по общему правилу неосуществление права на принятие наследства в течение установленного срока приводит к правовым последствиям, в силу которых право на наследство не признается за наследником, который не принял наследство в установленный срок.
Срок принятия наследства следует считать сроком, ограничивающим осуществление субъективных правовых возможностей, но не прекращающим само право наследования определенным лицом имущества умершего.
Принятие наследства по истечении установленного срока
По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали (ст. 1155 НК России). По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными. Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы. Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства. Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.
Восстановление срока принятия наследства не означает, что право на наследство, если признать его прекратившимся по истечении срока, появляется заново. Право на наследство возникает лишь в связи с открытием наследства в сочетании с другими юридическими фактами. Других первоначальных оснований это право не имеет. Принятие наследства по истечении срока оказывается возможным именно потому, что право на наследство не утратило своего основания, а истечение срока принятия наследства действовало как ограничение во времени реализации права. Таким образом, срок принятия наследства следует считать сроком, ограничивающим осуществление субъективных правовых возможностей, но не прекращающим само право наследования определенным лицом имущества умершего.
Поскольку принятие наследства является тем актом, в результате которого наследник становится носителем конкретных прав и обязанностей, принадлежавших ранее наследодателю, то требование о восстановлении срока для принятия наследства означает требование о признании за опоздавшим наследником прав, вытекающих из наследственного правопреемства. Само по себе требование о восстановлении срока уже свидетельствует об очевидном намерении лица приобрести наследство. Поэтому восстановление пропущенного срока на принятие наследства исключает надобность совершения наследником каких-то других, дополнительных действий по принятию наследства.
Основанием восстановления в судебном порядке срока, установленного для принятия наследства, по заявлению наследника, пропустившего срок, закон признает обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин пропуска срока принятия наследства, – такие обстоятельства могут быть связаны с наличием препятствий для зарождения намерения наследника принять наследство, а другие – для исполнения имеющегося у наследника намерения принять наследство.
На практике следует учитывать, что право наследника, пропустившего установленный срок принятия наследства, на его восстановление через суд ограничено во времени в интересах других наследников, принявших наследство, и обеспечения устойчивости гражданского оборота, поскольку предусмотрено, что суд может восстановить пропущенный срок принятия наследства при условии, если наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
Установленный шестимесячный срок исчисляется с момента, когда перестали действовать обстоятельства, препятствовавшие своевременному принятию наследства, и этот момент должен устанавливаться судом в каждом конкретном случае в зависимости от характера причин пропуска срока. В частности, таким моментом может быть, например, день, в который наследник получил сведения об открытии наследства, или, например, день, когда наследник после тяжелой болезни был допущен к работе, день возвращения из командировки особого назначения и т. д.
В этой связи обратим внимание на одно немаловажное обстоятельство: указанный срок, совпадающий по продолжительности с общим сроком принятия наследства, не является добавочным сроком принятия наследства, так как в границах этого срока наследнику предоставляется возможность обратиться в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока, но не возможность совершить предусмотренные законом действия, направленные на принятие наследства. Вместе с тем данный срок, предоставленный наследнику для обращения в суд, является одновременно периодом времени для осуществления права на наследование после истечения установленных сроков принятия наследства. Если наследник в течение данного срока не воспользовался правом обратиться в суд за восстановлением права на наследование, то такой срок не подлежит восстановлению и может быть с полным основанием признан погашающим право на восстановление пропущенного срока принятия наследства через суд и признания наследника принявшим наследство.
Наряду с восстановлением пропущенного срока принятия наследства в судебном порядке может быть применен так называемый согласительный порядок, т. е. право наследника, пропустившего установленный срок для принятия наследства, может быть добровольно признано наследниками, принявшими наследство, независимо от причин и продолжительности просрочки принятия наследства. Иными словами, опоздавший наследник обращается не в суд, а ко всем другим принявшим наследство наследникам с просьбой признать его принявшим наследство, а принявшие наследство наследники все сообща или каждый из них в отдельности добровольно в письменной форме дают согласие на признание опоздавшего наследника принявшим наследство. В таком случае достоверность письменного согласия каждого наследника может подтверждаться либо тем, что оно дается в присутствии нотариуса, удостоверяющего факт дачи согласия, либо засвидетельствованием подписи давшего согласия наследника на выдаваемом документе.
Имущественные последствия признания наследника, пропустившего срок принятия наследства, принявшим наследство заключаются в установлении новых наследственных долей всех наследников, принявших наследство, определении права восстановленного наследника на получение причитающегося наследства и изменении записей о государственной регистрации прав на недвижимое имущество: такие последствия определяются судом – в случае применения судебного порядка восстановления пропущенного срока принятия наследства либо соглашением наследников – в случае применения согласительного порядка.
Согласие наследников, принявших наследство, признать опоздавшего наследника принявшим наследство является основанием аннулирования нотариусом или другим уполномоченным должностным лицом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства. Особо отметим одно обстоятельство: при согласительном порядке восстановления прав наследника, пропустившего срок принятия наследства, именно нотариус или другое должностное лицо, которые ранее выдали свидетельство о праве на наследство, обязаны принять постановление об аннулировании этого свидетельства и выдать взамен него новое свидетельство о праве на наследство.
Если восстановление пропустившего срок наследника в праве на наследство устраняет от наследования других наследников, давших на это согласие, первичное или новое взамен аннулированного свидетельство о праве на наследство должно быть выдано лишь этому наследнику.
При согласительном порядке признания прав наследника, пропустившего срок для принятия наследства, вопросы передачи последнему причитающегося ему наследственного имущества в натуре или иной компенсации его доли в наследстве решаются на основании письменного соглашения об этом всех наследников, в том числе наследника, права которого восстановлены.
Восстановленный наследник вправе получить причитающееся ему наследственное имущество в натуре (ст. 1104 ГК России), а в случае невозможности возврата имущества в натуре ему должна быть возмещена действительная стоимость этого имущества (ст. 1105 ГК России). Кроме того, наследник, права наследования которого восстановлены, имеет право на возмещение неполученных доходов от наследственного имущества, но сам обязан возместить необходимые затраты на содержание и сохранение возвращаемого ему наследственного имущества (ст. 1107, 1108 ГК России).
Свидетельство о праве на наследство
Свидетельство о праве на наследство удостоверяет именно юридическое основание, определяющее переход к наследнику права собственности, других прав и обязанностей, принадлежавших наследодателю при его жизни. Поэтому правообразующее (правопрекращающее и правоизменяющее) значение имеет наследование как основание правопреемства, но не свидетельство о праве на наследство, подтверждающее это основание.
Свидетельство о праве на наследство выдается:
– по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом (ст. 1162 ГК России);
– по заявлению наследника (ст. 1162 ГК России);
– по желанию наследников – всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части. В таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации (ст. 1162 ГК России);
– по общему правилу – наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства (ст. 1163 ГК России);
– при наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельство о праве на наследство – до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если имеются достоверные данные о том, что, кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется (ст. 1163 ГК России).
В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство. Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника.
Хотя законом не предусмотрена обязанность получения наследниками свидетельства о праве на наследство, необходимость в получении такого свидетельства появляется в случаях, если законом предусмотрен специальный режим регистрации прав на отдельные виды вещей и другие имущественные объекты либо особый порядок учета объектов прав. Подчеркнем, что названное свидетельство может быть выдано действительному наследнику, имеющему право наследования в соответствии с завещанием или законом, т. е. не любому лицу, которое считает себя наследником имущества, оставшегося после смерти наследодателя, а только подлинному наследнику, который имеет бесспорные основания и доказательства быть признанным правопреемником имущества умершего гражданина.
Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство должно быть подано в письменной форме. Причем свидетельство о праве на наследство выдается при отсутствии между заинтересованными лицами спора о праве, и если в суде рассматривается спор о праве на наследство, об удостоверении которого было подано заявление, то в этом случае действия по выдаче свидетельства должны быть отложены до рассмотрения спора судом.
Содержание свидетельства о праве на наследство должно соответствовать всем основным элементам наследственного правопреемства: в нем указываются наследодатель, время открытия наследства, наследственное имущество, наследники и размеры принадлежащих им наследственных долей.
Дополнительное свидетельство о праве на наследство выдается на объекты, которые не были включены в состав наследственного имущества, поскольку о них не было известно (например, не было сведений о принадлежности наследодателю банковских вкладов, внесенных в банковские учреждения не по месту открытия наследства, или недвижимого имущества, приобретенного наследодателем не в месте его жительства, и др.).
Свидетельство о праве на наследство:
– после его выдачи может быть признано недействительным в целом или в части лишь по решению суда, вынесенному в порядке искового производства по спору о гражданском праве. Если такой спор не возник, но заинтересованные лица считают неправильным выданное свидетельство о праве на наследство и подают соответствующее заявление в суд, последний по результатам рассмотрения заявления этих лиц может удовлетворить заявление и отменить выданное свидетельство о праве на наследство;
– может быть аннулировано самим органом, выдавшим его; в этом случае взамен аннулированного должно быть выдано новое свидетельство, в которое включается восстановленный в праве на наследство наследник, пропустивший срок для принятия наследства;
– по общему правилу, может быть выдано по заявлению наследников не ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства в любое время, поскольку общий срок выдачи свидетельства о праве на наследство характеризуется тем, что законом не предусмотрен предел времени, ограничивающий возможность получения свидетельства о праве на наследство;
– в порядке исключения из общего правила может быть выдано в течение сокращенного срока для выдачи свидетельства о праве на наследство, продолжительность которого меньше шестимесячного срока, исчисляемого с момента открытия наследства, – в соответствии с п. 2 ст. 1163 ГК России свидетельство о праве на наследство может быть выдано как наследникам по завещанию, так и наследникам по закону ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если органу, обязанному выдать свидетельство, будут представлены достоверные данные о том, что, кроме лиц, заявляющих о получении свидетельства, не имеется других наследников, которым принадлежит право на наследство или на соответствующую его часть и без учета наследственной доли которых заявителям не может быть выдано законное свидетельство о праве на наследство.
Нотариус и иное лицо, уполномоченное выдавать свидетельства о праве на наследство, вправе приостановить выдачу свидетельства в интересах охраны интересов зачатого, но еще не родившегося наследника, а также в случаях, если возникает необходимость в разделе наследства. В этих целях и нотариус, и иное уполномоченное должностное лицо вправе требовать подтверждения достоверности сообщения о предстоящем рождении наследника как обстоятельства, являющегося основанием для приостановления совершения нотариального действия. В этой связи представляется целесообразным акцентировать внимание на том обстоятельстве, что в указанном случае достаточным подтверждением является факт письменного заявления об этом будущей матери еще не родившегося наследника, в котором заявитель принимает на себя ответственность за достоверность сообщенных сведений, – нотариус или другое должностное лицо не имеют права требовать представления соответствующей медицинской справки из учреждения здравоохранения, поскольку такие действия не предусмотрены законом, а медицинский осмотр лица не может быть принудительным, за исключением случаев, предусмотренных законом. О приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство в связи с указанным обстоятельством должны быть поставлены в известность другие наследники, подавшие заявление о выдаче такого свидетельства. Если эти наследники оспаривают достоверность сведений о зачатом, но еще не родившемся наследнике, они могут обжаловать действия по приостановлению выдачи свидетельства о праве на наследство.
Отказ от наследства
До рассмотрения вопросов, непосредственно связанных с отказом от наследства, следует напомнить, что согласно ст. 1175 ГК России наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, а ст. 323 ГК России установлено, что при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.
Причем в случае солидарной обязанности должник не вправе выдвигать против требования кредитора возражения, основанные на таких отношениях других должников с кредитором, в которых данный должник не участвует.
При солидарности требования любой из солидарных кредиторов вправе предъявить к должнику требование в полном объеме. До предъявления требования одним из солидарных кредиторов должник вправе исполнять обязательство любому из них по своему усмотрению. Должник не вправе выдвигать против требования одного из солидарных кредиторов возражения, основанные на таких отношениях должника с другим солидарным кредитором, в которых данный кредитор не участвует. Исполнение обязательства полностью одному из солидарных кредиторов освобождает должника от исполнения остальным кредиторам. Солидарный кредитор, получивший исполнение от должника, обязан возместить причитающееся другим кредиторам в равных долях, если иное не вытекает из отношений между ними.
Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (ст. 1175 ГК России). Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии (см. одноименный раздел), отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации. При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.
Статьей 1157 ГК России, в частности, установлено:
– наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества;
– наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда он уже принял наследство;
– если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными;
– отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно;
– отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.
К принципам, определяющим совершение отказа от наследства, относятся:
– неизменность и необратимость отказа от наследства;
– недопустимость отказа от наследства с оговорками или под условием;
– отказ в пользу других наследников;
– недопустимость частичного отказа от наследства в сочетании с правом альтернативного выбора оснований для отказа от части наследства.
Согласно ст. 1158 ГК России наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. В этой связи следует иметь в виду, что не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:
– от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;
– от обязательной доли в наследстве;
– если наследнику подназначен наследник.
Не допускается:
– отказ от наследства в пользу лиц, не указанных выше;
– отказ от наследства с оговорками или под условием;
– отказ от части причитающегося наследнику наследства.
Вместе с тем если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.
Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства (ст. 1159 ГК России). Если заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется.
Некоторые существенные обстоятельства, связанные с отказом от наследства, могут быть сформулированы следующим образом:
– наследник вправе осуществлять отказ от наследства по собственному усмотрению, в своих интересах, свободно и беспрепятственно;
– закон не требует обоснования отказа наследника от наследства;
– по общему правилу наследнику принадлежит право либо принять наследство как единое целое, либо отказаться от наследства как единого целого;
– наследнику предоставлено право отказаться от принятия части наследства при таких же условиях, при каких разрешается принятие части наследства, если наследнику причитается наследство по различным основаниям одновременно;
– отказ от наследства – это односторонняя сделка наследника;
– совершение действий, выражающих отказ наследника от наследства, должно отвечать требованиям, предъявляемым к действительности сделок;
– при решении вопроса о недействительности отказа от наследства применимы общие основания недействительности сделок;
– в целях охраны законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан отказ от наследства допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства;
– субъектами, обладающими правом отказа от наследства, являются любые наследники, независимо от того, по какому основанию или в каком порядке они призваны к наследованию (кроме Российской Федерации при наследовании выморочного имущества);
– срок отказа от наследства имеет такую же продолжительность, как и срок принятия наследства;
– заявленный отказ от наследства, каким бы ни было его содержание (безусловный или направленный), не может быть впоследствии ни изменен, ни отозван обратно;
– наследник, принявший наследство путем подачи заявления о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, вправе таким же способом отказаться от наследства до истечения установленного срока для принятия или отказа от наследства;
– наследник, совершивший действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, вправе отказаться в письменной форме от наследства в течение установленного срока, а по истечении срока – вправе просить суд признать его отказавшимся от наследства;
– запрещено совершать отказ от наследства под условием или с оговорками;
– частичный отказ от наследства, как и частичное принятие наследства, недопустимы в одинаковой мере по той причине, что такой акт создает неравное положение наследников в отношениях правопреемства, несоразмерность участия наследников в наследовании, порождаемую личной волей кого-либо одного или нескольких наследников, что может привести к нарушению прав и законных интересов других наследников, а также предусмотренного законом справедливого распределения наследства;
– если наследник принял часть наследства, причитающуюся ему по одному из оснований наследования, не сделав при этом соответствующего заявления об отказе от наследства, причитающегося ему по другим основания, судьба наследства, причитающегося наследнику по этим двум основаниям, будет определяться по правилам, установленным на случай непринятия наследства;
– направленный отказ от наследства, т. е. отказ в пользу других лиц, означает распоряжение правом на наследование путем передачи его другому лицу или лицам, поскольку в этом случае право на наследование бесповоротно прекращается у отказавшегося наследника, но возникает по воле последнего у других наследников;
– наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе лиц, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии, но отказ в пользу других лиц, не относящихся к перечисленным, не допускается;
– наследник, имеющий право на наследственную долю по завещанию, которое не охватывает всего наследства в целом, вправе отказаться в пользу других наследников по завещанию, но также и в пользу других наследников по закону, как призванных к наследованию незавещанной части наследства, так и не призванных к наследованию;
– отказ не может быть совершен в пользу наследников по закону или по завещанию, лишенных права наследования по основаниям недостойности;
– не допускается направленный отказ от наследства в пользу других лиц, не связанных с наследодателем и наследством ни условиями завещания, ни условиями наследования по закону;
– отказ наследника от наследства, причитающегося ему по одному из оснований наследования, если он был призван к наследованию одновременно по нескольким основаниям, не является отказом от наследственной доли в ее части или отказом от части причитающегося по определенному основанию наследства;
– не допускается отказ от наследства в пользу наследников по завещанию или наследников по закону:
– от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;
– от обязательной доли в наследстве;
– если наследнику подназначен наследник.
О существенном
Принятие наследства. Для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.
Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками, например, нельзя принять одну часть наследства, а от другой отказаться (за исключением призвания наследника к наследованию по разным основаниям); нельзя принять наследство, но не принять на себя долги наследодателя и т. п.
Формальное принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.
В случае личной явки наследника к нотариусу нотариального свидетельствования подлинности его подписи не требуется. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника и сам проверяет подлинность его подписи, о чем делает отметку на заявлении с указанием наименования документа, удостоверяющего личность, и реквизитов этого документа. Не требуется также нотариального свидетельствования подлинности подписи наследника на заявлении о принятии наследства, если ранее нотариусу уже представлялось заявление о принятии наследства и подпись на нем была нотариально засвидетельствована, а впоследствии этим же наследником подано еще одно заявление уже по поводу другого наследственного имущества. За несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет заявление о принятии наследства подается их родителями, усыновителями либо опекунами; за граждан, в судебном порядке признанных недееспособными, – их опекунами. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет действуют при подаче заявления о принятии наследства сами, но с согласия родителей, усыновителей или попечителей. Лица, ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, подают заявления о принятии наследства с согласия попечителей. Полномочия законных представителей наследников должны быть проверены нотариусом, о чем производится соответствующая отметка (как правило, на заявлении о принятии наследства). Разрешения органов опеки и попечительства на принятие наследства ни в каких случаях не требуется.
Заявление о принятии наследства может быть подано по доверенности представителем наследника, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на его принятие.
Все поступившие нотариусу заявления о принятии наследства подлежат регистрации в книге учета наследственных дел, и на их основании нотариус заводит наследственное дело, которое регистрируется в алфавитной книге учета наследственных дел. Если нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства поступило заявление наследника, подпись на котором нотариально не засвидетельствована, оно также регистрируется в книге учета наследственных дел и также заводится наследственное дело с регистрацией в алфавитной книге учета наследственных дел. Наследник в этом случае не считается пропустившим срок для принятия наследства, но свидетельство о праве на наследство по такому заявлению ему не может быть выдано. Наследнику рекомендуется оформить заявление надлежащим образом либо лично явиться к нотариусу.
Способы принятия наследства. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности. Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник:
– вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
– принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
– произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
– оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
Приведенный выше перечень, разумеется, исчерпывающим не является (в этой связи см. раздел «Документальные доказательства фактического принятия наследства»).
Лица, в отношении которых действует общий срок принятия наследства. К наследникам, в отношении которых действует общий срок принятия наследства, в частности, относятся:
– лица, назначенные наследниками в завещании, а также лица, подназначенные наследникам по завещанию, если назначенный наследник (институт) умер до открытия наследства или не имеет права наследовать по основаниям недостойности;
– лица, являющиеся наследниками по закону в порядке очередности, призванные при отсутствии завещания, в том числе признании его недействительным или при отсутствии наследников по завещанию, не оказавшихся в живых на момент открытия наследства или не имеющих права наследовать по основаниям недостойности;
– лица, являющиеся наследниками по закону первой очереди;
– лица, являющиеся наследниками по закону каждой последующей очереди, если все наследники предшествующей очереди отсутствуют, либо все они лишены наследства, либо никто из них не имеет права наследовать по основаниям п. 1 ст. 1117 ГК России, согласно которому:
не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке;
не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.
Право наследника на получение свидетельства о праве на наследство. Получение свидетельства о праве на наследство является правом наследника. Наследники могут просить нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство, но не обязаны его получать. Если наследство принято наследниками в соответствии с требованиями закона, отсутствие свидетельства о праве на наследство не влечет утрату этого права. Практически свидетельство о праве на наследство не нужно, если по наследству переходит право на наследство, не подлежащее регистрации и не требующее какого-либо правоустанавливающего документа. Свидетельство о праве на наследство необходимо, когда объектом наследственного преемства является право собственности на имущество или имущественные права, требующие документального подтверждения.
Право наследника на обращение за получением свидетельства о праве на наследство при продлении судом срока для принятия наследства. Суд вправе удовлетворить заявленное требование о продлении срока, установленного для принятия наследства, но только в том случае, если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что этот срок пропущен по уважительным причинам. Если ни один из наследников не принял наследство, имущество не перешло в собственность государства и суд, признав причину пропуска срока для принятия наследства уважительной, продлит этот срок, наследник вправе в любое время обратиться в нотариальную контору за получением свидетельства о праве на наследство.
Заявление наследника о принятии наследства или об отказе от него. Нотариус по месту открытия наследства в соответствии с законодательством Российской Федерации принимает заявления о принятии наследства или об отказе от него. Напомним, заявление о принятии наследства или об отказе от него должно быть сделано в письменной форме, а подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариально. Свидетельствование подлинности подписи не требуется, если наследник лично явился для подачи заявления; в этом случае проверяется личность и подлинность подписи заявителя и нотариус делает об этом отметку на заявлении.
При поступлении от наследника заявлений о принятии или отказе от наследства нотариус заводит наследственное дело. Наследник может подать заявление как о принятии наследства, так и о выдаче свидетельства о праве на наследство. В первом случае в своем заявлении наследник заявляет лишь о том, что он принимает наследство, во втором случае наследнику требуется свидетельство о праве на наследство и он просит нотариуса выдать свидетельство.
Особо подчеркнем, что наследник, подавший нотариусу заявление о принятии наследства, не может отказаться от него, и наоборот.
Заявление в суд об установлении факта принятия наследства. Заявление об установлении факта принятия наследства (п. 9 ст. 264 ГПК России) может быть рассмотрено судом в порядке особого производства, если орган, совершающий нотариальные действия, не вправе выдать заявителю свидетельство о праве на наследство по мотиву отсутствия или недостаточности соответствующих документов, необходимых для подтверждения в нотариальном порядке факта вступления во владение наследственным имуществом. Если надлежащие документы предоставлены, но в выдаче свидетельства о праве на наследство отказано, заинтересованное лицо вправе обратиться в суд не с заявлением об установлении факта принятия наследства, а с жалобой на отказ в совершении нотариального действия (ст. 310 ГПК России).
Признается, что наследник принял наследство, если он фактически вступил во владение наследственным имуществом или в установленный срок подал заявление о принятии наследства в орган, совершающий нотариальные действия.
Напомним, что местом открытия наследства считается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно – место нахождения имущества или его основной части.
Свидетельство о праве на наследство. Указанное свидетельство выдается:
– по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом;
– по заявлению наследника.
По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части. В таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации.
В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство.
Наследнику либо наследникам могут быть выданы отдельные свидетельства на определенный вид наследственного имущества, что также удобно для наследников, поскольку облегчает порядок распоряжения отдельными видами имущества. Если свидетельство о праве на наследство выдается не всем наследникам, а одному или нескольким из них, в тексте свидетельства должен быть отражен размер доли, свидетельство о праве на наследство на которую еще не выдано.
Если в завещании указаны родственные или брачные отношения завещателя с наследником, а документы, подтверждающие эти отношения, отсутствуют, нотариус вправе выдать свидетельство о праве на наследство по завещанию без указания степени родства или брака.
И наоборот, если в завещании не указаны родственные или брачные отношения, нотариус по желанию наследников и при предъявлении необходимых документов вправе указать в свидетельстве о наличии этих отношений.
При выдаче свидетельства о праве на наследство несовершеннолетним наследникам нотариус направляет копию свидетельства о праве на наследство в органы опеки и попечительства для осуществления контроля за распоряжением имуществом.
При наличии в составе наследства денежного вклада сумма вклада указывается в свидетельстве только по желанию наследников. Вместо перечисления вещей, в отношении которых приняты меры к охране наследственного имущества, в тексте свидетельства может быть сделана ссылка на акт описи, составленный нотариусом, с указанием даты описи и суммы. Однако если в состав этого наследственного имущества входит также недвижимое имущество, автомобиль, денежный вклад, паенакопления, во всех случаях в тексте свидетельства о праве на наследство это имущество специально указывается отдельным пунктом. В тех случаях когда свидетельство о праве на наследство по завещанию выдается нескольким наследникам на конкретное имущество, то указывается имущество, завещанное каждому из наследников, и его оценка. Если в состав наследственного имущества входит недвижимое имущество, в тексте свидетельства указывается, что возникающее на основании него право собственности (иное право) подлежит регистрации в учреждении юстиции, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по месту нахождения недвижимого имущества. В свидетельствах о праве на наследство должны содержаться указания на имеющиеся ограничения (обременения) прав.
Условия выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство по завещанию. Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию путем истребования соответствующих доказательств в обязательном порядке проверяет факт смерти наследодателя, наличие завещания, время и место открытия наследства, состав и место нахождения наследственного имущества. Нотариус выясняет также круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
Условия выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство по закону. Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по закону путем истребования соответствующих доказательств проверяет факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, состав и место нахождения наследственного имущества. Если один или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия всех остальных наследников, принявших наследство и представивших такие доказательства.
Иными словами, свидетельство о праве на наследство по закону выдается, если у нотариуса имеются доказательства факта смерти наследодателя, доказательства времени и места открытия наследства, подтверждения основания для призвания к наследованию, подтверждение состава наследственного имущества, в случае необходимости наличие оценки этого имущества, имеется письменная просьба наследников о выдаче им свидетельства о праве на наследство по закону, оплачена пошлина (тариф), истек срок для принятия наследства всеми наследниками.
Условие возможности включения в свидетельство о праве на наследство наследника, пропустившего срок для принятия наследства. Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может быть включен в свидетельство о праве на наследство с согласия всех других наследников, принявших наследство. Это согласие должно быть заявлено в письменной форме до выдачи свидетельства о праве на наследство.
Информация, подлежащая изложению в свидетельстве о праве на наследство. В указанном свидетельстве должна содержаться следующая информация:
– место и дата выдачи;
– фамилия, инициалы нотариуса и наименование нотариального округа, в котором он назначен на должность;
– фамилия, имя, отчество и дата смерти наследодателя;
– основания наследования;
– фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания наследников, а также реквизиты документов, удостоверяющих их личности;
– родственное или иное отношение наследников к наследодателю (при наследовании по закону);
– доли наследников в наследстве;
– наименование наследственного имущества, его характеристика, место нахождения и оценка;
– имеющиеся обременения и ограничения прав;
– указание о необходимости регистрации возникшего у наследников права (в установленных законом случаях);
– номер наследственного дела;
– номер, за которым зарегистрировано свидетельство в реестре регистрации нотариальных действий;
– суммы взысканной государственной пошлины (нотариальный тариф);
– печать и подпись нотариуса.
Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. По общему правилу, свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. При наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если имеются достоверные данные о том, что, кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется. Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника.
Срок принятия наследства. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания указанного шестимесячного срока. Такими лицами в зависимости от ситуации могут быть:
– наследники каждой из последующих очередей – при непринятии наследства наследниками предыдущих очередей;
– наследники по закону – при непринятии наследства наследниками по завещанию;
– подназначенный наследник по завещанию – при непринятии наследства наследником по завещанию.
Восстановление судом пропущенного срока принятия наследства. Срок для принятия наследства, установленный законом, может быть восстановлен судом, если он признает причины пропуска срока уважительными.
Какого-либо перечня уважительных причин, дающих суду право восстановить срок для принятия наследства, законодатель не установил. В каждой конкретной ситуации этот вопрос может быть решен индивидуально с учетом всех обстоятельств. На практике в качестве уважительных причин признаются тяжелая болезнь, длительная командировка наследника, недостаточно точная консультация юристов об установленном законом сроке для принятия наследства. Разумеется, уважительной может быть признана причина пропуска срока для принятия наследства, когда наследник не знал о существовании у наследодателя имущества, которое могло бы являться предметом наследования, а также незнание наследником о смерти наследодателя в виду того, что в течение какого-то периода времени они не поддерживали отношений, если при этом не будет установлено, что наследник прекратил общение с наследодателем, уклоняясь от выполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Аналогичном образом рассматривается также ненадлежащее исполнение законными представителями возложенных на них законодательством функций это не должно отрицательно сказываться на правах и интересах наследников, не обладающих дееспособностью в полном объеме.
Дела, связанные с восстановлением срока для принятия наследства, должны рассматриваться в общеисковом порядке с привлечением в качестве ответчиков наследников, принявших наследство. Восстановление срока для принятия наследства недопустимо отождествлять с установлением факта принятия наследства (как юридического факта).
Лица, имеющие право на обращение в суд о восстановлении пропущенного срока принятия наследства. К таким лицам относятся:
– лица, которые относятся как к наследникам по закону, так и к наследникам по завещанию и которые пропустили общий шестимесячный срок, установленный для принятия наследства;
– лица, право наследования которых возникло вследствие отказа другого наследника от наследства (либо вследствие его отстранения от наследства судом), если такой наследник пропустил шестимесячный срок со дня возникновения у него права наследования;
– лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, если они пропустили трехмесячный срок.
Документальные доказательства фактического принятия наследства. Документальными доказательствами фактического принятия наследства в зависимости от конкретной ситуации могут быть:
– справка жилищно-эксплуатационной организации (либо местной администрации или жилищно-строительного кооператива) о том, что наследник проживал совместно с наследодателем на момент его смерти; о фактическом принятии наследства будет свидетельствовать и то обстоятельство, что наследник проживал в наследуемом доме (квартире), хотя бы и сам наследодатель при этом проживал в другом месте;
– справка указанных органов о том, что до истечения 6 месяцев со дня открытия наследства наследником было взято какое-либо имущество наследодателя. Количество взятых вещей и их ценность юридического значения при этом не имеют;
– справка налоговой инспекции об оплате конкретным наследником налогов на недвижимое имущество, принадлежавшее наследодателю, или квитанция об уплате налогов от имени наследника;
– наличие у наследника сберегательной книжки наследодателя при условии, что нотариус будет располагать данными о получении ее наследником до истечения установленного законом срока для принятия наследства (получение конкретным наследником денежной суммы на похороны наследодателя; наличие акта описи нотариуса, производившего принятие мер к охране наследственного имущества и передавшего сберегательную книжку на хранение наследнику; акты жилищно-коммунальных органов, администрации, комиссии по организации похорон – аналогичного содержания; документы о пересылке кем-либо наследнику этой книжки по почте и т. п.);
– справка местной администрации о том, что наследник производил уход за наследуемым домом (квартирой), производил в нем ремонт;
– справка местной администрации о том, что наследник производил посадку каких-либо насаждений на земельном участке, принадлежавшем наследодателю по праву собственности;
– нотариально удостоверенный договор, согласно которому наследник после открытия наследства оплатил долги наследодателя, и т. п.
Наличие у наследника технического паспорта на автомототранспортные средства может свидетельствовать о своевременном фактическом принятии наследства лишь в случаях, когда имеются данные, дающие возможность бесспорно полагать, что техпаспорт передан ему на хранение в течение 6 месяцев со дня открытия наследства (нотариусом или должностным лицом администрации, жилищно-эксплуатационной организации, жилищно-строительного кооператива и т. п.) с составлением соответствующего акта. В отношении свидетельских показаний о том, что наследник взял себе автомобиль наследодателя, акцентируем внимание на том обстоятельстве, что они могут быть приняты во внимание только судом, но для нотариуса они бесспорными являться не могут. Не имеет также юридического значения для подтверждения факта своевременного принятия наследства информация о том, что наследник организовывал и проводил похороны наследодателя.
Принятие наследства по истечении установленного срока. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными. Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы. Эта норма не может быть применена, когда срок пропущен единственным наследником или когда все наследники пропустили срок для принятия наследства.
Не может быть принято взаимное согласие наследников на включение их в свидетельство о праве на наследство, если один из двух наследников пропустил установленный законом срок для принятия наследства, но имеет документы, подтверждающие родственные отношения с наследодателем, а второй – своевременно принял наследство, но не имеет возможности представить доказательства о наличии отношений, являющихся основанием для призвания его к наследованию. Если при этом имеется третий наследник, своевременно принявший наследство и подтвердивший свои родственные отношения с наследодателем, он может оформить сразу два заявления: одно – о включении в свидетельство о праве на наследство наследника, пропустившего шестимесячный срок для принятия наследства; другое – о включении лица, не подтвердившего родственные отношения с наследодателем, в круг наследников по закону как не сохранившего соответствующие документы. Не может быть подано такое заявление также супругой наследодателя, если она получила у нотариуса только свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, а на наследство не претендовала. При решении вопроса о включении в свидетельство наследников, пропустивших срок на принятие наследства, не имеет значения, если меньшинство наследников приняло наследство и дает большинству наследников, пропустивших срок, согласие на включение их в свидетельство. Согласие может быть дано как до выдачи свидетельства о праве на наследство, так и после его выдачи. Подпись наследника на нем свидетельствуется по аналогии с подписью на заявлении наследника о принятии наследства.
Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства.
Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.
Фактическое вступление во владение наследственным имуществом. Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства, следует понимать любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов, страховых взносов, других платежей, взимания квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма, производство за счет наследственного имущества предусмотренных расходов или погашение долгов наследодателя и т. п. При этом следует иметь в виду, что указанные действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Однако нельзя расценивать в качестве действий, направленных на принятие наследства, получение лицом вклада, находящегося в отделении Сберегательного банка Российской Федерации или в Центральном банке Российской Федерации (Банке России), в отношении которого имелось распоряжение вкладчика на случай его смерти, поскольку вклад в указанном случае не входит в состав наследственного имущества и на него не распространяются нормы, регулирующие порядок принятия наследственного имущества.
Условия, при наличии которых наследник признается принявшим наследство. Безусловно, наследник считается принявшим наследство, если он:
– вступил во владение или управление наследственным имуществом (например, вселился в жилой дом, приступил к эксплуатации транспортного средства, передал акции депозитарию);
– принял меры по сохранению наследственного имущества (например, нанял охранников, принял меры против притязаний на наследственное имущество со стороны третьих лиц);
– оплатил за свой счет (но не за счет наследства) долги наследодателя. При этом не играет роли ни размер долгов, ни число кредиторов;
– получил от третьих лиц денежные средства, причитавшиеся наследодателю (на момент открытия наследства). Наследник вправе получить денежные средства, право на которые у наследодателя появилось после его смерти (например, если банк начислил ему проценты на вклад).
Случаи рассмотрения судом вопроса о продлении срока для принятия наследства. Установленный ст. 1154 ГК России шестимесячный срок для принятия наследства может быть продлен судом, если он признает причины пропуска срока уважительными. Этот вопрос рассматривается в судебном порядке в тех случаях, когда:
– принявшие наследство наследники не дают согласия на включение в состав наследников наследника, пропустившего срок;
– нет других наследников или все наследники, кроме истца, отказались от наследства и наследство перешло к государству.
Условия возможности восстановления пропущенного срока принятия наследства. Суд может восстановить срок принятия наследства, если наследник:
– не знал и (по конкретным обстоятельствам дела) не должен был знать (например, жил в другом городе, не поддерживал отношений с родственниками) об открытии наследства (пока не доказано обратное, лицо считается «не знавшим»);
– пропустил этот срок по уважительным причинам (перечень которых, разумеется, официально никем не установлен в силу невозможности, обусловленной разнообразием такого рода причин);
– подает в суд заявление о восстановлении срока в течение 6 месяцев после отпадения причины пропуска срока. Факт отпадения причины заявитель должен доказать любыми законными средствами.
Ответственность наследников по долгам наследодателя. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. В этой связи напомним следующее:
– при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга;
– кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников;
– солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.
Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации. При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.
Принципы отказа от наследства. Эти принципы обусловлены понятием и содержанием права наследования. К принципам, определяющим совершение отказа от наследства, относятся:
– принцип неизменности и необратимости отказа от наследства;
– принцип недопустимости отказа от наследства с оговорками или под условием;
– принцип недопустимости частичного отказа от наследства в сочетании с правом альтернативного выбора оснований для отказа от части наследства;
– принцип отказа в пользу других наследников.
Принцип неизменности и необратимости отказа от наследства означает, что заявленный отказ от наследства, каким бы ни было его содержание (безусловный или направленный), не может быть впоследствии ни изменен, ни отозван обратно.
Принцип недопустимости отказа от наследства с оговорками или под условием состоит в прямой корреляции с аналогичным принципом недопустимости принятия наследства под условием или с оговорками – законом запрещено совершать отказ от наследства под условиями или с оговорками. К отказам от наследства не могут применяться положения о заключении сделок под отлагательным или под отменительным условием.
Принцип недопустимости частичного отказа от наследства в сочетании с правом альтернативного выбора оснований для отказа от причитающегося наследства состоит в прямой корреляции с аналогичным принципом недопустимости частичного принятия наследства в сочетании с правом альтернативного выбора оснований принятия наследства. Частичный отказ от наследства, как и частичное принятие наследства, недопустимы в одинаковой мере по той причине, что такой акт создает неравное положение наследников в отношениях правопреемства, несоразмерность участия наследников в наследовании, порождаемую личной волей кого-либо одного или нескольких наследников, что может привести к нарушению прав и законных интересов других наследников, а также предусмотренного законом справедливого распределения наследства.
Принцип отказа от наследства в пользу других лиц определяется условиями и пределами наследственного правопреемства.
Право отказа от наследства. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Отказ от наследства представляет собой одностороннюю сделку наследника. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Напомним ряд существенных обстоятельств:
– наследник, отказавшийся от части наследства, считается отказавшимся от всего наследства.
– частичный отказ от наследства, как и частичное его принятие, недопустим, за исключением отказа от наследства при наследовании по разным основаниям;
– наследник, отказавшийся от наследства, может решить вопрос о признании отказа недействительным только в судебном порядке по общим основаниям, предусмотренным законодательством, для признания сделок недействительными (если отказ имел место под влиянием насилия, угрозы, обмана, заблуждения и т. п.);
– если наследник в течение шести месяцев со дня открытия наследства совершит безоговорочный отказ от наследства, он не вправе в дальнейшем (пусть даже до истечения установленного законом шестимесячного срока) изменить содержание этого отказа и указать, в пользу кого из наследников он отказывается от наследства.
– отказаться от наследства можно как в пользу одного, так и в пользу нескольких наследников, как по закону, так и по завещанию;
– можно отказаться в пользу наследников как первой, так и второй очереди;
– наследник по завещанию вправе отказаться в пользу наследников, указанных в завещании, а также в пользу наследников по закону любой очереди (при этом следует указать родственные или брачные отношения между наследником и наследодателем);
– недопустим отказ от наследства в пользу внуков или правнуков наследодателя (если только они не являются наследниками по завещанию), если на момент открытия наследства находятся в живых их родители, так как внуки призываются к наследодателю, только когда нет в живых их родителей. Наследник вправе определить доли лиц, в пользу которых он отказался от наследства;
– отказ от наследства от имени несовершеннолетнего, сделанный его законным представителем, может быть принят, если на это имеется согласие органов опеки и попечительства.
Способы отказа от наследства. Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства. В случае когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется.
Право отказа от наследства в пользу других лиц. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии.
Не допускается отказ от наследства с оговорками или под условием. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. При выборе лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства, он не связан очередностью призвания их к наследованию:
– наследник первой очереди при наследовании по закону может отказаться от причитающейся ему доли в наследстве (а если он является единственным наследником первой очереди – то от всего наследства) в пользу любого из наследников второй, третьей или последующих очередей;
– наследник по завещанию может отказаться от наследства в пользу наследника по закону любой очереди (за исключением случая, когда все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам);
– наследник может отказаться от наследства в пользу нескольких наследников как по закону, так и по завещанию.
Особо акцентируем внимание на том обстоятельстве, что при отказе от наследства в пользу нескольких наследников наследник, отказывающийся от наследства, может определить их доли, при этом установить как равные, так и разные размеры долей. Если доли наследников, в пользу которых совершен отказ от наследства, не распределены между ними наследником, отказавшимся от наследства, доли их признаются равными. Понятно, что невозможен отказ от наследства в пользу наследников, которые сами отказались от наследства, а также в пользу лиц, признанных недостойными наследниками.
Срок отказа от наследства. Срок отказа от наследства имеет такую же продолжительность, как и срок принятия наследства, т. е. шесть месяцев. Это не простое совпадение продолжительности указанных сроков, поскольку обусловлено тем обстоятельством, что право принять наследство и право отказаться от наследства составляют единое право наследования. Существо различия между этими сроками заключается в следующих особенностях: при пропуске срока для принятия наследства он может быть восстановлен и наследник признан принявшим наследство; срок, установленный для принятия наследства, не может быть восстановлен в целях отказа от наследства, поскольку при фактическом непринятии наследства презумпция отказа от наследства не нуждается в судебном утверждении. Кроме того, допустимость восстановления срока для отказа от наследства противоречила бы сущности правопреемства и правовым последствиям непринятия наследства, в силу которого у других лиц возникает право наследования.
Условия возможности отказа от части наследства. Хотя, по общему правилу, отказ от части наследства не допускается, но из этого правила есть ряд существенных изъятий, касающихся условий возможности отказа от части наследства, как-то:
– если наследник призывается к наследованию сразу по нескольким основаниям, то отказ от принятия наследства по одному из оснований допускается – указанное право возникает, в частности, в следующих случаях:
– если наследник призывается к наследованию по закону и одновременно ему завещана часть наследства;
– если наследник является наследником по завещанию и одновременно с этим наследником в порядке наследственной трансмиссии;
– если наследник является наследником по закону и одновременно наследником в порядке наследственной трансмиссии;
– в указанных выше случаях наследник вправе отказаться:
– либо по одному из оснований наследования (например, он отказался от завещанного ему наследства, но не от причитающегося ему как наследнику по закону);
– либо по нескольким основаниям (например, наследник призывался к наследованию и по закону, и по завещанию, и в порядке наследственной трансмиссии, однако он решил отказаться от наследства, причитающегося ему по двум последним основаниям);
– либо по всем основаниям сразу.
В любом из перечисленных выше случаев налицо отказ именно от части наследства (при этом та или иная часть наследства, от которого наследник отказывается, соответствует тому или иному основанию наследования).
Отказ от части наследства осуществляется в том же порядке, что и отказ от всего наследства.
Право на приращение наследственных долей. Приращение наследственных долей представляет собой специальный способ приобретения наследуемого имущества, установленный на случай, если кто-то из призванных наследников не принял участия в наследственном правопреемстве и не приобрел причитающейся ему части наследства. Если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника, не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования, либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям. Однако в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства. Указанные правила не применяются, если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, подназначен наследник.
Таким образом, отпавшими наследниками в зависимости от конкретной ситуации могут быть:
– наследник, не принявший наследство ни одним из двух установленных законом способов принятия наследства;
– наследник, отказавшийся от наследства и не указавший при этом, что отказывается в пользу другого наследника;
– наследник, не имеющий права наследовать или отстраненный от наследования.
Наследственная трансмиссия (переход права на принятие наследства)
Основные и общие положения
Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия) (ст. 1156 ГК России). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника. Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях. Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев. По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока. Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам.
Иными словами, сущность отношений, являющихся переходом права на принятие наследства и называемых наследственной трансмиссией, заключается в призвании к наследованию открывшегося наследства взамен наследника, умершего после открытия наследства, правопреемников умершего наследника и осуществлении ими перешедшего к ним права на наследство. К особенностям, характеризующим отношения наследственной трансмиссии, могут быть отнесены следующие обстоятельства:
– наследник, призванный к наследованию и обладающий субъективным правом на наследование (правомочием принять наследство и правомочием отказаться от наследства), умер после открытия наследства, к которому призван, не успев принять его;
– право на наследование, которое принадлежало умершему наследнику, передается его наследникам, замещающим умершего наследника, в объеме и содержании правомочия принять наследство, к которому был призван умерший наследник, или отказаться от этого наследства.
Условиями наследственной трансмиссии, которые определяют особенности ее применения и отличия от наследования в порядке подназначения, по праву представления, от порядка приращения наследственных долей, являются следующие обстоятельства:
– наследственная трансмиссия возникает, если к открывшемуся наследству есть наследник по завещанию или по закону, у которого возникло право наследования. Трансмиттентом признается лишь наследник по завещанию или по закону, призванный к наследованию. Основания наследования не имеют значения – это может быть как наследник по завещанию, так и наследник по закону;
– наследственная трансмиссия возникает, если трансмиттент умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный для принятия наследства срок. Смерть наследника, уже призванного к наследованию, требует решения вопроса о судьбе освободившегося права на наследственную долю;
– наследственная трансмиссия обеспечивает призвание к наследованию взамен умершего наследника (трансмиттента) его наследников для осуществления ими прав умершего наследника. Иными словами, наследственная трансмиссия возникает, если трансмиттент может быть замещен своими наследниками (трансмиссарами). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после умершего наследника (трансмиттента).
Трансмиссары – это прямые наследники прав и обязанностей в том открывшемся (условно назовем – первом) наследстве, к которому был призван умерший наследник (трансмиттент). Трансмиссарами взамен умершего наследника (трансмиттента) лица признаются потому, что являются наследниками по закону или по завещанию в отношении наследственного имущества, оставшегося после смерти трансмиттента. Иными словами, трансмиссарами признаются:
– наследники трансмиттента по закону, если наследование имущества трансмиттента осуществляется по закону или одновременно по двум основаниям: в части имущества – по закону, в части имущества – по завещанию;
– наследники трансмиттента по завещанию, если все наследственное имущество трансмиттента было завещано.
Срок принятия наследства трансмиссарами, как и другими наследниками, начинается со дня открытия наследства, к которому был призван трансмиттент. Учитывая, что к моменту смерти трансмиттента срок принятия наследства мог оказаться почти исчерпанным, законодатель предусмотрел правило об удлинении срока для принятия наследства трансмиссарами. Если оставшаяся после смерти наследника (трансмиттента) часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее 3 месяцев, она удлиняется до 3 месяцев. Наследники умершего наследника (трансмиссары) вправе принять наследство по истечении срока, установленного для принятия наследства, включая дополнительную его продолжительность. В случае пропуска срока используется судебный порядок признания трансмиссаров принявшими наследство. Суд оценивает причины пропуска срока. Если срок принятия наследства был пропущен по уважительным причинам, суд может его восстановить.
Если право на принятие наследства, перешедшее в порядке наследственной трансмиссии, не было принято наследниками умершего наследника (трансмиссарами), оно переходит к другим наследникам открывшегося наследства в соответствии с законом.
Наследственная трансмиссия отличается от наследования по праву представления тем, что:
– в первом случае наследник был призван к наследованию и у него возникло право наследования, но он не успел его осуществить по причине смерти до истечения срока для принятия наследства, а во втором случае наследник не мог быть призван к наследованию по причине его смерти до открытия наследства;
– порядок наследования по праву представления открывает возможность принятия наследства лишь для потомков умершего наследника (например, внуков, племянников), а при наследственной трансмиссии право на принятие наследства переходит к тем наследникам умершего наследника (трансмиттента), которые призываются к наследству, открывшемуся после умершего наследника;
– порядок наследования по праву представления действует исключительно в рамках наследования по закону, порядок наследования в силу трансмиссии – независимо от оснований наследования. Правила наследственной трансмиссии применяются как в случаях, если трансмиттентом является наследник по завещанию, так и в случаях, если трансмиттентом является наследник по закону. Наследственная трансмиссия отличается от наследования при подназначении наследника по завещанию тем, что:
– основанием наследственной трансмиссии является факт смерти наследника лишь после открытия наследства, но до принятия им наследства в установленный срок;
– подназначение наследника может быть предусмотрено завещателем для разных случаев отпадения основного назначенного наследника – случай смерти подназначенного наследника после открытия наследства, но до принятия им наследства в установленный срок, является лишь один из возможных случаев;
– наследование по праву подназначения возникает исключительно в силу завещания, т. е. воли завещателя.
Наследственная трансмиссия отличается от приращения наследственных долей тем, что:
– правила о приращении наследственных долей определяют правовые последствия для случаев, если наследники отпадают от наследования по основаниям, включающим, в частности, случаи непринятия ими наследства в установленные сроки, а наследственная трансмиссия, напротив, обеспечивает условия для осуществления права на принятие наследства, поскольку предусматривает передачу этого права другим лицам в случае смерти наследника, не успевшего принять наследство в установленный срок, и возможность этих других лиц (наследников умершего наследника) принять наследство в установленный срок;
– до тех пор пока действует срок для принятия наследства наследниками, призванными к наследованию, и существует возможность принятия наследства определенными лицами, приращение наследственных долей отпавших наследников к долям принявших наследство наследников невозможно;
– если наследство, к которому был призван трансмиттент, не будет принято трансмиссарами, или они заявят безусловный отказ от наследства либо отпадут от наследства по иным основаниям, то тогда по отношению к доле умершего наследника (трансмиттента) возможно применение правил о приращении наследственных долей.
Не может быть объектом трансмиссии право трансмиттента на обязательную долю в наследстве в связи с тем, что право на обязательную долю – его личное имущественное право.
О существенном
Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника. Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях. Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев. По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока. Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам.
В случа когда право на принятие наследства переходит в порядке наследственной трансмиссии, применяются следующие правила:
– наследственное дело заводится после первого наследодателя;
– свидетельство о праве на наследство выдается в срок, исчисляемый со дня смерти первого наследодателя (с учетом возможности продления его на три месяца).
Если у второго умершего лица имеется собственное имущество, оно наследуется его наследниками на общих основаниях. Поскольку наследственное дело после второго наследодателя не связано с первым наследственным делом, оно заводится нотариусом по месту постоянного жительства второго наследодателя.
Отличие наследственной трансмиссии от наследования по праву представления заключается в следующем:
– порядок наследования по праву представления начинает действовать, если наследник умер до, а не после открытия наследства, на чем основана трансмиссия;
– порядок наследования по праву представления открывает возможность принятия наследства лишь для потомков умершего наследника (например, внуков, племянников). При наследственной трансмиссии право на принятие наследства переходит к любым наследникам умершего наследника (трансмиттента), которые призываются к наследству, открывшемуся после умершего наследника;
– порядок рассматриваемого вида наследования действует исключительно в рамках наследования по закону, тогда как порядок наследования в силу трансмиссии действует независимо от оснований наследования – как при наследовании по завещанию, так и при наследовании по закону. Правила наследственной трансмиссии применяются как в случаях, если трансмиттентом является наследник по завещанию, так и в случаях, если трансмиттентом является наследник по закону.
Условия перехода права на принятие наследства (условия наследственной трансмиссии). Указанные условия определяют особенности применения наследственной трансмиссии и отличия от наследования в порядке подназначения, по праву представления, от порядка приращения наследственных долей. К указанным условиям могут быть отнесены нижеследующие:
– объектом наследственной трансмиссии является право трансмиттента на принятие причитающегося ему наследства;
– наследственная трансмиссия возникает, если к открывшемуся наследству есть наследник по завещанию или по закону, у которого возникло право наследования. Трансмиттентом признается лишь наследник по завещанию или по закону, призванный к наследованию, – это означает, что фактом является открытие наследства, а также призвание лица к наследованию, причем основания наследования не имеют значения – это может быть наследник по завещанию или наследник по закону;
– наследственная трансмиссия возникает, если трансмиттент умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный для принятия наследства срок. Такая ситуация с отпадением наследника, уже призванного к наследованию, как потенциального правопреемника требует решения вопроса о судьбе освободившегося права на наследственную долю. Замещение отпавшего наследника его наследниками (трансмиссарами) ставит трансмиссию на почву общего понимания наследования, его целей и начал справедливого правопреемства;
– наследственная трансмиссия обеспечивает призвание к наследованию взамен умершего наследника (трансмиттента), его наследников для осуществления ими прав умершего наследника.
– наследственная трансмиссия возникает, если трансмиттент может быть замещен своими наследниками (трансмиссарами) поскольку первый связан со вторыми так, как связаны наследодатель и наследники. В силу наследственной трансмиссии право на принятие наследства, принадлежавшее трансмиттенту и не осуществленное им, переходит к его наследникам по закону, а если трансмиттент все свое имущество завещал – к его наследникам по завещанию.
Напомним, что трансмиссарами признаются:
– наследники трансмиттента по закону, если наследование имущества трансмиттента осуществляется по закону или одновременно по двум основаниям: в части имущества – по закону, в части имущества – по завещанию;
– наследники трансмиттента по завещанию, если все наследственное имущество трансмиттента было завещано.
Раздел наследства и обязательная доля в наследстве
Основные и общие положения
Согласно ст. 1164 ГК России при наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников. К общей собственности наследников на наследственное имущество применяются положения главы 16 ГК России об общей долевой собственности с учетом правил ст. 1165–1170:
– о разделе наследства по соглашению между наследниками (ст. 1165 ГК России);
– об охране интересов ребенка при разделе наследства (ст. 1166 ГК России);
– об охране законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства (ст. 1167 ГК России);
– о преимущественном праве на неделимую вещь при разделе наследства (ст. 1168 ГК России);
– преимущественном праве на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства (ст. 1169 ГК России);
– о компенсации несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей (ст. 1170 ГК России).
При разделе наследственного имущества правила ст. 1168–1170 ГК России применяются в течение трех лет со дня открытия наследства.
Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними (ст. 1165 ГК России). К соглашению о разделе наследства применяются правила о форме сделок и форме договоров. Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство. Государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на основании соглашения о разделе наследства и ранее выданного свидетельства о праве на наследство, а в случае, когда государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе наследства, на основании соглашения о разделе наследства. Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства.
При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника (ст. 1166 ГК России).
В целях охраны законных интересов указанных наследников о составлении соглашения о разделе наследства и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства должен быть уведомлен орган опеки и попечительства.
Напомним, что согласно ст. 37 ГК России о распоряжении имуществом подопечного:
– доходы подопечного гражданина, в том числе доходы, причитающиеся подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, расходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства;
– без предварительного разрешения органа опеки и попечительства опекун или попечитель вправе производить необходимые для содержания подопечного расходы за счет сумм, причитающихся подопечному в качестве его дохода;
– опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель – давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного;
– опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками.
Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь (вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, признается неделимой), доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет (ст. 1168 ГК России).
Если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и тому подобное), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения.
Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК России).
Несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном праве на получение которого заявляет наследник, с наследственной долей этого наследника устраняется передачей этим наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы (ст. 1170 ГК России). Если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам.
Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля) (ст. 1149 ГК России). В этой связи напомним, что согласно ст. 1148 ГК России:
– граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;
– к наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников первой – седьмой очередей, указанных в ст. 1142–1145 ГК России, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т. п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т. п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Изложенное выше в отношении обязательной доли в наследстве означает, что применительно к наследованию по завещанию с целью социальной защиты лиц, которые в силу возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно себя содержать, законодательством предусмотрены определенные ограничения принципа свободы завещания, являющиеся правом на обязательную долю в наследстве, которое означает, что независимо от содержания завещания лица, нуждающиеся в социальной защите, получат определенную часть наследственного имущества. В этой связи одновременно обратим внимание на то обстоятельство, что не вправе претендовать на обязательную долю в наследстве лица, являющиеся недостойными наследниками.
Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, наследуют независимо от завещания не менее половины того, что каждому из них причиталось бы при наследовании по закону, т. е. в том случае, если бы отсутствовало завещание.
К лицам, имеющим право на обязательную долю в наследстве, относятся:
– несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
– нетрудоспособные супруг и родители наследодателя;
– нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, относящиеся к наследникам по закону, при условии, что не менее года до смерти наследодателя они находились на его иждивении; при этом не имеет значения, проживали указанные лица совместно с наследодателем или нет (п. 1 ст. 1149 и п. 1 ст. 1148 ГК России);
– нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не входящие в круг наследников по закону (не состоящие с наследодателем в родственных отношениях), при условии, что не менее года до смерти наследодателя они находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. 1 ст. 1149 и п. 2 ст. 1148 ГК России).
Для признания лица, находившегося на иждивении наследодателя, обязательным наследником необходима совокупность следующих условий:
– лицо должно было находиться на иждивении наследодателя, т. е. получать от него такую помощь, которая была основным и постоянным источником средств к существованию. При этом разовая или периодическая материальная или иная помощь не признается иждивением;
– лицо должно было находиться на иждивении наследодателя не менее года до его смерти;
– лицо, находившееся на иждивении наследодателя, должно быть нетрудоспособным в силу либо возраста (55 лет – женщины, 60 лет – мужчины), либо состояния здоровья (инвалидности).
Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, независимо от содержания завещания. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на указанную часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.
Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от того, учатся ли они или работают, а также в случаях, когда до достижения совершеннолетия они вступили в зарегистрированный брак либо в отношении них имела место эмансипация.
Для призвания к наследованию в качестве обязательных наследников иждивенцев наследодателя необходимо одновременное наличие нескольких оснований:
– нетрудоспособность; при определении этого понятия следует исходить из тех же принципов, что и при определении нетрудоспособности наследников. Исключение составляют несовершеннолетние дети. Они могут быть признаны иждивенцами до достижения ими 16 лет, а учащиеся – 18 лет;
– для признания лиц иждивенцами наследодателя они должны находиться либо на полном содержании наследодателя, либо получать от него помощь, которая являлась бы для них основным и постоянным источником средств к существованию;
– иждивенчество должно продолжаться не менее одного года до момента открытия наследства.
В рамках рассматриваемого круга вопросов во избежание возможной путаницы в вопросах, связанных с долями в наследственном имуществе, представляется целесообразным одновременно напомнить о долях наследников в завещанном имуществе (ст. 1122 ГК России) и о приращении наследственных долей (ст. 1161 ГК России), согласно которым:
– имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях;
– указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи;
– в свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указываются в соответствии с настоящей статьей. В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом;
– если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника, не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования, либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям;
– в случае когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства;
– изложенное в двух предыдущих абзацах не применяется, если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, подназначен наследник.
О существенном
Доли наследников в завещанном имуществе. Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях. Указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указываются. В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом.
В отношении доли наследников в завещанном имуществе кратко могут быть сформулированы следующие существенные обстоятельства:
– положения о доле наследников в завещанном имуществе подлежат применению лишь постольку, поскольку завещатель:
– завещал имущество двум или более наследникам: если завещание совершено в пользу одного наследника, оснований для того, чтобы руководствоваться ст. 1122, нет;
– не указал в завещании доли в наследстве, которые принадлежат каждому из наследников, либо какие конкретно вещи (или права), входящие в состав наследства, предназначены тому или иному наследнику;
– при наличии указанных выше обстоятельств наследство считается завещанным всем наследникам в равных долях;
– в обязательную долю засчитывается все, что получено от наследства по какому-либо основанию;
– предметы обычной домашней обстановки и обихода включаются в долю лица, имеющего право на их преимущественное наследование;
– если будет обеспечено соблюдение всех условий о приращении наследственных долей, то доли остальных наследников подлежат увеличению – подлежащая распределению доля одного наследника (не принявшего или отказавшегося от наследства) поровну разделяется между остальными;
– неделимая вещь считается завещанной в долях. При этом стоимость каждой доли по размеру считается равной стоимости соответствующей части такой неделимой вещи;
– порядок пользования наследниками неделимой вещью устанавливается:
– либо самим завещателем, либо наследниками (по соглашению между ними);
– в полном соответствии с назначением как всей неделимой вещи, так и отдельных ее частей;
– нотариус, выдавая свидетельство о праве на наследство, должен указать в нем долю каждого наследника, порядок пользования неделимой вещью, завещанной по частям;
– в случае спора между наследниками суд по требованию любого из наследников либо его представителя определяет доли наследников и порядок пользования вещью.
Право на обязательную долю в наследстве. Представляет собой вид социальной защиты людей, недостаточно материально обеспеченных. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т. п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т. п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Наследник, принимающий наследство в виде обязательной доли, не может отказаться от наследования по закону имущества, оставшегося незавещанным.
Напомним, что к категории нетрудоспособных граждан относятся:
– женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, – как нетрудоспособные по возрасту;
– инвалиды I, II, III групп – как нетрудоспособные по состоянию здоровья, независимо от того, назначена ли этим лицам пенсия по старости или инвалидности. При этом лица, ушедшие на пенсию на льготных основаниях (в связи с тяжелыми условиями труда), в круг наследников как нетрудоспособные не включаются. Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от того, учатся ли они или работают, а также в случаях, когда до достижения совершеннолетия они вступили в зарегистрированный брак либо в отношении них имела место эмансипация.
Следует иметь в виду, что для призвания к наследованию в качестве обязательных наследников иждивенцев наследодателя необходимо одновременное наличие нескольких оснований:
– они должны быть нетрудоспособными; при определении этого понятия следует исходить из тех же принципов, что и при определении нетрудоспособности наследников, за исключением несовершеннолетних детей, которые могут быть признаны иждивенцами до достижения ими 16 лет, а учащиеся – 18 лет;
– они должны либо находиться на полном содержании наследодателя, либо получать от него помощь, которая являлась бы для них основным и постоянным источником средств к существованию;
– иждивенчество должно продолжаться не менее 1 года до момента открытия наследства.
Важным обстоятельством применительно к рассматриваемому кругу вопросов является то, что право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия. Наследники второй и последующих очередей, а также наследники по праву представления, родители которых умерли до открытия наследства, не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего. Дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены.
В целях правомерного определения размера обязательной доли в наследстве должны быть приняты во внимание все наследники по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе наследников по праву представления на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до дня открытия наследства), и исходить необходимо из стоимости всего наследственного имущества (как завещанной, так и незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода. При определении размера выделяемой наследнику обязательной доли в наследстве необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода. Обязательная доля в наследстве определяется в размере не менее 1/2 от той, которая причиталась бы наследнику, имеющему право на нее, при наследовании по закону, и выделяется этому наследнику в случаях, когда он не указан в завещании либо ему завещана часть наследства менее обязательной доли.
Подчеркнем, что право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии.
Суд вправе с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Норма о признании наследника недостойным распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
Напомним, что отказ от обязательной доли в наследстве может быть только безоговорочным. В этом случае наследственное имущество переходит к наследникам по завещанию.
Право на обязательную долю в наследстве может быть удовлетворено:
– за счет незавещанной части наследства (если ее размер позволяет удовлетворить право на обязательную долю в наследстве в полном объеме);
– за счет завещанного имущества, что возможно, если размера незавещанной части недостаточно, чтобы получить обязательную долю либо наследство завещано полностью.
В отношении обязательной доли в наследстве к числу существенных могут быть также отнесены следующие обстоятельства:
– право на обязательную долю в наследстве к наследникам в порядке наследственной трансмиссии не переходит;
– отказ от обязательной доли в пользу других наследников закон не допускает;
– наследник, имеющий право на обязательную долю, исполняет завещательный отказ лишь в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, если завещательный отказ превышает размер причитающейся такому наследнику обязательной доли;
– при удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю норму о праве на обязательную долю в наследстве;
– при совершении закрытого завещания нотариус также обязан разъяснить норму о праве на обязательную долю в наследстве.
Право преимущественное на неделимую вещь при разделе наследства. Преимущественное право наследника на неделимую вещь при разделе наследства представляет собой предоставленную законом возможность приобрести неделимую вещь в свою исключительную собственность в счет наследственной доли, т. е. такому наследнику отдается предпочтение перед другими наследниками. Иными словами, преимущественное право наследника на неделимую вещь при разделе наследства заключается в том, что ему предоставлена возможность приобрести в свою собственность наследуемую долю в праве общей собственности на неделимую вещь и стать исключительным собственником неделимой вещи в целом независимо от согласия других наследников. Для этого наследник вправе требовать от сонаследников передачи ему наследуемых ими долей в праве общей собственности на неделимую вещь в счет его наследственной доли в целом наследстве. Присоединив полученные доли в праве на неделимую вещь по титулам наследования к доле в праве на ту же вещь по титулу собственности, наследник становится единственным обладателем права собственности на неделимую вещь.
Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет. Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью, входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее. Если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и т. п.), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения.
Право преимущественное на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства. Указанное право наследника означает право получить предметы обычной домашней обстановки и обихода в счет принадлежащей ему наследственной доли при условии, что на день открытия наследства он проживал совместно с наследодателем. Возможность осуществить это право в отношении отдельных предметов быта может быть реализована лишь с согласия других наследников. Но в таком случае раздел предметов обычной домашней обстановки и обихода производится не в силу преимущественного права на них одного или некоторых наследников, а в силу соглашения между наследником, обладающим преимущественным правом на всю функциональную имущественную совокупность, и наследниками, не обладающими таким правом. При отсутствии соглашения наследников о разделе предметов обычной домашней обстановки и обихода спор в суде рассматривается исходя из того, отказывается или нет наследник от осуществления своего преимущественного права на совокупность обычных предметов быта.
Наследник, обладающий преимущественным правом на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства на основании приоритета совместного проживания с наследодателем, имеет возможность требовать передачи ему указанных предметов в натуре с зачетом их стоимости в стоимость его наследственной доли. Этим правом наследник обладает преимущественно перед теми наследниками, которые не проживали совместно с наследодателем.
Если преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства принадлежит двум или нескольким наследникам, они вместе осуществляют его по основанию приоритета перед другими наследниками, которые не проживали совместно с наследодателем. Раздел предметов обычной домашней обстановки и обихода между двумя и более наследниками, обладающими каждый преимущественным правом на эти предметы быта, может быть совершен пропорционально их наследственным долям по правилам раздела имущества, находящегося в общей долевой собственности.
Срок реализации преимущественного права наследника на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства. Наследник, которому принадлежит преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства, может осуществить это право в течение трех лет с момента открытия наследства.
Право на приращение наследственных долей. Приращение наследственных долей представляет собой специальный способ приобретения наследуемого имущества, установленный на случай, если кто-то из призванных наследников не принял участия в наследственном правопреемстве и не приобрел причитающейся ему части наследства. Если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника, не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования, либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям. Однако в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства. Указанные правила не применяются, если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, подназначен наследник.
Таким образом, отпавшими наследниками в зависимости от конкретной ситуации могут быть:
– наследник, не принявший наследство ни одним из двух установленных законом способов принятия наследства;
– наследник, отказавшийся от наследства и не указавший при этом, что отказывается в пользу другого наследника;
– наследник, не имеющий права наследовать или отстраненный от наследования.
Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве. К лицам, имеющим право на обязательную долю в наследстве, относятся:
– несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
– нетрудоспособные супруг и родители наследодателя;
– нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, относящиеся к наследникам по закону, при условии, что не менее года до смерти наследодателя они находились на его иждивении; при этом не имеет значения, проживали указанные лица совместно с наследодателем или нет (п. 1 ст. 1149, п. 1 ст. 1148 ГК России);
– нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не входящие в круг наследников по закону (не состоящие с наследодателем в родственных отношениях), при условии, что не менее года до смерти наследодателя они находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. 1 ст. 1149, п. 2 ст. 1148 ГК России).
Решающее значение при определении наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, имеет фактор нетрудоспособности.
Раздел наследства по соглашению между наследниками. Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними. К соглашению о разделе наследства применяются правила ГК России о форме сделок и форме договоров. Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство. Государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на основании соглашения о разделе наследства и ранее выданного свидетельства о праве на наследство, а в случае, когда государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе наследства, на основании соглашения о разделе наследства. Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства.
Требования к применению правил в отношении заключенного наследниками соглашения о разделе наследства. К указанному соглашению должны применяться правила ГК России о форме сделок и договоров, в частности, положения:
– о письменной форме сделки (ст. 160 ГК России);
– о случаях, когда сделки должны совершаться в простой письменной форме (ст. 161 ГК России);
– о последствиях несоблюдения простой письменной формы сделок (ст. 162 ГК России);
– о случаях, когда сделки требуют государственной регистрации (ст. 164 ГК России);
– о случаях, когда письменная форма сделки считается соблюденной (ст. 434 ГК России);
– о форме соглашения об изменениях, вносимых в договор (ст. 452 ГК России).
Виды преимущественных прав наследников на неделимую вещь при разделе наследства. Законом предусмотрено три вида преимущественных прав наследников на неделимую вещь при разделе наследства:
– приоритет права собственности на неделимую вещь;
– приоритет права постоянного пользования неделимой вещью;
– приоритет права пользования неделимым жилым помещением.
Возникновение преимущественного права на неделимую вещь при разделе наследства. Наследник приобретает указанное преимущественное право на неделимую вещь, если он пользовался ею на любом законном основании. Законными признаются основания пользования, прямо предусмотренные законом, либо другие основания, не связанные с нарушением права собственности владельца вещи. К законным основаниям пользования наследником неделимой вещью, в частности, относятся:
– договор о передаче вещи в пользование наследника;
– доверенность на право управления имуществом;
– общность семейной жизни наследника и наследодателя, по условиям которой наследник владел и пользовался имуществом наследодателя;
– предварительное разрешение или последующее одобрение использования вещи наследником;
– участие наследника в ведении личного подсобного и дачного хозяйства наследодателя как до, так и после открытия наследства, предполагающее использование неделимых вещей в составе хозяйства;
– вступление наследника во владение и управление наследственным имуществом.
Незаконное пользование наследником вещью, которая входит в состав наследства, не может быть признано основанием преимущественного права наследника на неделимую вещь при разделе наследства.
Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства возникает у наследника, если он постоянно пользовался неделимой вещью. Под постоянным пользованием следует понимать не только непрерывное пользование неделимой вещью, но и регулярное использование вещи по мере необходимости на протяжении продолжительного времени, когда наследник в любой момент может рассчитывать на удовлетворение соответствующих потребностей за счет использования именно данной вещи.
Особенности, связанные с преимущественным правом на неделимую вещь при разделе наследства. К такого рода особенностям могут быть отнесены следующие:
– правила о преимущественном праве наследников на получение в свою собственность неделимой вещи или предметов обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства применяются, если по соглашению между наследниками не установлены иные условия раздела наследства, и предназначены для применения в случаях, если наследство переходит в общую собственность двух и более наследников и возникает необходимость раздела наследства между ними;
– преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства, как и преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода, при разделе наследства может быть осуществлено исключительно по воле наследника, которому принадлежит это право;
– указанные преимущественные права наследников осуществляются по их требованию, которому не могут быть противопоставлены никакие соображения целесообразности или необходимости учета имущественного, социального, семейного или иного положения других наследников;
– в случае раздела наследства по соглашению между наследниками лицо, обладающее преимущественным правом на неделимую вещь или на предметы домашней обстановки и обихода, вправе отказаться от осуществления своего права, а другие наследники не вправе требовать раздела наследства с учетом преимущественного права наследника на эти вещи;
– преимущественные права на неделимую вещь при разделе наследства предоставлены наследникам открывшегося наследства как участникам общей собственности на перешедшее к ним наследственное имущество;
– если в течение трех лет со дня открытия наследства наследник не воспользовался преимущественным правом и его доля в праве общей собственности на неделимую вещь, основанном на наследственном правопреемстве, перешла к его собственным наследникам, последние не могут осуществить преимущественное право умершего наследника в первом открывшемся наследстве;
– к наследникам умершего обладателя преимущественного права на неделимую вещь в первом открывшемся наследстве переходит имущество, в том числе доля в праве общей собственности на неделимую вещь первого наследства, но при разделе первого наследства приоритеты умершего обладателя преимущественных прав на неделимую вещь не переходят;
– наследник, обладавший долей в праве общей собственности на неделимую вещь вместе с наследодателем, но не обладающий этой долей к моменту раздела наследства по причине ее отчуждения, утрачивает преимущественное право на получение в свою собственность наследуемой доли неделимой вещи, ранее находившейся в общей собственности наследодателя и наследника;
– требования наследника, обладавшего вместе с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, о передаче в его собственность наследуемой доли в праве на эту вещь, поступившем в общую собственность всех наследников, подлежат удовлетворению преимущественно перед требованиями других наследников, претендующих на эту же вещь, если последние ранее не являлись участниками общей собственности на нее;
– приоритет указанного права наследника действует независимо от того, пользовался ли он сам неделимой вещью, и независимо от того, пользовались ли неделимой вещью другие наследники, ранее не являвшиеся участниками общей собственности на эту вещь. В соответствии с этим преимущественное право признается за наследником, имевшим ранее долю в праве на неделимую вещь по титулу собственности, и в тех случаях, если сам он не пользовался вещью и вещь находится в пользовании других наследников, не имевших права общей собственности на нее до открытия наследства;
– приоритет указанного права наследника не ограничивается, если неделимой вещью является жилое помещение, в котором проживают наследники, не обладающие правом собственности на него, но и не имеющие другого жилого помещения;
– преимущественные права наследника на неделимую вещь на основании приоритета собственности сохраняются также в том случае, когда стоимость наследственной доли, в счет которой передается неделимая вещь при разделе наследства, не может покрыть стоимости полученной наследуемой доли в праве на неделимую вещь, – в этом случае действие преимущественного права наследника обеспечивается компенсационными обязательствами, подлежащими исполнению по правилам;
– если преимущественные права на неделимую вещь на основании приоритета собственности одновременно принадлежат нескольким наследникам, каждый из них может осуществить это право – в этом случае наследуемая доля в праве общей собственности на неделимую вещь перейдет к наследникам, обладающим преимуществами при разделе наследства, пропорционально их наследственным долям;
– приоритет права постоянного пользования неделимой вещью, которое осуществлял наследник, признается основанием преимущественного права этого наследника на неделимую вещь при разделе наследства, т. е. при разделе наследства наследнику предоставляется право требовать передачи в его исключительную собственность неделимой вещи, которой он постоянно пользовался, в счет его наследственной доли преимущественно перед другими наследниками, если последние не пользовались этой вещью и не являлись ранее участниками общей собственности на нее;
– наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью, не имеет при разделе наследства преимуществ перед наследником, который хотя и не пользовался вещью, но имел доли в праве общей собственности на неделимую вещь до открытия наследства и обладает в силу приоритета собственности преимущественным правом на эту вещь. Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью, не имеет при разделе наследства преимуществ перед другим наследником, который пользовался этой же вещью на момент открытия наследства, если такой вещью является жилое помещение и если действуют обстоятельства, предусмотренные правилами п. 3 ст. 1168, согласно которому если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и т. п.), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения;
– приоритет права пользования жилым помещением, являющимся неделимой вещью, которое осуществлял наследник ко дню открытия наследства, признается основанием преимущественного права этого наследника на жилое помещение при разделе наследства. Особые правила раздела наследства с учетом приоритета отдельных наследников на жилое помещение действуют применительно лишь к таким жилым помещениям, входящим в состав наследства, раздел которых в натуре невозможен, т. е. признаваемым неделимой вещью.
Возникновение преимущественного права на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства. Условием возникновения преимущественного права на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства является проживание наследника совместно с наследодателем на день открытия наследства, но не в любое иное время до открытия наследства. Указанное условие необходимо для точного определения круга наследников, за которыми признается приоритетное право на предметы быта. Совместное проживание наследника с наследодателем вплоть до дня открытия наследства позволяет сформироваться обоснованной заинтересованности наследника как внутреннему фактору, обусловливающему осуществление в дальнейшем преимущественного права на получение предметов обычной домашней обстановки и обихода в счет своей наследственной доли при разделе наследства или отказ от этого права. Наследники признаются субъектами преимущественного права на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства независимо от срока, в течение которого они совместно проживали с наследодателем на день открытия наследства.
Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей. Несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном праве на получение которого заявляет наследник, с наследственной долей этого наследника устраняется передачей этим наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы. Если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам.
Обеспечение права наследников на получение компенсации в счет несоразмерности получаемого ими наследственного имущества с наследственной долей. В целях реального обеспечения права наследников на получение компенсации в счет несоразмерности получаемого ими наследственного имущества с наследственной долей законом предусмотрен порядок, устанавливающий относительную последовательность актов, направленных на осуществление преимущественного права и на предоставление согласованной компенсации несоразмерности. Наследник, осуществляющий преимущественное право на получение определенного наследственного имущества, создающее несоразмерность получаемого им имущества с его наследственной долей, обязан предоставить соответствующую предварительную компенсацию другим наследникам, прежде чем общий наследственный объект перейдет в его нераздельную собственность. Указанное положение может быть изменено соглашением наследников об ином способе и порядке предоставления компенсации во исполнение обязанности «приоритетного» наследника перед другими наследниками.
В случае судебного спора о способе и размере компенсации, связанного с осуществлением преимущественного права на наследство, нельзя требовать предварительного, до рассмотрения судебного дела, предоставления соответствующей компенсации – передача таковой может быть произведена в ходе производства по делу, после определения способа и размеров компенсации, но до вынесения решения по делу и признания за наследником права на определенное имущество по праву преимущества. В такого рода спорах о разделе наследства не могут применяться нормы, установленные для случаев осуществления преимущественного права покупки доли в праве общей собственности при ее продаже, поскольку при продаже доли ее цена твердо установлена продавцом и не может изменяться по требованию другого участника общей собственности.
ГК России установлена гарантия компенсационных прав наследников для случаев раздела наследства на основании преимущественных прав наследников. В этой связи напомним, что права одних наследников на преимущественный выдел из наследства действуют в силу закона и обязательны для других наследников, имеющих лишь соответствующее право на компенсацию их наследственной доли взамен выделения ее из наследства в натуре. Именно поэтому законная гарантия компенсационных прав наследников при разделе наследства не может подвергаться расширительному применению.
Особенности компенсации несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей. К особенностям правил о компенсационных расчетах при разделе наследства прежде всего следует отнести ряд обстоятельств, как то:
– первый вид компенсационного обязательства имеет своим предметом перераспределение наследственного имущества в натуре. Наследники, чья наследственная доля не покрыта или недостаточно покрыта наследственным имуществом, вправе требовать предоставления в свою собственность другого имущества из состава наследства в целях восполнения не полученной ими наследственной доли;
– второй вид компенсационного обязательства имеет своим предметом предоставление наследнику взамен не полученной им наследственной доли другого имущества в натуре или имущественных прав не из состава наследства, а из состава собственного имущества наследника, воспользовавшегося преимущественным правом на определенные вещи при разделе наследства, – в этом случае должна состояться компенсационная передача собственных конкретных вещей или прав наследника в обмен на имущество, полученное им из состава наследства по праву приоритета сверх наследственной доли. Данное компенсационное обязательство не может иметь иного основания, кроме как соглашение наследников, для достижения которого необходимы согласие передающего наследника на отчуждение принадлежащего ему собственного имущества взамен приобретенного по наследству и согласие принимающего наследника на получение отчуждаемой вещи в счет своей наследственной доли;
– третий вид компенсационного обязательства представляет собой выплату наследникам денежной суммы, составляющей стоимость принадлежащих им наследственных долей в части, не покрытой передаваемым в натуре наследственным имуществом. Обязанность денежной компенсации принимает на себя наследник, имеющий право на получение из состава наследства имущества сверх полагающейся ему наследственной доли, имея в виду установленные приоритеты при разделе наследства.
– наследник, имеющий право на компенсацию несоразмерности получаемого имущества с наследственной долей, не может отказаться от нее взамен сохранения за ним доли в праве общей собственности на неделимую вещь или предметы обычной домашней обстановки и обихода, но вправе оспаривать предлагаемый способ (предмет) компенсации, вправе отказаться от получения любой компенсации, но не вправе настаивать на сохранении общей собственности на вещи из наследства, которые по праву преимущества переходят по закону к определенному наследнику, намеренному осуществить такое право;
– оценка наследства, отдельных объектов из его состава, оценка преимуществ и предоставления компенсации, право на которые имеет наследник, заявляющий об осуществлении своего приоритета, может быть дана самими наследниками по соглашению между ними. При недостижении сонаследниками соглашения об оценке наследства последняя может быть дана профессиональным оценщиком на основе договора с ним и в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Обстоятельства, обусловливающие возможность перехода доли наследника к другим наследникам. К таким обстоятельства, в частности, относятся:
– смерть отказополучателя до открытия наследства или одновременно с наследодателем;
– объявление умершим (до открытия наследства) наследника, на которого был возложен завещательный отказ (или исполнение завещательного возложения);
– отказ от получения завещательного отказа;
– переход права на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии;
– отказ от наследства;
– другие случаи перехода наследства к иным лицам, прямо предусмотренные в нормах ГК России.
Обстоятельства, обусловливающие возможность приращения наследственных долей. Приращение наследственных долей возможно, если:
– наследник не принял наследство (независимо от причины такого непринятия;
– наследник не указал, в пользу какого наследника отказывается;
– наследник не имеет права наследовать (например, ввиду того, что он своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, способствовал своему призванию к наследству, по другим основаниям);
– наследник отстранен от наследства судом по требованию заинтересованных лиц в связи с тем, что он злостно уклонялся от выполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя;
– завещание недействительно – при этом не играет роли, являлось ли завещание ничтожной или оспоримой сделкой.
Обстоятельства, связанные с охраной интересов ребенка при разделе наследства. К такого рода существенным обстоятельствам могут быть отнесены следующие:
– по терминологии ст. 1166 ГК России «зачатый, но еще не родившийся наследник» – это наследник, который зачат либо от самого наследодателя до открытия наследства, но родившийся после открытия наследства, либо от иного лица (иным лицом), в т. ч. из числа наследников по закону или из числа наследников по завещанию;
– если при жизни наследодателя от его сына (впоследствии, также до открытия наследства, погибшего) был зачат ребенок, который родился после открытия наследства, то внук наследодателя наследует по праву представления;
– наследодатель вправе завещать часть имущества ребенку своего друга, зачатому при жизни наследодателя;
– нормы законодательства об охране интересов ребенка при разделе наследства подлежат применению лишь в случаях, когда наследников два и более, в связи с чем возникает необходимость в разделе наследства;
– в изъятие из общих правил раздел наследства при наличии зачатого, но еще не родившегося до открытия наследства ребенка производится только после рождения такого наследника;
– любое соглашение о разделе наследства при наличии зачатого, но еще не родившегося ребенка представляет собой недействительную сделку – в данном случае ничтожную;
– после рождения такого ребенка соглашение о разделе наследства заключается в общеустановленном порядке, но с учетом требования о том, что в целях охраны интересов несовершеннолетних наследников соглашение о разделе наследства может быть составлено только после уведомления об этом органа опеки и попечительства.
Особенности раздела земельного участка. Раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, осуществляется с учетом минимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения. При невозможности раздела земельного участка в указанном выше порядке земельный участок переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этого земельного участка. Компенсация остальным наследникам предоставляется в установленном порядке (см. соответствующий раздел). В случае когда никто из наследников не имеет преимущественного права на получение земельного участка или не воспользовался этим правом, владение, пользование и распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности.
В рамках рассматриваемого круга вопросов следует напомнить, что согласно Земельному кодексу Российской Федерации минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства – нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства. При наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется с соблюдением правил ГК России о распоряжении имуществом подопечного. В целях охраны законных интересов указанных наследников о составлении соглашения о разделе наследства и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства должен быть уведомлен орган опеки и попечительства.
Если спор о разделе наследства рассматривается в суде и при этом среди наследников есть несовершеннолетние, недееспособные и ограниченно дееспособные лица, то:
– их интересы в суде представляют законные представители, опекуны и попечители;
– суд обязан уведомить о рассмотрении спора о разделе наследства (в целях охраны интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных лиц) органы опеки и попечительства. Напомним некоторые существенные обстоятельства:
– без предварительного разрешения органа опеки и попечительства опекун или попечитель вправе производить необходимые для содержания подопечного расходы за счет сумм, причитающихся подопечному в качестве его дохода;
– опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель – давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в т. ч. обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного;
– порядок управления имуществом подопечного определяется законом;
– опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками.
Общие положения об опеке и попечительстве см. выше в одноименном разделе.
Охрана интересов ребенка при разделе наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника.
Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами
Основные и общие положения
Граждане, относящиеся к наследникам по закону первой-седьмой очередей (ст. 1143—145 ГК России), нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет (ст. 1148 ГК России).
К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников первой-седьмой очередей, указанных в ст. 1142–1145 ГК России, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону указанные нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.
Согласно ст. 1149 ГК России нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т. п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т. п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Нетрудоспособные иждивенцы, входящие в круг наследников любой из семи очередей, призываются к наследованию в соответствии со ст. 1149 ГК России, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении. Другие нетрудоспособные иждивенцы наследуют, если не менее года до смерти наследодателя не только находились на его иждивении, но и проживали совместно с ним.
Нетрудоспособные иждивенцы не относятся к определенной очереди наследников по закону, и потому они наследуют вместе и наравне с законными наследниками любой очереди из семи предусмотренных очередей, призванной к наследованию, однако они не приобретают статуса наследников этой очереди.
ГК России выделяет две группы нетрудоспособных иждивенцев в качестве законных наследников, для каждой из которых, кроме общих условий, устанавливает дополнительное условие призвания к наследованию. В основание разграничения этих групп законодателем положен признак принадлежности нетрудоспособного иждивенца к одной из очередей наследников (ст. 1142–1145 ГК России). В первую группу включены граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в ст. 1143–1145 ГК России, т. е. к любой из шести очередей законных наследников, начиная со второй.
Вторая группа представлена нетрудоспособными иждивенцами, которые не являются наследниками, названными в ст. 1142–1145 ГК России, призвание их к наследованию возможно при наличии не только общих условий – нетрудоспособности и состояния на иждивении, – но также и дополнительного условия – совместного проживания с умершими не менее года до его смерти. Применительно к этой группе лиц условием наследования является не только состояние на иждивении наследодателя не менее года, но и совместное проживание с ним в течение этого же периода.
Нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону первой-седьмой очередей, перечисленных в ст. 1142–1145 ГК России, проживавшие совместно с наследодателем не менее года до его смерти, наследуют самостоятельно в восьмой очереди, если отсутствуют другие наследники по закону любой из семи очередей. Указанные граждане призываются к наследованию при тех же условиях, что и другие иждивенцы второй группы, но специфика наследования этими лицами заключается в том, что они наследуют при отсутствии других законных наследников самостоятельно, т. е. не делят наследство с другими наследниками ввиду их отсутствия.
Нетрудоспособный иждивенец, не входящий в круг наследников по закону первой-седьмой очередей, указанных в ст. 1142–1145 ГК России, и не проживавший совместно с наследодателем до его смерти, в настоящее время не будет наследовать ни как наследник – нетрудоспособный иждивенец, ни как необходимый наследник, имеющий право на обязательную долю.
В действующем законодательстве понятие иждивения определено в Законе «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», в соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 9 которого состоявшими на иждивении наследодателя должны признаваться лица, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию (определение иждивения в ст. 9 дано применительно к условиям назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца и с полным основанием должно быть использовано и при определении права наследования нетрудоспособного иждивенца). При отсутствии соответствующих документов этот факт может быть установлен в судебном порядке (п. 2 ст. 264 ГПК России) при помощи, в частности, свидетельских показаний. Состояние на иждивении наследодателя является юридически значимым, если оно имело место в течение не менее года до его смерти. «До его смерти» следует понимать в смысле «непосредственно перед смертью», т. е. состояние на иждивении должно продолжаться непрерывно в течение года до дня смерти наследодателя.
Иными словами, нетрудоспособные наследники, находившиеся на иждивении умершего не менее года до его смерти, могут призываться к наследованию по-разному, в зависимости от того, входят они в число наследников по закону или не входят, проживали они совместно с наследодателем или нет. Если они входят в число наследников по закону и находились на иждивении умершего не менее года до его смерти (независимо от того, проживали они с наследодателем или нет), то призываются к наследованию одновременно с той очередью наследников, которая имеет право на призвание к наследованию.
Особо подчеркнем, что для признания лица, находившегося на иждивении наследодателя, обязательным наследником, необходима совокупность следующих условий:
– лицо должно было находиться на иждивении наследодателя, т. е. получать от него такую помощь, которая была основным и постоянным источником средств к существованию. При этом разовая или периодическая материальная или иная помощь не признается иждивением;
– лицо должно было находиться на иждивении наследодателя не менее года до его смерти;
– лицо, находившееся на иждивении наследодателя, должно быть нетрудоспособным в силу либо возраста (55 лет – женщины, 60 лет – мужчины), либо состояния здоровья (инвалидности).
Поскольку названные критерии являются общепринятыми для признания гражданина нетрудоспособным, их наличие является безусловным основанием для отнесения лица к числу обязательных наследников, и потому фактическая возможность осуществлять трудовую деятельность не имеет значения и, следовательно, не должна приниматься во внимание. Лицо, не достигшее пенсионного возраста и не являющееся инвалидом, но находившееся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти, не может быть признано имеющим право на обязательную долю в наследстве (обязательным наследником). Напомним, что лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, независимо от содержания завещания, а право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на указанную часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана (п. 2 ст. 1149 ГК России).
О существенном
Критерии признания лица находящимся на иждивении наследодателя. Для признания лица, находившегося на иждивении наследодателя, обязательным наследником необходима совокупность следующих условий:
– лицо должно было находиться на иждивении наследодателя, т. е. получать от него такую помощь, которая была основным и постоянным источником средств к существованию. При этом разовая или периодическая материальная или иная помощь не признается иждивением;
– лицо должно было находиться на иждивении наследодателя не менее года до его смерти;
– лицо, находившееся на иждивении наследодателя, должно быть нетрудоспособным в силу либо возраста (55 лет – женщины, 60 лет – мужчины), либо состояния здоровья (инвалидности). Перечисленные выше критерии являются общепринятыми для признания гражданина нетрудоспособным и их наличие является безусловным основанием для отнесения лица к числу обязательных наследников.
Особо подчеркнем, что в этом случае фактическая возможность гражданина осуществлять трудовую деятельность не имеет значения и, следовательно, не должна приниматься во внимание.
Установление судом факта нахождения на иждивении. Установление факта нахождения лица на иждивении умершего имеет значение, в частности, для получения наследства, если оказываемая помощь являлась для заявителя постоянным и основным источником средств к существованию. В тех случаях, когда заявитель имел заработок, получал пенсию, стипендию и т. п., судом выясняется, была ли помощь со стороны лица, предоставлявшего содержание, постоянным и основным источником средств к существованию заявителя. Выдача соответствующим органом (в частности, жилищно-эксплуатационной организацией) справки о том, что, по имеющимся данным, лицо не состояло на иждивении умершего, не исключает возможности установления в судебном порядке факта нахождения на иждивении.
Для установления факта нахождения на иждивении в целях оформления права на наследство необходимо, чтобы иждивенец был нетрудоспособным ко дню смерти наследодателя и находился на иждивении наследодателя не менее года до его смерти.
Наследование отдельных видов имущества
Наследование жилья (основные и общие положения)
Согласно ст. 133 ГК неделимой признается вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения. Жилое помещение может относиться как к делимым, так и к неделимым вещам, поскольку если оно состоит из нескольких изолированных комнат, то вполне возможен раздел дома или квартиры без ущерба для их целевого использования, так как и после раздела каждая из комнат сохранит свое функциональное назначение. Если жилое помещение состоит из одной комнаты или двух-трех смежных и планировка его такова, что эти комнаты не могут быть превращены в изолированные, то в этом случае оно должно быть отнесено к неделимым вещам.
Согласно п. 3 ст. 1168 ГК России:
– если в состав наследства входит жилое помещение, раздел которого в натуре невозможен, то при разделе наследства преимущественное право на получение этого жилого помещения в счет наследственной доли имеет наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на данное жилое помещение, причем независимо от того, пользовался ли он этим жильем при жизни наследодателя;
– если жилое помещение, раздел которого в натуре невозможен, принадлежало только наследодателю, то преимущественное право на его получение имеют наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие другого жилого помещения.
В этой связи подчеркнем, что в отношении жилого помещения п. 3 ст. 1168 ГК России не требует длительности проживания в нем наследника – важным является только то обстоятельством, что наследуемое жилое помещение в данном случае должно быть единственным местом проживания на день открытия наследства. На практике это означает, что наследник имеет возможность поселиться к наследодателю незадолго до его смерти и при условии, что он не имеет другого места жительства, получит преимущественное право на получение данного жилья.
Следует напомнить, что при выборе из нескольких наследников закон в первую очередь учитывает все же интересы собственника данного жилого помещения, независимо от того, пользовался ли он помещением до открытия наследства.
В отношении преимущественного права на получение жилого помещения следует иметь в виду, что оно реализуется наследником не сверх своей наследственной доли, а только в счет этой доли. Иными словами, если жилое помещение, полученное наследником, окажется по стоимости превышающим его долю, то в этом случае он должен компенсировать эту разницу остальным наследникам путем передачи другого имущества либо выплаты соответствующей денежной суммы (см. п. 1 ст. 1170 ГК России). При этом сроки предоставления компенсации могут быть определены соглашением между всеми наследниками, а если такое соглашение не будет достигнуто, то осуществление преимущественного права согласно п. 2 ст. 1170 ГК России возможно после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам.
Права членов семьи собственника жилого помещения по пользованию им, в том числе при его отчуждении, носят вещно-правовой характер, что на практике обусловливает право пожизненного проживания в данном конкретном жилом помещении. Преимущественное право на получение жилого помещения в счет наследственной доли не всегда совпадает с возможностью поселиться в нем или пользоваться им беспрепятственно.
Согласно п. 4 ст. 1149 ГК России если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т. п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Иными словами, допускается возможность уменьшения наследственной доли. Уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении может только суд при наличии ряда юридических фактов, как-то:
– наследник по завещанию пользовался данным жилым помещением при жизни наследодателя;
– наследник, имеющий право на обязательную долю, не проживал в нем до открытия наследства;
– осуществление права на обязательную долю повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию данное жилое помещение (например, все имущество состоит из неделимой квартиры);
– суд должен учитывать имущественное положение наследников, имеющих право на обязательную долю.
Представляется необходимым подчеркнуть, что указанная выше норма распространяется на наследование обязательной доли не только в отношении жилого помещения, но также и дачи.
Наследники, получившие имущество в общую долевую собственность, вправе разделить его. При этом надо иметь в виду, что нормы о преимущественном праве на получение жилого помещения при разделе имущества применяются в течение трех лет со дня открытия наследства (п. 2 ст. 1164 ГК России). Напомним, что соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимость, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство. Если наследники сначала произвели государственную регистрацию прав на недвижимое имущество на основании свидетельства, выданного нотариусом, а потом заключили между собой соглашение о разделе наследства, то в таком случае государственная регистрация прав, предусмотренных таким соглашением, должна осуществляться на основании соглашения о разделе наследства (см. ч. 2 п. 2 ст. 1165 ГК России). На практике возможна ситуация, когда при разделе имущества наследники могут прийти к соглашению, по которому определенные таким соглашением доли не совпадут с указанными в свидетельстве о праве на наследство. В этой связи следует иметь в виду, что в силу п. 3 ст. 1165 ГК России такое несоответствие не является основанием для отказа в государственной регистрации прав наследников на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства.
Наследование имущества в крестьянском (фермерском) хозяйстве (основные и общие положения)
Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности, если законом или договором между ними не установлено иное (ст. 257 ГК России). При этом нормы ст. 1179 ГК России подлежат применению к наследованию данного имущества, находящегося как в совместной, так и в долевой собственности его членов. Указанная статья применяется также независимо от статуса умершего гражданина соответствующего хозяйства в нем (был ли он главой хозяйства или нет). Следует обратить внимание на то, что эта статья посвящена наследственным отношениям только по тому имуществу, которое принадлежало умершему как члену крестьянского хозяйства.
После смерти любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства наследство открывается и наследование осуществляется на общих основаниях (ст. 1179 ГК России). Если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства сам членом этого хозяйства не является, он имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства. Срок выплаты компенсации определяется соглашением наследника с членами хозяйства, а при отсутствии соглашения судом, но не может превышать один год со дня открытия наследства. При отсутствии соглашения между членами хозяйства и указанным наследником об ином доля наследодателя в этом имуществе считается равной долям других членов хозяйства. В случае принятия наследника в члены хозяйства указанная компенсация ему не выплачивается. В случае когда после смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства это хозяйство прекращается, в том числе в связи с тем, что наследодатель был единственным членом хозяйства, а среди его наследников лиц, желающих продолжать ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, не имеется, имущество крестьянского (фермерского) хозяйства подлежит разделу между наследниками.
Иными словами, порядок наследования доли в общей собственности зависит от того, является или нет наследник участником хозяйства:
– если является, то такой наследник вправе получить именно долю наследодателя, т. е. размер его собственной доли увеличивается;
– если наследник участником хозяйства не является, но изъявил желания им стать, то в этом случае он может быть принят в члены хозяйства и станет обладателем доли наследодателя в праве общей собственности;
– если наследник не является членом хозяйства и не изъявил желания им стать, то он не имеет права требовать ни выдела своей доли, ни раздела имущества, – такой наследник может требовать компенсацию, соразмерную наследуемой доле в общей собственности. В состав имущества крестьянского хозяйства входят предоставленный в собственность данному хозяйству или приобретенный земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов.
Представляется, что земельные участки, как и иное имущество, принадлежащее членам крестьянского хозяйства на праве совместной собственности, может переходить по наследству на общих основаниях. Поскольку в состав имущества крестьянского хозяйства могут входить самые разные вещи, имущественные права и т. д., независимо от фактической их пригодности для использования в сельскохозяйственной деятельности, от имущества члена крестьянского хозяйства следует отличать личное имущество гражданина либо имущество, которое хотя и использовалось в деятельности хозяйства, но было приобретено на личные средства наследодателя, т. е. то имущество, которое на момент смерти наследодателя не входило в состав общей совместной (или долевой) собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства, на переход наследства по которым могут распространяться иные правила. Так, например, предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года, независимо от их очереди и наследственной доли (ст. 1169 ГК России). Кроме того, следует также отличать имущество, являющееся совместной собственностью супругов и членов крестьянского хозяйства, даже если оба супруга являются членами последнего. На имущество наследодателя, не входящее в состав имущества крестьянского хозяйства, не распространяется преимущественное право приобретения наследства иных членов данного хозяйства.
По действующему ГК России, имущество члена крестьянского хозяйства может быть унаследовано по завещанию в соответствии с волей наследодателя, а в случае отсутствия такового – по закону, в порядке очередности признания наследников по закону На практике это, в частности, означает, что члены крестьянского хозяйства свободны в составлении завещания, в том числе в отношении имущества, входящего в состав имущества крестьянского хозяйства, и могут назвать в числе наследников как других членов хозяйства, так и любых иных лиц.
Поскольку имущество члена крестьянского хозяйства принадлежит его членам на праве общей совместной собственности (п. 1 ст. 257 ГК России), смерть одного из сособственников влечет необходимость решения вопроса о судьбе его доли в имуществе крестьянского хозяйства на тех же принципах, на которых гражданское законодательство решает вопрос о доле сособственника при выходе из крестьянского хозяйства одного из его членов по собственной воле.
Существенными применительно к рассматриваемым вопросам являются обстоятельства:
– если наследник не является членом крестьянского (фермерского) хозяйства на момент смерти наследодателя, ему может быть отказано в приеме в члены хозяйства;
– наследник не может быть принят в члены крестьянского (фермерского) хозяйства, если число входящих в него семей или свойственников главы хозяйства достигает установленного законом предела;
– в указанных выше случаях лицам, имеющим право на получение наследства, членами крестьянского (фермерского) хозяйства должна быть выплачена компенсация, соразмерная доле умершего в имуществе крестьянского хозяйства;
– поскольку членами крестьянского хозяйства могут выступать только граждане, компенсация подлежит выплате в обязательном порядке в случае, если наследником имущества члена крестьянского хозяйства по завещанию является юридическое лицо;
– земельный участок и средства производства, принадлежащие крестьянскому (фермерскому) хозяйству, при выходе одного из его членов из хозяйства либо при наследовании лицом, не являющимся членом хозяйства, разделу не подлежат;
– поскольку при наследовании в случае выхода одного из членов крестьянского хозяйства из его состава основные средства производства разделу не подлежат, часть имущества может быть компенсирована денежными средствами;
– часть причитающейся доли в имуществе крестьянского хозяйства наследник по соглашению с иными членами хозяйства вправе получить не в денежном выражении, а в натуре, поскольку это не противоречит ст. 1179 ГК России;
– вышедший из хозяйства имеет право на получение денежной компенсации, соразмерной его доле в общей собственности на это имущество. Размер причитающейся доли либо соответствует размеру доли умершего в случае наличия долевого режима общей собственности членов крестьянского хозяйства (с учетом стоимости земельной доли и средств производства), либо предполагается равным долям иных членов хозяйства, если соглашением между ними не установлено иное;
– поскольку ст. 1179 ГК России не регламентирует порядок действий в случае если членами хозяйства являются одновременно несколько наследников, то в этом случае наследственная часть в имуществе крестьянского хозяйства должна поступить в их общую долевую собственность, если они не придут к иному соглашению. Аналогичным образом может быть решен вопрос с компенсацией также в случае, если наследники не пожелают стать членами хозяйства;
– если наследодателем является фермер, единолично ведший хозяйство, его несовершеннолетнему наследнику потребуется зарегистрироваться в качестве предпринимателя, что возможно лишь с 18 лет, а в случае эмансипации или вступления в брак – с 16 лет;
– срок выплаты компенсации определяется соглашением наследника с членами хозяйства, а при отсутствии соглашения – судом, но не может превышать одного года со дня открытия наследства;
– поскольку в отношении раздела земельного участка крестьянского хозяйства ГК России не установлено специальных правил, то в силу отсылочной нормы к положениям ст. 1182 России, регулирующей особенности наследования земельных участков (согласно которой раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, осуществляется с учетом минимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения), при невозможности раздела земельного участка в указанном порядке он переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этого земельного участка, а остальным наследникам компенсация должна предоставляться в порядке, установленном для случаев необходимой компенсации несоразмерно получаемого наследственного имущества с наследственной долей (ст. 1170 ГК России);
– если никто из наследников не имеет преимущественного права на получение земельного участка или не воспользовался этим правом, владение, пользование и распоряжение им осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности, поскольку в этом случае земельный участок может рассматриваться как неделимая вещь, и преимущество будут иметь те наследники, которые имели право общей собственности с наследодателем на эту вещь либо постоянно пользовались ею (см. п. 1, 2 ст. 1168 ГК России).
Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах (основные и общие положения)
В состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего товарищества, общества или кооператива (ст. 1176 ГК России). Если в соответствии с ГК России, другими законами или учредительными документами хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива для вступления наследника в хозяйственное товарищество или производственный кооператив либо для перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества требуется согласие остальных участников товарищества или общества либо членов кооператива и в таком согласии наследнику отказано, он вправе получить от хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества. В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в складочном капитале этого товарищества. Наследник, к которому перешла эта доля, становится вкладчиком товарищества на вере. В состав наследства участника акционерного общества входят принадлежавшие ему акции. Наследники, к которым перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества.
Иными словами, имущество в виде обязательственных (либо корпоративных) прав на стоимость доли (пая) частников хозяйственных товариществ, обществ, производственных кооперативов может входить в состав наследства и в силу этого обстоятельства может быть наследовано, если наследодатель был участником:
– полного товарищества;
– коммандитного товарищества (как полным товарищем, так и коммандитистом);
– общества с ограниченной ответственностью;
– общества с дополнительной ответственностью;
– акционерного общества;
– производственного кооператива.
Наследники автоматически становятся участниками:
– общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, производственного кооператива при условии, что их учредительные документы не предусматривают необходимость согласия участников на появление новых членов;
– открытого акционерного общества, закрытого акционерного общества, коммандитного товарищества, поскольку их учредительные документы не могут устанавливать какие-либо ограничения для наследников.
Поскольку унаследовать долю участия могут несколько наследников, все они могут стать участниками юридического лица независимо от того, разделят они между собой названные доли либо будут владеть ими как общим имуществом.
Доля участника в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью представляет собой не имущество в натуре, а является величиной условной, характеризующей объем прав, связанных с участием в обществе. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников) общества, наравне с имуществом, произведенным и приобретенным хозяйствующим субъектом в процессе его деятельности, в соответствии с п. 1 ст. 66 и п. 3 ст. 213 ГК России принадлежит обществу на праве собственности.
Поскольку нотариальное оформление прав на имущество наследодателя носит, как известно, длящийся характер, а наследуемое имущество в этот период времени не должно оставаться без управления, с целью обеспечения нормального хода производственного процесса работы общества, сохранения наследственного имущества и грамотного управления им в период, необходимый наследникам для получения от нотариуса документов, подтверждающих их право собственности на наследственное имущество, законодатель предусмотрел возможность доверительного управления имуществом (см. одноименный раздел).
Договор доверительного управления наследственным имуществом является частным составом доверительного управления имуществом в целом. С учетом особенностей правового регулирования наследственных правоотношений заключает такой договор не наследник (он являются по данному договору выгодоприобретателем), а нотариус либо исполнитель завещания.
Нотариус осуществляет меры по управлению наследственным имуществом в течение срока, определяемого им с учетом характера и ценности имущества, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не более 9 месяцев.
Наследников может быть несколько, и в таких случаях нотариусы практикуют истребование заявлений от всех наследников о назначении доверительного управляющего. Но поскольку ст. 1171 ГК России не содержит указания на этот счет, то если только один из наследников подал нотариусу заявление о необходимости принятия мер по управлению наследственным имуществом, нотариус обязан принять меры к учреждению такого управления.
Если отсутствует наследование по завещанию и соответственно не назначен исполнитель последнего, нотариус в силу п. 2ип. Зет. 1171 ГК России должен самостоятельно принять решение о выборе кандидатуры учредителя доверительного управления наследственным имуществом, а также решение о сроке, в течение которого будет осуществляться управление имуществом.
Нотариус при учреждении доверительного управления наследственным имуществом не является ни опекуном, ни попечителем подопечного. Согласно ст. 1012 ГК России передача имущества в доверительное управление не влечет перехода прав собственности на него к доверительному управляющему. На практике это означает, что поскольку договор доверительного управления наследственным имуществом не является сделкой по отчуждению имущества, в отношении которого учреждается управление, равно как и сделкой, влекущей уменьшение наследственного имущества, то предварительного разрешения органов опеки и попечительства на заключение такого договора не требуется.
Наследование предприятия (основные и общие положения)
Согласно ст. 1178 ГК России наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация, которая является наследником по завещанию, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия с соблюдением правил ст. 1170 ГК России о компенсации несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей.
В случае когда никто из наследников не имеет указанного преимущественного права или не воспользовался им, предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им наследственными долями, если иное не предусмотрено соглашением наследников, принявших наследство, в состав которого входит предприятие.
В связи с приведенной выше ссылкой на ст. 1170 ГК России напомним, что несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном праве на получение которого заявляет наследник, с наследственной долей этого наследника устраняется передачей этим наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы, а если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам.
Следует иметь в виду, что вышеизложенное применяется в тех случаях, когда наследодатель был собственником предприятия, а например, не учредителем акционерного общества, имеющим значительный процент акций.
Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности (ст. 132 ГК России). Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав. В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.
Преимущественное право на получение предприятия имеет наследник-предприниматель (зарегистрированный индивидуальный предприниматель или коммерческое юридическое лицо), и только если среди наследников предпринимателей не имеется либо они не воспользовались своим преимущественным правом, предприятие поступает в общую долевую собственность наследников, но при этом правила ст. 1165 ГК России о разделе наследства по соглашению между наследниками не применяются. При реализации преимущественного права наследника-предпринимателя другим наследникам должна быть выплачена компенсация в соответствии со ст. 1170 ГК России.
ГК России не содержит конкретных ответов на ряд немаловажных на практике вопросов:
– не регламентирован вопрос о порядке действий в случаях, когда предпринимателями являются одновременно несколько наследников, между которыми отсутствуют какие-либо договоренности, – в этой ситуации предприятие должно поступать в их общую долевую собственность;
– из ст. 1178 ГК России не следует, подлежат ли применению ее положения, если в завещании указан конкретный наследник предприятия, предпринимателем не являющийся, при наличии иных наследников-предпринимателей, а также не простая ситуация может возникнуть и в том случае, когда наследодатель укажет в завещании на нескольких наследников-непредпринимателей и установит, в каких долях они наследуют предприятие, – очевидно, что в силу сущности правового регулирования ГК России следует исходить из того, что положения указанной статьи могут и должны применяться только при наследовании по закону;
– из текста ст. 1178 ГК России не следует, как поступать, если в составе наследственного имущества несколько предприятий и одновременно несколько предпринимателей претендуют на их получение, – решение должно приниматься судом, однако очевидна его небесспорность в ситуациях, когда один из наследников настаивает на передаче всех предприятий в общую долевую собственность, а остальные желают раздела без раздробления предприятий.
Наследование земельных участков (основные и общие положения)
В соответствии с гражданским и земельным законодательством в состав переходящих по наследству объектов имущественных прав могут входить земельные участки, находящиеся в частной собственности и пожизненном наследуемом владении, а также земельные доли.
Согласно ст. 1181 ГК России принадлежавшие наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным участком входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях. На принятие наследства, в состав которого входит указанное имущество, специальное разрешение не требуется. При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения.
Раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, должен осуществляться с учетом минимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения (ст. 1182 ГК России). Одновременно напомним, что согласно Земельному кодексу Российской Федерации минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, устанавливаются законами субъектов РФ, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства – нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
При невозможности раздела земельного участка в указанном выше порядке земельный участок переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этого земельного участка. Компенсация остальным наследникам должна предоставляться в порядке, установленном ст. 1170 ГК России, согласно которой:
– несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном праве на получение которого заявляет наследник, с наследственной долей этого наследника устраняется передачей этим наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы;
– если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам.
В случае когда никто из наследников не имеет преимущественного права на получение земельного участка или не воспользовался этим правом, владение, пользование и распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности.
Учитывая вышеизложенное, а также иные нормы ГК России, в том числе о наследовании, применительно к рассматриваемому кругу вопросов, связанному с наследованием земельных участков, можно кратко сформулировать ряд существенных обстоятельств:
– если наследодатель был арендатором, наследник получит указанное право на оставшийся срок, если в договоре не указано иное;
– если же наследодатель был арендодателем, наследник получит земельный участок (не обязательно в собственность, так как в силу п. 1 ст. 267 ГК России в аренду землю может передавать и пожизненный владелец) и одновременно права арендодателя, следующие из договора аренды;
– владелец земельного участка на праве пожизненного наследуемого владения может, как и собственник, передавать его как по завещанию, так и по закону;
– поскольку в силу п. 2 ст. 266 ГК России владелец земельного участка на праве пожизненного наследуемого владения может (если иное не вытекает из условий пользования земельным участком, установленных законом) возводить на нем здания и сооружения, приобретая на них право собственности (подобное положение установлено п. 2 ст. 269 ГК России применительно к праву постоянного пользования), возможно наследование разными лицами земельного участка и строений на нем, что повлечет за собой необходимость определения правил пользования земельным участком собственником строения, в частности, в соответствии с п. 1 ст. 271 ГК России, согласно которому собственник здания, сооружения или иной недвижимости, находящейся на земельном участке, принадлежащем другому лицу, имеет право пользования предоставленной таким лицом под эту недвижимость частью земельного участка, а если из закона, решения о предоставлении земли, находящейся в государственной или муниципальной собственности, или договора не вытекает иное, собственник здания или сооружения имеет право постоянного пользования частью земельного участка (ст. 268–270 ГК России), на котором расположено это недвижимое имущество;
– если наследников несколько, то с момента принятия наследства земельный участок признается принадлежащим наследникам;
– поскольку раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, осуществляется с учетом минимального размера, установленного для участков соответствующего целевого назначения (целевое назначение земель определяется в соответствии с законом и отражается в государственном земельном кадастре, а также в правоустанавливающем документе на участок), то на практике это означает, что ставить вопрос о разделе земельного участка возможно только в том случае, если размер каждого из образующихся в результате участков будет больше установленного минимального, поскольку в противном случае земельный участок приобретает черты неделимой вещи:
– когда раздел земельного участка невозможен и потому он является неделимой недвижимой вещью, участок передается наследнику, имеющему преимущественное право на получение в счет наследственной доли этого имущества.
В рамках рассматриваемого круга вопросов подчеркнем, что наследование имущества (земельного участка) фермерского хозяйства осуществляется в соответствии с ст. 10 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», согласно которой «наследование имущества фермерского хозяйства осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации». После смерти гражданина, который вел крестьянское (фермерское) хозяйство, земельный участок передается по наследству одному из членов хозяйства по согласованию с другими его членами. При отсутствии таковых земельный участок передается одному из наследников имущества умершего, изъявившему желание вести крестьянское хозяйство. При наличии нескольких таких наследников выбор производится на конкурсной основе органом местного самоуправления, в ведении которого находится земельный участок. Споры о преимущественном праве наследования земельного участка рассматриваются в суде.
Наследование садовых, огородных и дачных земельных участков осуществляется в соответствии с нормами ст. 30 Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»:
– садовые, огородные и дачные земельные участки, находящиеся в собственности граждан, наследуются по закону или по завещанию;
– данные участки, предоставленные гражданам на праве пожизненного наследуемого владения, наследуются по закону.
Согласно ст. 11 «Наследование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (извлечение):
«В случае, если принятие наследства привело к нарушению требований, установленных статьями 3 и (или) 4 настоящего Федерального закона, к наследникам применяются требования, установленные статьей 5 настоящего Федерального закона».
Статья, как видим, представляет собой одну сплошную отсылочную норму, что вынуждает привести содержание указанных в ней иных норм (указанных статей названного выше закона), согласно которым:
– статья 3 (извлечение):
«Иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без гражданства, а также юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, могут обладать земельными участками или долями в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды»;
– статья 4 (извлечение):
«1. Минимальные размеры образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о землеустройстве.
Не допускается совершение сделок с земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения, если в результате таких сделок образуются новые земельные участки, размеры и местоположение которых не соответствуют требованиям, установленным настоящей статьей.
Не допускается выдел земельного участка в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок из состава искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых земель, если размер выделяемого в натуре (на местности) земельного участка меньше устанавливаемого субъектами Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о землеустройстве предельного минимального размера земельного участка для искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых земель.
Требования настоящего пункта не распространяются на случаи выдела земельного участка в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, если их основной деятельностью является садоводство, овощеводство, цветоводство, виноградарство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, рыболовство или другая деятельность в целях производства сельскохозяйственной продукции по технологии, допускающей использование земельных участков, размеры которых менее чем минимальные размеры земельных участков, установленные законами субъектов Российской Федерации.
2. Максимальный размер общей площади земельных участков сельскохозяйственных угодий, которые расположены на территории одного административно-территориального образования субъекта Российской Федерации и могут находиться одновременно в собственности гражданина, его супруга и близких родственников (родителей, детей, братьев, сестер, дедушки, бабушки и внуков), а также юридических лиц, в которых данные гражданин или его супруг и близкие родственники (родители, дети, братья, сестры, дедушка, бабушка и внуки) имеют право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставные (складочные) капиталы данных юридических лиц, устанавливается законом субъекта Российской Федерации.
Установленный законом субъекта Российской Федерации максимальный размер общей площади таких земельных участков сельскохозяйственных угодий не может быть менее чем 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий в границах одного административно-территориального образования на момент предоставления и (или) приобретения таких земельных участков»;
– статья 5 (извлечение):
«1. В случае, если в собственности лица по основаниям, допускаемым законом, оказались земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения или доля в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения и это влечет за собой нарушение требований статьи 3 и (или) пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, такие земельный участок (часть земельного участка) или доля должны быть отчуждены собственником. Отчуждение земельного участка или доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, приобретенных до вступления в силу настоящего Федерального закона, должно быть осуществлено в течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. Земельные участки или доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, приобретенные после вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат отчуждению в течение года со дня возникновения права собственности на эти земельные участки или доли в праве общей собственности на земельный участок либо в течение года со дня, когда собственник узнал или обязан был узнать об обстоятельствах, которые повлекли за собой нарушение требований статьи 3 настоящего Федерального закона.
При нарушении требований пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального закона лица, указанные в этом пункте, самостоятельно определяют, кто из них производит отчуждение части земельного участка. При недостижении между ними согласия об отчуждении части земельного участка, превышающей максимальный размер общей площади земельных участков, спор разрешается в судебном порядке.
В случае, если при нарушении требований статьи 3 и (или) пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального закона собственник не произведет в течение срока, установленного настоящим пунктом, отчуждение земельного участка или доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, обязан в течение десяти дней в письменной форме известить об этом орган государственной власти субъекта Российской Федерации.
2. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации в течение месяца со дня, когда ему стало известно о нарушении требований статьи 3 и (или) пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, обязан обратиться в суд с заявлением о понуждении такого собственника к продаже земельного участка или доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения на торгах (конкурсах, аукционах).
3. В случае отсутствия лица, изъявившего желание приобрести земельный участок или долю в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, эти земельный участок или долю должен приобрести субъект Российской Федерации либо в случаях, установленных законом субъекта Российской Федерации, должно приобрести муниципальное образование по начальной цене предмета торгов при условии, что она не превышает рыночную стоимость, сложившуюся в данной местности. В случае, если установленная собственником начальная цена предмета торгов превышает рыночную стоимость, субъект Российской Федерации либо в случаях, установленных законом субъекта Российской Федерации, муниципальное образование приобретает земельный участок или долю в праве общей собственности на земельный участок по рыночной стоимости».
Таким образом, если в собственности иностранного гражданина в результате наследования оказались земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения или доля в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, то такие земельный участок или доля должны быть отчуждены собственником в соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе (основные и общие положения)
В состав наследства члена потребительского кооператива входит его пай (ст. 1177 ГК России). Наследник члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива имеет право быть принятым в члены соответствующего кооператива. Такому наследнику не может быть отказано в приеме в члены кооператива. Решение вопроса о том, кто из наследников может быть принят в члены потребительского кооператива в случае, когда пай наследодателя перешел к нескольким наследникам, а также порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в натуре определяются законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами соответствующего кооператива.
Федеральным законом от 11 июля 1997 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации в Российской Федерации» (в редакции последующих изменений и дополнений) установлено:
– в случае смерти пайщика его наследники могут быть приняты в потребительское общество, если иное не предусмотрено уставом потребительского общества, – в противном случае потребительское общество передает наследникам его паевой взнос и кооперативные выплаты в порядке, предусмотренном статьей 14 названного Закона (п. 5 ст. 10);
– пайщику, выходящему или исключенному из потребительского общества, выплачиваются стоимость его паевого взноса и кооперативные выплаты в размерах, в сроки и на условиях, которые предусмотрены уставом потребительского общества на момент вступления пайщика в потребительское общество. Уставом потребительского общества может быть предусмотрена выдача паевого взноса в натуральной форме в случаях, если паевым взносом были земельные участки или иное недвижимое имущество. Наследникам умершего пайщика его паевой взнос и кооперативные выплаты передаются в порядке, предусмотренном уставом потребительского общества. Право участия в общих собраниях потребительского общества и другие права пайщиков указанным наследникам не передаются (ст. 14).
В заключение обратим внимание на то обстоятельство, что если наследников несколько, то все они участниками кооператива могут не стать. Члены кооператива имеют право решать, кого из них принять в кооператив. Остальные наследники должны получить причитающиеся им суммы паенакоплений либо имущество в натуре. Порядок, способы и сроки осуществления этих действий могут определяться учредительными документами кооператива, а также законодательством Российской Федерации о потребительских кооперативах.
Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных (основные и общие положения)
Принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и другие ограниченно оборотоспособные вещи (абзац второй п. 2 ст. 129 ГК России) входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального разрешения (ст. 1180 ГК России). Меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных вещей до получения наследником специального разрешения на эти вещи осуществляются с соблюдением порядка, установленного законом для соответствующего имущества.
При отказе наследнику в выдаче указанного разрешения его право собственности на такое имущество подлежит прекращению в соответствии со ст. 238 ГК России, а суммы, вырученные от реализации имущества, передаются наследнику за вычетом расходов на его реализацию.
С точки зрения оборотоспособности все объекты гражданских прав могут быть разделены на три группы:
– объекты полностью оборотоспособные;
– объекты, изъятые из оборота;
– объекты ограниченной оборотоспособности.
К группе объектов ограниченной оборотоспособности относятся объекты, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота (см. Федеральный закон «Об оружии») либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению. Указанный объекты устанавливаются законом, а характер и объем таких ограничений определяются в подзаконных нормативных актах.
Иными словами:
– имущество, ограниченное в обороте, физическим лицам принадлежать может, однако и нахождение этого имущества у субъекта, и сделки с ним допускаются только при наличии специального разрешения, выданного соответствующими органами;
– наследование имущества, ограниченного в обороте, осуществляется на общих основаниях: на практике это означает, что наследник
– как имеющий специальное разрешение на данное имущество, так и не имеющий такового – самым обычным образом принимает это имущество (возможно, в составе другого имущества);
– наличие у кого-либо из наследников разрешения на ограниченно оборотоспособную вещь не дает ему никаких преимуществ на получение данной вещи в счет своей наследственной доли;
– хотя принять ограниченно оборотоспособное наследство можно, не получая каких бы то ни было разрешений, тем не менее пока наследник не получил разрешение на данную наследственную вещь, по отношению к ней применяются меры, необходимые в соответствии с порядком, установленным законом для соответствующего имущества;
– принятие мер по охране ограниченно оборотоспособной вещи не связано с принятием наследства и, следовательно, может продолжаться и после принятия наследства. На практике это означает, что если специальные правила охраны конкретного имущества не предполагают нахождение его у лица, не имеющего разрешения, то и после принятия наследства наследник данную вещь не получит (а получит ее только при наличии разрешения), в связи с чем возможно, что наследнику будут доступны только юридические способы принятия наследства;
– поскольку порядок отчуждения имущества определяется решением суда, вынесенным по заявлению государственного органа или органа местного самоуправления, нотариус или исполнитель завещания (душеприказчик), узнав, что в состав наследства входят указанные вещи, должен известить об этом соответствующие органы.
О существенном
Наследование жилых помещений. Принадлежавшие наследодателю на праве собственности жилые помещения входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Как и иные объекты гражданских правоотношений, жилое помещение может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность), поскольку жилые помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде могут быть приватизированы гражданами, в них проживающими, причем жилище при этом может быть приобретено в собственность одного гражданина (индивидуальную) либо в собственность нескольких граждан (общую). Значительное число объектов государственного и муниципального жилья приватизируется проживающими в них гражданами в общую собственность. По наследству передаются квартиры как одному, так и нескольким гражданам. Широкое распространение получила практика приобретения гражданами жилья помещения в общую долевую собственность. У супругов при отсутствии брачного контракта, как правило, возникает право общей совместной собственности на приобретенное жилое помещение.
В рамках рассматриваемого круга вопросов представляется целесообразным напомнить основные нормы гражданского законодательства в отношении общей собственности – см. раздел «Общая собственность».
Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т. п.) или которое использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т. п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Наследование приватизированных жилых помещений, находящихся в индивидуальной собственности, осуществляется в общем порядке. Переход права собственности на жилое помещение не зависит от того, проживает кто-либо на данной площади или нет. Особо следует отметить, что жилище может быть обременено правами граждан, имеющих право пользоваться жилым помещением (члены семьи бывшего собственника, пожизненные пользователи и некоторые другие), – в этом случае наследник обязан не препятствовать осуществлению права пользования.
В случае разногласий по поводу возникновения права собственности у одного из супругов, когда другой супруг считает свои права нарушенными (например, отказ его от участия в приватизации был получен обманным путем либо супругом была подделана подпись на заявлении об отказе от участия в приватизации и т. п.), договор передачи жилого помещения может быть признан судом недействительным по общим основаниям, установленным гражданским законодательством для признания сделок недействительными.
Приватизация жилого помещения в долевую собственность означает, что все ее участники имеют определенные доли. Как правило, доли указаны в договоре, если же доли не указаны, то они признаются равными.
Необходимо напомнить, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 24 августа 1993 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» разъяснил, что если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до регистрации такого договора, то в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу следует иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием для отказа в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано.
Независимо от того, была ли осуществлена государственная регистрация, есть ли документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, после смерти члена ЖСК, выплатившего паевой взнос, указанное жилое помещение наследуется в общем порядке.
Если завещание составлено на сумму паенакопления и к моменту открытия наследства наследодателем (членом ЖСК) паевой взнос за квартиру был выплачен полностью, но завещание при этом не переоформлялось, то свидетельство о праве на наследство должно быть выдано на жилое помещение, поскольку произошло изменение состава наследственной массы.
Если сумма паенакоплений за жилое помещение в кооперативном доме была внесена членом ЖСК в период брака, пережившему супругу по его желанию может быть выдано свидетельство на 1/2 долю в праве общей собственности на жилое помещение. Если же в течение брака была внесена лишь часть паевых взносов, пережившему супругу выдается свидетельство об 1/2 доле в праве собственности от доли, составляющей общую совместную собственность.
Наследники умершего члена такого кооператива наряду с паем умершего члена кооператива приобретают право быть принятыми в члены соответствующего кооператива, и им не может быть отказано в приеме. Если пай переходит нескольким наследникам, то вопрос членства в кооперативе решается самими наследниками, а в случае спора – судами.
Выплата наследникам пенсии в случае смерти пенсионера из числа военнослужащих. Сумма пенсии, причитавшаяся пенсионеру из числа лиц, указанных в ст. 1 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», и членов их семей и оставшаяся недополученной в связи с его смертью, выплачивается членам семьи умершего пенсионера, если они производили его похороны, без включения этих сумм в состав наследства. В других случаях сумма пенсии, недополученная пенсионером в связи со смертью, выплачивается его наследникам на общих основаниях, установленных гражданским законодательством Российской Федерации. Согласно ст. 1 названного выше Закона его действие распространяется:
а) на проживающих в Российской Федерации:
лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров, прапорщиков и мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин в Вооруженных Силах Российской Федерации и Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимых Государств, Федеральной пограничной службы и органов пограничной службы Российской Федерации, внутренних и железнодорожных войсках, федеральных органах правительственной связи и информации, войсках гражданской обороны, органах федеральной службы безопасности (контрразведки), органах внешней разведки, других воинских формированиях Российской Федерации, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и семьи этих лиц;
лиц офицерского состава, прапорщиков и мичманов, проходивших военную службу в Вооруженных Силах, войсках и органах Комитета государственной безопасности, внутренних и железнодорожных войсках, других воинских формированиях бывшего Союза ССР, и семьи этих лиц;
лиц рядового и начальствующего состава, проходивших службу в органах внутренних дел Российской Федерации, бывшего Союза ССР, в Государственной противопожарной службе и в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и семьи этих лиц; лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин в вооруженных силах (армиях, войсках), органах безопасности и иных созданных в соответствии с законодательством воинских формированиях либо службу в органах внутренних дел, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы других государств – участников Содружества Независимых Государств и государств, не являющихся участниками Содружества Независимых Государств, с которыми Российской Федерацией либо бывшим Союзом ССР заключены договоры (соглашения) о социальном обеспечении, а также семей указанных лиц, осуществляется в порядке, предусмотренном этими договорами (соглашениями), проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел и учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы в других государствах, и семьи этих лиц – при условии, если договорами (соглашениями) о социальном обеспечении, заключенными Российской Федерацией либо бывшим Союзом ССР с этими государствами, предусмотрено осуществление их пенсионного обеспечения по законодательству государства, на территории которого они проживают;
б) на лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров, прапорщиков и мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин в Вооруженных Силах, Федеральной пограничной службы и органов пограничной службы Российской Федерации, внутренних и железнодорожных войсках, федеральных органах правительственной связи и информации, войсках гражданской обороны, органах федеральной службы безопасности (контрразведки), органах внешней разведки, других воинских формированиях Российской Федерации и бывшего Союза ССР, и в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, созданных в соответствии с законодательством, в Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимых Государств, на лиц рядового и начальствующего состава, проходивших службу в органах внутренних дел Российской Федерации и бывшего Союза ССР, в Государственной противопожарной службе, и в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и семьи этих лиц, которые проживают в государствах – бывших республиках СССР, не являющихся участниками Содружества Независимых Государств, если законодательством указанных государств не предусмотрено осуществление их пенсионного обеспечения на основаниях, установленных для лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел и их семей.
Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 1 марта 2001 г. № 46-О положение п. «а» ст. 1 названного выше Закона, в соответствии с которым условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения, предусмотренные указанным Законом, распространяются на лиц, проживающих в Российской Федерации, – в той мере, в какой оно допускает лишение граждан Российской Федерации, выехавших на постоянное жительство за границу, права на получение полагающихся им пенсий, назначаемых по нормам данного Закона, только на том основании, что они проживают не в Российской Федерации, не подлежит применению судами, другими органами и должностными лицами.
Наследование имущества в крестьянском (фермерском) хозяйстве. Прежде всего напомним следующее:
– членами крестьянского хозяйства считаются трудоспособные члены семьи и другие граждане, совместно ведущие хозяйство;
– главой крестьянского хозяйства является один из его дееспособных членов. Право на создание хозяйства и на получение земельного участка для этих целей имеет любой дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста, имеющий опыт работы в сельском хозяйстве и сельскохозяйственную квалификацию либо прошедший специальную подготовку;
– глава крестьянского (фермерского) хозяйства с момента регистрации хозяйства признается предпринимателем, а возглавляемое им хозяйство осуществляет свою деятельность без образования юридического лица. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила ГК России, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения;
– крестьянские (фермерские) хозяйства, которые были созданы как юридические лица в соответствии с Законом РСФСР, действовавшим до вступления в силу Закона Российской Федерации от 11 июня 2003 г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», вправе сохранить статус юридического лица на период до 1 января 2010 г. По этой причине на сегодняшний день продолжают функционировать крестьянские хозяйства в форме юридического лица. Однако и в таких хозяйствах имущество принадлежит не крестьянскому хозяйству как юридическому лицу, а его членам на праве общей (долевой или совместной) собственности;
– имущество крестьянского (фермерского) хозяйства согласно п. 1 ст. 257 ГК России принадлежит его членам на праве общей совместной собственности, если законом или договором между ними не установлено иное.
В совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства находятся предоставленный в собственность этому хозяйству или приобретенный земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество, необходимое для осуществления деятельности фермерского хозяйства. Общим имуществом членов крестьянского (фермерского) хозяйства являются плоды и доходы, полученные в результате деятельности хозяйства.
Если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства сам членом этого хозяйства не является, он имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства. Срок выплаты компенсации определяется соглашением наследника с членами хозяйства, а при отсутствии соглашения – судом, но не может превышать один год со дня открытия наследства. При отсутствии соглашения между членами хозяйства и указанным наследником об ином доля наследодателя в этом имуществе считается равной долям других членов хозяйства. В случае принятия наследника в члены хозяйства указанная компенсация ему не выплачивается. Если после смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства это хозяйство прекращается, в том числе в связи с тем, что наследодатель был единственным членом хозяйства, а среди его наследников лиц, желающих продолжать ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, не имеется, имущество крестьянского (фермерского) хозяйства подлежит разделу между наследниками.
Особо подчеркнем, что в ГК России и Законе Российской Федерации «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в качестве имущества, принадлежащего крестьянскому хозяйству, не названы жилые постройки. Жилой дом может быть совместной собственностью супругов или собственностью отдельного члена хозяйства.
Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства (как от сельскохозяйственной, так и от несельскохозяйственной деятельности, а также доходы, полученные от участия в ассоциациях, кооперативах и других предприятиях, учреждениях и организациях), являются общим имуществом членов хозяйства и используются по соглашению между ними. Речь в данном случае не идет о доходах наследодателя от деятельности, не связанной с тем крестьянским хозяйством, членом которого он являлся.
После смерти любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства наследство открывается и наследование осуществляется на общих основаниях, как это предусмотрено для иных видов имущества, входящего в наследственную массу, с учетом особенностей, связанных с принадлежностью имущества хозяйства его членам на праве общей собственности, а также с тем, что имущество хозяйства составляет с экономической точки зрения единое целое. Имущество члена крестьянского хозяйства может быть унаследовано по завещанию в соответствии с волей наследодателя, а в случае отсутствия такового – по закону, в порядке очередности признания наследников по закону. Это, в частности, означает, что члены крестьянского хозяйства свободны в составлении завещания, в том числе в отношении имущества, входящего в состав имущества крестьянского хозяйства, и могут назвать в числе наследников как других членов хозяйства, так и любых иных лиц. Особо следует подчеркнуть, что на наследников по завещанию и на наследников по закону в равной степени распространяется действие п. 2, 3 ст. 1179 ГК России, как-то (извлечение):
«2. Если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства сам членом этого хозяйства не является, он имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства. Срок выплаты компенсации определяется соглашением наследника с членами хозяйства, а при отсутствии соглашения судом, но не может превышать один год со дня открытия наследства. При отсутствии соглашения между членами хозяйства и указанным наследником об ином доля наследодателя в этом имуществе считается равной долям других членов хозяйства. В случае принятия наследника в члены хозяйства указанная компенсация ему не выплачивается.
3. В случае, когда после смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства это хозяйство прекращается (пункт 1 статьи 258), в том числе в связи с тем, что наследодатель был единственным членом хозяйства, а среди его наследников лиц, желающих продолжать ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, не имеется, имущество крестьянского (фермерского) хозяйства подлежит разделу между наследниками по правилам статей 258 и 1182 настоящего Кодекса».
Основное существенное обстоятельство, имеющее решающее значение, заключается в том, является ли наследник, призванный к наследованию, членом данного крестьянского (фермерского) хозяйства. В этой связи напомним, что членами крестьянского (фермерского) хозяйства по взаимному согласию его членов и на основании письменного заявления могут стать родственники (супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из супругов, но не более чем из трех семей) и свойственники главы фермерского хозяйства, но не более пяти человек.
Если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства сам членом этого хозяйства не является, решение вопросов, связанных с наследованием, может решаться одним из следующих способов:
– наследник вступает в члены крестьянского хозяйства после открытия наследства – в этом случае доля умершего в имуществе крестьянского хозяйства выделу не подлежит, наследник не имеет права требовать выплаты никаких компенсаций;
– наследник членом крестьянского хозяйства не становится и получает компенсацию, соразмерную наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей собственности членов хозяйства. Акцентируем внимание на том обстоятельстве, что в ст. 1179 ГК
России речь идет только о тех наследниках, которые призваны к наследованию (не имеет значения по закону или завещанию). Это означает, что если членом крестьянского хозяйства является наследник второй очереди, но у последнего есть наследник первой очереди, не входящий в число членов хозяйства, то наследник второй очереди к наследованию не призывается. Как член крестьянского хозяйства наследник второй очереди имеет право продолжать ведение этого хозяйства, выплатив наследнику первой очереди компенсацию, соразмерную наследуемой им доле умершего в имуществе, находящемся в общей собственности членов хозяйства. Наследник, не являющийся членом крестьянского хозяйства, может быть принят в это хозяйство после открытия наследства – компенсация ему доли умершего не выплачивается. Изложенное выше означает, в частности, следующее:
– в случае если наследник не является членом крестьянского (фермерского) хозяйства на момент смерти наследодателя, ему может быть отказано в приеме в члены хозяйства;
– наследник не может быть принят в члены крестьянского (фермерского) хозяйства, если число входящих в него семей или свойственников главы хозяйства достигает установленного предела. Одновременно отметим некоторые существенные обстоятельства:
– членами крестьянского хозяйства могут выступать только граждане. Это означает, что компенсация подлежит выплате в обязательном порядке в случае, если наследником имущества члена крестьянского хозяйства по завещанию является юридическое лицо.
– земельный участок и средства производства, принадлежащие крестьянскому (фермерскому) хозяйству, при выходе одного из его членов из хозяйства либо при наследовании лицом, не являющимся членом хозяйства, разделу не подлежат;
– поскольку при наследовании в случае выхода одного из членов крестьянского (фермерского) хозяйства из его состава основные средства производства разделу не подлежат, часть имущества может быть компенсирована денежными средствами.
– наследник, не заинтересованный в получении имущества (в том числе, например, готовой продукции и/или средств производства), вправе требовать выплаты хозяйством компенсации, в том числе и за продукцию.
Поскольку ст. 1179 ГК России отдельно не регламентированы условия наследования одновременно несколькими наследниками, являющимися членами хозяйства, то по общему правилу в этом случае наследственная часть в имуществе крестьянского (фермерского) хозяйства должна поступить в общую долевую собственность таких наследников, разумеется, при условии если они не придут к иному соглашению. Очевидно, аналогично должен решаться вопрос о компенсации в случае, если наследники не изъявят желания стать членами крестьянского (фермерского) хозяйства.
Таким образом, в последующем доли наследников указанных выше лиц уже не будут считаться равными долям в имуществе крестьянского хозяйства его остальных членов. Представляется, что и в случае, когда наследником является член крестьянского хозяйства, его доля в совместной собственности в целом также не может в дальнейшем признаваться равной долям остальных членов хозяйства.
ГК России отдельно также не регламентированы условия наследования имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства несовершеннолетними наследниками. В этой связи напомним, что по закону, членами крестьянского (фермерского) хозяйства могут быть члены семьи, совместно ведущие хозяйство при условии, что в нем имеются и другие – совершеннолетние и дееспособные – члены. Гражданин вправе стать членом крестьянского (фермерского) хозяйства с возраста 16 лет. Иными словами, в остальных случаях управление наследственным имуществом несовершеннолетнего должны осуществлять его законные представители в общем порядке, установленном гражданским законодательством. Если наследодателем является фермер, единолично ведший крестьянское (фермерское) хозяйство, его наследник должен зарегистрироваться в качестве предпринимателя, а это возможно с возраста 18 лет или 16 лет – в случае эмансипации или вступления в брак.
Порядок раздела имущества и выплаты компенсации устанавливается по взаимной договоренности всех членов крестьянского хозяйства, а при ее отсутствии – в судебном порядке. Особенности раздела имущества крестьянского (фермерского) хозяйства заключаются в том, что разделу подлежат средства производства и земельный участок. В отношении раздела земельного участка крестьянского хозяйства ГК России отдельно специальные нормы не установлены, но имеется отсылочная норма к положениям ст. 1182 ГК России, согласно которой раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, осуществляется с учетом минимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения. При невозможности раздела земельного участка в указанном порядке он переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этого земельного участка. Компенсация остальным наследникам предоставляется в порядке, установленном для случаев необходимой компенсации несоразмерно получаемого наследственного имущества с наследственной долей (ст. 1170 ГК России). Если никто из наследников не имеет преимущественного права на получение земельного участка или не воспользовался этим правом, то в таком случае владение, пользование и распоряжение им осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности.
Наследование земельных участков. Принадлежавшие наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным участком входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях. На принятие наследства, в состав которого входит указанное имущество, специальное разрешение не требуется. При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения. Поскольку ссылка на правоустанавливающие (правоподтверждающие) документы в свидетельстве о праве на наследство обязательна, то при оформлении наследственных прав на земельные участки нотариус по правоустанавливающим (либо правоподтверждающим) документам проверяет принадлежность этого земельного участка собственнику.
Права на земельные участки удостоверяются документами в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Признаются действительными и имеют равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним:
– свидетельства о праве собственности на землю по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 27 октября 1993 г. № 1767 «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России»;
– государственные акты о праве пожизненного наследуемого владения земельными участками, праве постоянного (бессрочного) пользования земельными участками по формам, утвержденным постановлением Совета Министров РСФСР от 17 сентября 1991 г. № 493 «Об утверждении форм государственного акта на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей»;
– свидетельства о праве собственности на землю по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 1992 г. № 177 «Об утверждении форм свидетельства о праве собственности на землю, договора аренды земель сельскохозяйственного назначения и договора временного пользования землей сельскохозяйственного назначения».
Помимо правоустанавливающих документов для оформления договора нотариусу должны быть также представлены документы о государственной регистрации объекта недвижимости, выданные учреждением юстиции, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также кадастровая карта (план) земельного участка. В кадастровой карте содержатся следующие сведения:
– кадастровый номер земельного участка;
– местоположение участка (адрес);
– площадь участка;
– категория земель и разрешенное использование земельного участка;
– описание границ участка и их отдельных частей;
– экономические характеристики участка, в том числе размер платы за землю;
– качественные характеристики земельного участка, в том числе показатели состояния плодородия для отдельных категорий земель;
– наличие объектов недвижимого имущества, прочно связанных с земельным участком;
– зарегистрированные вещные права на земельный участок;
– ограничения (обременения) прав, зарегистрированные в установленном порядке (при их наличии).
Государственному кадастровому учету подлежат все земельные участки, расположенные на территории Российской Федерации, независимо от форм собственности на землю, целевого назначения и разрешенного использования земельных участков.
Указание в свидетельстве о праве на наследство целевого назначения (разрешенного целевого использования) земельного участка и категории земель, на которых он расположен, обязательно.
По наследству могут передаваться принадлежащие наследодателям доли в праве общей собственности на земельный участок. Наследование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, а также долей в праве общей собственности на указанные земельные участки производится на общих основаниях.
Свидетельства о праве на земельные доли, выданные до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а при их отсутствии – выписки из принятых до вступления в силу указанного Федерального закона решений органов местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, удостоверяющие права на земельную долю, имеют равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Если принятие наследства может привести к нарушению требований, предъявляемых к обороту земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (указанные объекты оказались в собственности иностранного гражданина и иных вышеупомянутых субъектов земельных правоотношений, а также прочих субъектов, которые не вправе иметь в собственности земельные участки; нарушены предельные размеры земельного участка), то наследники обязаны произвести отчуждение соответствующих объектов.
Особенности, связанные с наследованием земельных участков. К особенностям такого рода могут быть отнесены следующие:
– по существу положения ГК России о наследовании земельных участков актуальны только для ситуаций, когда отношения пожизненного наследуемого владения возникли до 30 октября 2001 г., поскольку в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, вступившим в силу с указанной даты, гражданам земельные участки ни в пожизненное наследуемое владение, ни в постоянное пользование передаваться больше не будут;
– в состав наследства может входить имущественное право аренды земельного участка. Если наследодатель был арендатором, наследник получит указанное право на оставшийся срок, если в договоре не указано иное;
– если наследодатель был арендодателем, то наследник получит земельный участок и одновременно права арендодателя, следующие из договора аренды. При этом отметим: получить земельный участок наследник может не обязательно в собственность, поскольку в силу п. 1 ст. 267 ГК России в аренду землю может передавать и пожизненный владелец;
– владелец земельного участка на праве пожизненного наследуемого владения может, как и собственник, передавать его как по завещанию, так и по закону;
– владелец земельного участка на праве пожизненного наследуемого владения может (если иное не вытекает из условий пользования земельным участком, установленных законом) возводить на нем здания и сооружения, приобретая на них право собственности;
– возможно наследование разными лицами земельного участка и строений на нем, что повлечет за собой необходимость определения правил пользования земельным участком собственником строения;
– при переходе по наследству земельного участка, принадлежавшего наследодателю на праве собственности или пожизненного наследуемого владения, переходят также находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, лес и растения, которые наследники принимают по общим правилам без каких-либо специальных разрешений.
Владение и пользование земельным участком на праве пожизненного наследуемого владения. Гражданин, обладающий правом пожизненного наследуемого владения (владелец земельного участка), имеет права владения и пользования земельным участком, передаваемые по наследству. Если из условий пользования земельным участком, установленных законом, не вытекает иное, владелец земельного участка вправе возводить на нем здания, сооружения и создавать другое недвижимое имущество, приобретая на него право собственности.
Пожизненное наследуемое владение земельными участками. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, приобретенное гражданином до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, сохраняется. Предоставление земельных участков гражданам на праве пожизненного наследуемого владения после введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации не допускается. Распоряжение земельным участком, находящимся на праве пожизненного наследуемого владения, не допускается, за исключением перехода прав на земельный участок по наследству. Государственная регистрация перехода права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству проводится на основании свидетельства о праве на наследство.
Согласно ст. 1181 Гражданского кодекса Российской Федерации при наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения.
Граждане, имеющие земельные участки в пожизненном наследуемом владении, имеют право приобрести их в собственность. Каждый гражданин имеет право однократно бесплатно приобрести в собственность находящийся в его пожизненном наследуемом владении земельный участок, при этом взимание дополнительных денежных сумм помимо сборов, установленных федеральными законами, не допускается.
Распоряжение земельным участком, находящимся в пожизненном наследуемом владении. Владелец земельного участка может передавать его другим лицам в аренду или безвозмездное срочное пользование. Продажа, залог земельного участка и совершение его владельцем других сделок, которые влекут или могут повлечь отчуждение земельного участка, не допускаются.
Наследование акций. Поскольку акции являются таким же имуществом, как и любой другой объект вещных прав, это означает, что их можно, в частности, завещать и получать в качестве наследства. Необходимо отметить, что акции бывают в двух формах – в документарной (в виде документа, бумаги) и в бездокументарной (ценной бумаги в виде бумаги не существует вовсе). Однако объем прав, которые акции предоставляют их владельцу, от формы акций не зависит. Также для получения акций в порядке наследования не имеет значения, закрытым или открытым является акционерное общество. Самым важным и необходимым подтверждением прав акционера на его акции является запись в специальном документе – реестре акционеров. Поскольку акционерное общество своими силами может вести реестр акционеров при численности акционеров менее 500 человек, а при большем числе акционеров ведение реестра акционеров поручается организации – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему лицензию на такую деятельность, наследнику необходимо определить, кто является реестродержателем реестра акционеров акционерного общества, акции которого достались по наследству. Акцентируем внимание на том обстоятельстве, что выписка из реестра является единственным документом, подтверждающим права акционера, так как в выписке указываются количество и категория акций, которыми он обладает. Напомним, что акции бывают двух типов – обыкновенные и привилегированные. Обыкновенные акции дают их владельцу право голоса в общем собрании акционеров, привилегированные акции право голоса дают только в особых случаях, но зато дают право на получение дивиденда, т. е. дохода, в первую очередь. На практике это означает, что наследнику необходимо также четко определить, какие акции он унаследовал – обыкновенные или привилегированные, поскольку именно категория акций играет ведущую роль для установления объема прав акционера.
Нелишним будет еще раз подчеркнуть: без выяснения точного адреса реестродержателя невозможно будет получить необходимую выписку из реестра, а без нее невозможно не только в полной мере реализовать права по акциям, но и вступить собственно в права наследования. В рамках рассматриваемого круга вопросов заметим, что реестродержатель не имеет права выдавать выписку никому, кроме акционеров либо уполномоченных на то представителей государственных органов (например, нотариусов), – какие-либо доверенности в данном случае представлены быть не могут, поскольку смерть акционера аннулирует любые доверенности и представительство по закону. Следовательно, наследник не не имеет обусловленной законом возможности требовать от реестродержателя выписку лично, а должен дождаться, пока нотариус совершит все установленные законом действия. Регистратор же на основании запроса нотариуса обязан заблокировать лицевой счет умершего акционера в реестре и направить в адрес нотариуса выписку с указанием количества и номинальной стоимости акций, принадлежащих умершему.
После оформления всей наследственной массы нотариус выдает свидетельство о праве на наследство в виде акций именно на основании этой выписки, так как она является единственным документом, подтверждающим права умершего акционера, которые переходят по наследству в отношении акций. Следует иметь в виду, что нотариус вправе выдать такой документ лишь по прошествии шести месяцев.
Согласно Закону Российской Федерации «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» оценка имущества, в том числе акций, производится экспертами на день открытия наследства. В соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» право оценки имеют организации, получившие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг или лицензию фондовой биржи. Однако это касается только тех ценных бумаг, которые являются объектами рыночного оборота, т. е. обращаются на бирже и имеют рыночную стоимость – котировку. При наличии котировки вопрос с оценкой решается достаточно просто. Акции, которые на организованном рынке ценных бумаг не обращаются и потому рыночных котировок не имеют, должны оцениваться по номинальной стоимости (см. письмо Минфина России от 29.04.02 г. № 04-04-10/2).
Поэтому регистратор должен указать в выписке номинальную стоимость данных ценных бумаг, а нотариус на основании этой выписки определяет их стоимостное выражение, которое является объектом налогообложения.
Напомним, что нотариусы обязаны сообщать о нотариальном удостоверении права на наследство в налоговые органы по месту своего нахождения не позднее пяти дней со дня соответствующего нотариального удостоверения (п. 6 ст. 85 НК России). Налоговые органы производят исчисление налога с имущества, переходящего в порядке наследования, после чего наследнику-налогоплателыцику направляется уведомление о необходимости уплаты названного налога. Лишь после уплаты суммы налога наследник получает право на дальнейшее распоряжение полученными акциями, так как наследственное имущество и имущество, перешедшее в порядке дарения, может быть продано, подарено, обменено собственником только после уплаты им налога, что подтверждается справкой налогового органа.
Если свидетельство о праве на наследство предусматривает деление акций в равных долях между несколькими наследниками, но количество акций не позволяет произвести раздел без образования дробных частей акции, то в таком случае на акции, оставшиеся после деления, в реестре всем наследникам должен быть открыт отдельный совместный счет.
Если наследниками становятся дети в возрасте до 14 лет, то в этом случае при оформлении наследства все необходимые документы представляет и подписывает законный представитель несовершеннолетнего – родитель, усыновитель, опекун, попечитель. Причем информация об законном представителе несовершеннолетнего владельца счета должна быть занесена в реестр акционеров. Несовершеннолетний в возрасте 14 лет и старше вправе самостоятельно подписывать документы, но для отчуждения принадлежащих ему ценных бумаг (продажи, залога, дарения и т. д.) несовершеннолетнему владельцу требуется разрешение органов опеки.
На основании нотариально заверенной копии свидетельства о праве на наследство регистратор делает запись в реестре акционеров, и с этого момента наследник становится акционером в полном объеме прав и обязанностей, т. е. может распоряжаться полученными в наследство акциями, принимать участие в общих собраниях с правом голоса по всем вопросам его компетенции, получать дивиденды и т. д.
Если акционер умер, а наследники в течение 6 месяцев с даты его смерти не дали о себе знать, то по истечении 6 месяцев с даты смерти гражданина в случае отсутствия наследников по закону или по завещанию, а также в случае отказа наследников от получения наследства нотариус вправе выдать свидетельство о праве на наследство в пользу государства.
Право наследования доли (части доли) участника общества с ограниченной ответственностью в уставном капитале общества. Наследник участника общества с ограниченной ответственностью вправе наследовать долю (части доли) в уставном капитале общества. До принятия наследником умершего участника общества наследства права умершего участника общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.
Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах. В состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего товарищества, общества или кооператива. Если в соответствии с ГК России, другими законами или учредительными документами хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива для вступления наследника в хозяйственное товарищество или производственный кооператив либо для перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества требуется согласие остальных участников товарищества или общества либо членов кооператива и в таком согласии наследнику отказано, он вправе получить от хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества в порядке, предусмотренном применительно к указанному случаю правилами ГК России, других законов или учредительными документами соответствующего юридического лица. В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в складочном капитале этого товарищества. Наследник, к которому перешла эта доля, становится вкладчиком товарищества на вере. В состав наследства участника акционерного общества входят принадлежавшие ему акции. Наследники, к которым перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества.
Особенности, связанные с наследованием прав участия в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах. К особенностям такого рода могут быть отнесены следующие:
– объектом наследования являются обязательственные либо корпоративные права участников хозяйственных товариществ, обществ, производственных кооперативов, т. е. речь идет о наследовании права на стоимость доли (пая);
– названные права входят в состав наследства, если наследодатель был участником:
– полного товарищества;
– коммандитного товарищества (как полным товарищем, так и коммандитистом);
– общества с ограниченной ответственностью;
– общества с дополнительной ответственностью;
– акционерного общества;
– производственного кооператива;
– установлен дифференцированный режим для наследников наследодателей – участников указанных выше форм юридических лиц в зависимости от того, может ли для юридического лица быть установлено, что для вступления в него наследника требуется согласие его участников;
– применительно к полному товариществу согласие товарищей необходимо для того, чтобы наследник стал полным товарищем;
– применительно к обществам с ограниченной ответственностью, обществам с дополнительной ответственностью и производственным кооперативам согласие участников необходимо, только если учредительные документы (устав и/или др.) прямо это предусматривают;
– наследники автоматически становятся участниками общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, производственного кооператива при условии, что их учредительные документы не предусматривают необходимость согласия участников на появление новых членов;
– наследники автоматически становятся участниками открытого акционерного общества, закрытого акционерного общества, коммандитного товарищества (коммандитистами), поскольку их учредительные документы не могут устанавливать какие-либо ограничения для наследников, т. е. наследник акционера станет участником акционерного общества (причем как открытого, так и закрытого), даже если другие участники этого не хотят;
– поскольку унаследовать долю участия (корпоративные права) могут несколько наследников, то это означает, что все они станут участниками юридического лица независимо от того, разделят они между собой доли либо будут владеть ими как общим имуществом;
– если необходимо согласие участников на вступление наследников в юридическое лицо, но согласие другими участниками не дано, то в таком случае у данного юридического лица возникает обязанность выплатить наследникам действительную стоимость доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества.
Особенности, связанные с наследованием прав участия в потребительском кооперативе. К особенностям такого рода могут быть отнесены следующие:
– объектом наследования являются права на участие в потребительском кооперативе, т. е. корпоративные права, входящие в состав имущества наследодателя;
– частью наследственного имущества члена потребительского кооператива является его пай;
– наследнику не может быть отказано во вступлении в потребительский кооператив независимо от цели его создания (жилищный, дачный гаражный и др.);
– если наследников несколько, то все они участниками кооператива не становятся, поскольку члены кооператива вправе решать, кого из них принять в кооператив. Остальные наследники должны получить причитающиеся им суммы паенакопления либо имущество в натуре.
Наследование предприятия. Наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация, которая является наследником по завещанию, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия. В случае когда никто из наследников не имеет указанного преимущественного права или не воспользовался им, предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им наследственными долями, если иное не предусмотрено соглашением наследников, принявших наследство, в состав которого входит предприятие.
По общему правилу, в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие исключительные права. Предприятие наследуется как имущественный комплекс, за исключением тех прав и обязанностей, которые сам собственник предприятия не вправе был передавать другим лицам.
Состав и стоимость наследуемого предприятия определяются на основе полной инвентаризации предприятия, т. е. с применением акта инвентаризации, бухгалтерского баланса, заключения независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, а также перечня всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований.
Несоразмерность наследственного имущества с наследственной долей наследника, имеющего право преимущественного приобретения предприятия, может быть устранена передачей этим наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы. Если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам.
Особенности, связанные с наследованием предприятия. Гражданским кодексом Российской Федерации установлены специальные правила раздела наследственной массы, в которую входит предприятие, между наследниками в зависимости от наличия в их составе индивидуального предпринимателя или коммерческой организации. По общему правилу, при разделе наследства предприятие переходит к наследнику, зарегистрированному в качестве предпринимателя, или к коммерческой организации, которая является наследником по завещанию.
При разделе наследственного имущества обязательно должны учитываться правила о компенсации несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей.
Исходя из того обстоятельства, что предприятие представляет собой объект гражданского права, используемый для предпринимательской деятельности, законодатель предоставил преимущественное право на получение наследственной доли в виде предприятия гражданину-предпринимателю либо коммерческой организации. Подчеркнем, что некоммерческим организациям, даже имеющим право в силу устава и закона осуществлять предпринимательскую деятельность, такого права не предоставлено. Поскольку преимущественное право наследования предприятия предоставляется предпринимателю, зарегистрированному на день открытия наследства, то отсюда следует, что наследник, зарегистрировавшийся в качестве предпринимателя после открытия наследства, преимущественного права наследования предприятия в целом не приобретает. Важно иметь в виду, что по соглашению всех наследников, принявших наследство, такому наследнику – индивидуальному предпринимателю в счет его наследственной доли может быть передано данное предприятие. Если среди наследников не оказалось предпринимателей или никто из них преимущественным правом не воспользовался, предприятие, входящее в состав наследства, переходит в общую долевую собственность наследников.
Размер доли каждого из наследников в праве собственности на предприятие определяется в соответствии с причитающимися им наследственными долями либо в ином размере, установленном соглашением самих наследников, принявших наследство.
Кроме вышеизложенных к особенностям, связанным с наследованием предприятия, могут быть отнесены следующие:
– положения о наследовании предприятия применяются, когда наследодатель был собственником предприятия, но, например, не учредителем акционерного общества, имеющим значительный процент акций, позволяющий определять решения акционерного общества;
– предприятие является недвижимостью, даже если не содержит в своем составе недвижимого имущества. Так, например, бизнес представляет собой совокупность имущественных прав из различных договоров, направленных на осуществление предпринимательской деятельности определенного вида, и хотя он не является недвижимостью в любом случае при передаче предприятия в форме бизнеса необходимо осуществить государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;
– в целях сохранения предприятия в форме единого имущественного комплекса, не подлежащего разделу между наследниками, преимущественное право на получение предприятия имеет наследник-предприниматель, т. е. зарегистрированный индивидуальный предприниматель или коммерческое юридическое лицо. В этих же целях, если среди наследников предпринимателей не имеется либо они не воспользовались своим преимущественным правом, предприятие должно поступить в общую долевую собственность наследников;
– очевидно, что некоммерческие организации могут наследовать предприятия при условии, что вид деятельности соответствует уставным целям;
– при реализации преимущественного права наследника-предпринимателя другим наследникам должна быть выплачена компенсация;
– если предпринимателями являются одновременно несколько наследников и между ними какие-либо договоренности отсутствуют, то в этой ситуации предприятие должно поступать в их общую долевую собственность. Аналогичным образом должен решаться вопрос и в тех случаях, когда наследник зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя – это может быть сделано вплоть до окончания раздела имущества, поскольку закон не требует учитывать только тех предпринимателей, которые имелись на момент открытия наследства;
– подчеркнем, что хотя в силу сущности правового регулирования следовало бы считать, что положения ГК России о наследовании предприятия должны применяться только тогда, когда происходит наследование по закону, но путем толкования может быть обосновано применение указанных норм, если, в частности, в завещании судьба предприятия не решена, а сказано о передаче всего либо части имущества, а не конкретного предприятия.
Права, являющиеся особыми объектами, входящими в состав предприятия как единого имущественного комплекса, переходящего к наследникам – индивидуальным предпринимателям и коммерческим организациям. К таким правам относятся:
– право предприятия (наследуемого) на фирменное наименование;
– право на применение ноу-хау. Напомним, что обладатель технической, организационной или коммерческой информации, составляющей секрет производства (ноу-хау), имеет право на защиту от незаконного использования этой информации третьими лицами при условии, что эта информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и ее обладатель принимает надлежащие меры к охране ее конфиденциальности. Срок охраны ноу-хау ограничивается временем действия названных условий;
– права предприятия на селекционные достижения;
– права предприятия на товарный знак и знак обслуживания. Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях к продаже товаров; в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации. Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными;
– права предприятия использовать наименование места происхождения товара. Напомним, что место происхождения товара – обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее название географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его изготовления.
Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. Принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и другие ограниченно оборотоспособные вещи входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК России. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального разрешения. Меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных вещей до получения наследником специального разрешения на эти вещи осуществляются с соблюдением порядка, установленного законом для соответствующего имущества. При отказе наследнику в выдаче указанного разрешения его право собственности на такое имущество подлежит прекращению, а суммы, вырученные от реализации имущества, передаются наследнику за вычетом расходов на его реализацию.
Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях. Средства транспорта и другое имущество, предоставленные государством или муниципальным образованием на льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях (ст. 1184 ГК России). Речь идет об имуществе, предоставленном публично-правовым образованием на льготных условиях, т. е. как о вещах, предоставленных бесплатно, так и с частичной оплатой. Решающее значение в данном случае имеет переход вещи именно в собственность наследодателя, поскольку если имущество предоставлялось во временное пользование, то это означает, что срок этого пользования ограничивался жизнью наследодателя, т. е. данное имущественное право тесно связано с личностью субъекта, а потому не переходит по наследству и подлежит возврату предоставившему его субъекту.
Поскольку наследование имущества, предоставленного наследодателю на льготных условиях, осуществляется на общих основаниях, на практике это означает:
– такое имущество входит в состав наследственной массы;
– получившие его наследники отвечают по долгам наследодателя;
– оно включается в расчет при определении обязательной доли.
Наследование выморочного имущества. Если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным. Если отказавшийся от наследства наследник является единственным наследником, наследственное имущество считается выморочным. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Право государства на наследование подтверждается свидетельством о праве на наследство, выдаваемым соответствующему налоговому органу.
Наследование гражданского оружия. Согласно ст. 20 Федерального закона «Об оружии» наследование гражданского оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел, производится при наличии у наследника лицензии на приобретение гражданского оружия. Очевидно, требование названной статьи в настоящее время возможно применять лишь с учетом нормы ст. 1180 ГК России о наследовании вещей, ограниченно оборотоспособных. Свидетельство о праве на наследство на входящее в состав наследственной массы оружие должно быть выдано наследникам на общих основаниях. Если в числе наследников имеются лица, не имеющие в соответствии с названным Законом права на приобретение и хранение оружия, право собственности их подлежит прекращению одним из предусмотренных законом способов, наиболее простым из которых является заключение соглашения о разделе наследственного имущества, в соответствии с которым унаследованное оружие переходит к наследникам, имеющим права на его приобретение и хранение, с денежной или иной компенсацией доли наследника, право собственности которого подлежит прекращению. При невозможности заключения соглашения о разделе наследственного имущества право собственного наследника на оружие подлежит прекращению на основании ст. 238 ГК России.
Условие возможности наследования гражданского оружия. Наследование гражданского оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел, производится в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, при наличии у наследника или лица, в пользу которого осуществляется дарение, лицензии на приобретение гражданского оружия. В случае смерти собственника гражданского оружия до решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии на приобретение гражданского оружия указанное оружие незамедлительно изымается для ответственного хранения органами внутренних дел, его зарегистрировавшими.
Обязанности субъектов наследования гражданского оружия. Юридические лица и граждане Российской Федерации при получении ими гражданского оружия и патронов по наследству обязаны:
– представить в органы внутренних дел по месту учета этого оружия заявление по форме, установленной Министерством внутренних дел Российской Федерации;
– иметь лицензию на приобретение соответствующего оружия, его коллекционирование или экспонирование либо разрешение на хранение или хранение и ношение такого оружия.
Регистрация (перерегистрация) оружия, полученного по наследству, производится органами внутренних дел в соответствии с федеральным законодательством на основании документов, подтверждающих законность дарения или вступления в наследство.
Наследование имущества, оставшегося вне завещания. Имущество, оставшееся вне завещания, распределяется между наследниками по закону, в том числе между теми, которые имеют право на обязательную долю, следующим образом: необходимо прежде всего определить долю наследников, имеющих право на обязательную долю; эта доля должна быть им выделена из оставшегося вне завещания имущества, а остальная часть делится поровну между остальными наследниками по закону. Наследник по завещанию может быть и наследником по закону, в этом случае оставшаяся вне завещания часть имущества делится поровну между всеми наследниками по закону, в том числе и наследником, указанным в завещании.
Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях. Средства транспорта и другое имущество, предоставленные государством или муниципальным образованием на льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.
Наследование прав по векселю. При переходе прав по векселю в составе наследственной массы векселедержатель, заявляющий требования по векселю, должен представить соответствующие доказательства перехода этих прав. В указанном случае отсутствие на векселе отметки в форме индоссамента о переходе прав само по себе не является основанием для отказа в удовлетворении требования векселедержателя по векселю при условии, что им будут представлены доказательства того, что вексель перешел к нему на законных основаниях.
Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе.
В состав наследства члена потребительского кооператива входит его пай. Наследник члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива имеет право быть принятым в члены соответствующего кооператива. Такому наследнику не может быть отказано в приеме в члены кооператива. Решение вопроса о том, кто из наследников может быть принят в члены потребительского кооператива в случае, когда пай наследодателя перешел к нескольким наследникам, а также порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в натуре определяются законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами соответствующего кооператива.
Наследование присужденной компенсации за причинение морального вреда. Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания), то на причинителя вреда судом может быть возложена обязанность по выплате денежной компенсации указанного вреда. Согласно действующему гражданскому законодательству в порядке наследования переходят как права, так и обязанности наследодателя. Поэтому если причинитель морального вреда, обязанный компенсировать упомянутый вред в денежной форме, умер, то его обязанность по выплате денежной компенсации за причиненный моральный вред, как имущественная обязанность, переходит к его наследникам. Наследники должны выплатить данную компенсацию в пределах действительной стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. При этом претензия к наследникам причинителя вреда о выплате компенсации морального вреда должна быть предъявлена в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В этой связи следует акцентировать внимание на том обстоятельстве, что право требовать взыскания компенсации морального вреда связано с личностью потерпевшего и носит личный характер. Поэтому данное право не входит в состав наследственного имущества и не может переходить по наследству. Если гражданин, предъявивший требование о взыскании компенсации морального вреда, умер до вынесения судом решения, производство по делу подлежит прекращению. В том случае, когда истцу присуждена компенсация морального вреда, но он умер, не успев получить ее, взысканная сумма компенсации входит в состав наследства и может быть получена его наследниками.
Обстоятельства, связанные с требованиями кредиторов о взыскании с наследников, принявших наследство, долгов наследодателя. При рассмотрении требований кредиторов о взыскании с наследников, принявших наследство, долгов наследодателя, необходимо иметь в виду следующее:
– срок, установленный законом для предъявления кредиторами наследодателя претензий к наследственному имуществу, относится к требованиям, вытекающим из обязательств наследодателя. Этот срок не распространяется на иск третьих лиц о признании права собственности на имущество и истребовании принадлежащего им имущества;
– непредъявление кредиторами наследодателя претензий по его делам в течение установленного срока со дня открытия наследства влечет утрату права требования, в отношении указанного срока не подлежат применению правила о восстановлении, перерыве и приостановлении срока давности;
– поскольку право залога со смертью залогодателя не прекращается, то правопреемник залогодателя становится на его место и несет все обязанности залогодателя, если соглашением с залогодержателем не установлено иное;
– по долгам наследодателя, обеспеченным залогом, отвечают наследники, к которым перешло в порядке наследования имущество, являющееся залогом, а в случае, когда стоимость перешедшего к наследникам заложенного имущества недостаточна для покрытия претензий залогодержателя, к возмещению этих претензий, превышающих стоимость заложенного имущества, могут быть привлечены и другие наследники пропорционально доле перешедшего к ним имущества при условии, что такие требования были предъявлены залогодержателем в течение установленного срока со дня открытия наследства;
– установленный срок для предъявления претензий к наследникам не порождает у кредиторов право требовать досрочно исполнения обязательства.
Ответственность наследников по долгам наследодателя. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. В этой связи напомним следующее:
– при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга;
– кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников;
– солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.
Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации. При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.
Особенности, связанные с ответственностью наследников по долгам наследодателя. К числу таких особенностей могут быть отнесены следующие:
– все наследники, если они приняли наследство, солидарно отвечают по долгам наследодателя, возникшим при жизни последнего;
– не отвечают по долгам, возникшим после открытия наследства;
– каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя только в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества;
– наследник первоначального наследника не отвечает имуществом, полученным по наследству от первоначального наследодателя в связи со смертью первоначального наследника, по долгам умершего наследника, т. е. лица, место которого он занял;
– если одно и то же лицо было кредитором и первоначального наследодателя, и первоначального наследника, оно вправе предъявлять к наследнику, принявшему наследство в порядке наследственной трансмиссии, требования, связанные и с долгами первоначального наследодателя, и с долгами первоначального наследника, путем предъявления требований к наследнику отдельно по долгам первоначального наследодателя и отдельно по долгам первоначального наследника.
– кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования только к принявшим наследство наследникам и только в пределах сроков исковой давности;
– до принятия наследства кредиторы вправе предъявить свои требования к исполнителю завещания либо к наследственному имуществу – в случае отсутствия исполнителя завещания;
– кредитор вправе предъявить требования в пределах 6 месяцев со дня открытия наследства;
– кредитор вправе предъявить требования независимо от того, наступил срок исполнения по этим требованиям или нет, поскольку факт открытия наследства является достаточным основанием для предъявления требования;
– на требования о возмещении затрат по уходу за наследодателем во время его болезни, на его похороны, а также расходов по охране наследственного имущества и управлению им распространяется общий срок исковой давности;
– по долгам наследодателя, обеспеченным залогом, отвечают наследники, к которым перешло в порядке наследования имущество, являющееся залогом;
– если стоимость перешедшего к наследникам заложенного имущества недостаточна для покрытия претензий залогодержателя, к возмещению этих претензий, превышающих стоимость заложенного имущества, могут быть привлечены и другие наследники пропорционально доле перешедшего к ним наследственного имущества при условии, что такие требования были предъявлены залогодержателем в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.
Особенности, связанные с требованиями кредиторов наследодателя о взыскании с наследников, принявших наследство, долгов наследодателя. Применительно к требованиям кредиторов наследодателя о взыскании с его наследников, принявших наследство, долгов наследодателя и их удовлетворению целесообразно иметь в виду следующие особенности:
– кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации. При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению;
– на требования о возмещении затрат по уходу за наследодателем во время его болезни, на его похороны, а также расходов по охране наследственного имущества и управлению им распространяется общий срок исковой давности – три года;
– право залога со смертью залогодателя не прекращается;
– по долгам наследодателя, обеспеченным залогом, отвечают наследники, к которым перешло в порядке наследования имущество, являющееся залогом; в случае когда стоимость перешедшего к наследникам заложенного имущества недостаточна для покрытия претензий залогодержателя, к возмещению этих претензий, превышающих стоимость заложенного имущества, могут быть привлечены и другие наследники пропорционально доле перешедшего к ним наследственного имущества при условии, что такие требования были предъявлены залогодержателем в течение шести месяцев со дня открытия наследства;
– установленный срок для предъявления претензий к наследственному имуществу не порождает у кредиторов права досрочного исполнения обязательств.
Передача государственных наград другим лицам после смерти награжденного. Государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства. Передача указанных наград после смерти награжденного другим лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах Российской Федерации. Принадлежавшие наследодателю государственные награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, почетные, памятные и иные знаки, в том числе награды и знаки в составе коллекций, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Государственные награды и документы к ним лиц, награжденных посмертно, передаются для хранения как память одному из супругов, отцу, матери, сыну или дочери. В случае смерти награжденных государственные награды и документы к ним остаются у наследников. При отсутствии наследников государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Управление Президента Российской Федерации по государственным наградам.
Право наследников реабилитированных жертв политических репрессий на возврат имущества. В случае смерти реабилитированных лиц из числа жертв политических репрессий возврат имущества, возмещение его стоимости или выплата денежных компенсаций производится их наследникам по закону первой очереди. При этом налог с имущества, переходящего в порядке наследования, не взимается.
Заработная плата и иные выплаты, не полученные лицом ко дню смерти
Основные и общие положения
Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали (ст. 1183 ГК России). Требования о выплате указанных сумм должны быть предъявлены обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня открытия наследства. При отсутствии лиц, имеющих право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм в установленный срок соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях.
Речь идет о денежных средствах, которые:
– являлись средствами к существованию;
– подлежали выплате при жизни наследодателя;
– не были получены наследодателем.
К сумме денежных средств, которые могут быть определены как средства к существованию, в частности, относятся:
– заработная плата;
– приравненные к заработной плате выплаты (в частности, премии);
– пенсии;
– стипендии;
– пособия по социальному страхованию;
– возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью;
– алименты.
Указанный перечень по сути своей не является исчерпывающим, поскольку учитываться должны все выплаты независимо от уровня жизни наследодателя.
Особо подчеркнем важнейшее в данном случае обстоятельство – указанные платежи должны подлежать выплате наследодателю при его жизни и не имеет значения, были или нет они фактически начислены в установленном порядке.
Право на получение указанных выше средств является личным и поэтому прекращается смертью наследодателя. В этой связи напомним, что платежи, получаемые в виде возмещения вреда, причиненного имуществу, личными не являются, поэтому права на их получение переходят к наследникам.
Указанные выше суммы подлежат выплате наследникам двух категорий:
– членам семьи, проживавшим совместно с наследодателем;
– нетрудоспособным иждивенцам, проживавшим как совместно, так и отдельно от наследодателя.
В данном случае закон не определяет срок иждивения и не отсылает к ст. 1148 ГК России, которой установлен порядок наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя, в связи с чем представляется обусловленным вывод о том, что для получения права на указанные выше выплаты срок иждивения юридического значения не имеет.
Требования о выплате указанных выше сумм должны быть предъявлены обязанным лицам:
– работодателю;
– учебному заведению;
– лицу, причинившему вред жизни и здоровью;
– плательщику алиментов и т. п.
Ни нотариус, ни исполнитель завещания (душеприказчик) не являются субъектами получения таких требований, и потому с принятием обращений этими лицами какие-либо правовые последствия не связываются. На практике это означает, что исполнитель завещания (душеприказчик) вправе получить указанные выше суммы только в том случае, если они подлежат передаче наследникам, но не иным лицам из числа названных выше (см. первый абзац). Особо подчеркнем, что согласно пп. 3 п. 2 ст. 1135 ГК России душеприказчик должен получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам.
Указанный выше четырехмесячный срок, установленный для предъявления обязанным лицам требования о выплате указанных сумм, является пресекательным, поскольку он установлен не для защиты нарушенных прав в суде и по этой причине не может быть квалифицирован как срок исковой давности, – на практике это означает, что пропуск указанного срока прекращает право на получение указанных выплат.
Поскольку законом не установлен порядок осуществления указанных выплат и их объем в отношении случая, если управомоченных субъектов несколько и все они в течение четырех месяцев со дня открытия наследства свои требования заявили, то вопрос об объеме выплат каждому претенденту при отсутствии соглашения между ними должен решать суд.
О существенном
Право на заработную плату, не полученную ко дню смерти работника. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, не позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих документов должна быть выдана членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти.
Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и/или иных выплат. Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали. При отсутствии лиц, имеющих право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм в установленный срок соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях.
Срок предъявления требования о выплате не полученных наследодателем сумм заработной платы, иных выплат и платежей, предоставленных ему в качестве средств к существованию. Требования о выплате подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, должны быть предъявлены обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня открытия наследства. Поскольку указанный четырехмесячный срок установлен не для защиты нарушенных прав в суде, он является пресекательным и по этой причине не может быть квалифицирован как срок исковой давности. Пропуск указанного срока прекращает право названных субъектов на получение указанных выплат.
Срок выдачи не полученной ко дню смерти работника заработной платы членам его семьи или находившемуся на его иждивении лицу. Выдача не полученной ко дню смерти работника заработной платы членам его семьи или находившемуся на его иждивении лицу должна производиться не позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих документов.
Наследование сумм невыплаченных пенсий. Согласно ст. 1183 ГК России право на получение не полученных при жизни наследодателем сумм, в том числе сумм пенсий, принадлежит членам его семьи, проживавшим совместно с умершим, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали. Следует учитывать, что требования о выплате указанных сумм должны быть предъявлены в течение четырех месяцев со дня открытия наследства, и только при отсутствии реальной возможности получения сумм, не выплаченных наследодателю, или в случае непредъявления указанными выше лицами в установленный срок требований о выплате таких сумм последние включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях.
Согласно ст. 1110 и 1112 ГК РФ при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства; в состав наследства входят вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, принадлежащие наследодателю надень открытия наследства. Так, надень открытия наследства наследодатель имел право при наступлении определенных законом или договором условий на получение пенсии, размер которой был бы определен в зависимости от суммы пенсионных накоплений, учитываемых при установлении размера накопительной части пенсии. Очевидно, законодатель исходил из того, что пенсионные накопления не являются собственностью наследодателя, вследствие чего не могут входить в состав наследства.
Думается, не следует отождествлять переход прав на пенсионные накопления и право на недополученную пенсию в силу их существенного отличия:
– по кругу лиц, имеющих право на соответствующие денежные средства, поскольку при правопреемстве пенсионных накоплений он значительно шире;
– закон устанавливает право застрахованного лица на распоряжение пенсионными накоплениями посредством подачи заявления в Пенсионный фонд, а в отношении недополученной пенсии у застрахованного лица такое право отсутствует: законом в строго императивном порядке установлен круг правообладателей, а также срок обращения в Пенсионный фонд;
– различна структура денежных средств, составляющих накопительный элемент и недополученную пенсию.
Иными словами, необходимо иметь в виду, что возникновение у родственников застрахованного лица права на недополученную пенсию по старости исключает, как правило, возможность правопреемства пенсионных накоплений, но назначение застрахованному лицу пенсии по инвалидности, в состав которой также входит накопительный элемент, не станет препятствием для возникновения прав на пенсионные накопления.
Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали. Требования о выплате сумм должны быть предъявлены обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня открытия наследства. При отсутствии лиц, имеющих право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм в установленный срок соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях.
Особенности, связанные с наследованием невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. К особенностям такого рода могут быть отнесены следующие:
– применение норм о наследовании невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, возможно только при условии, что заработная плата, приравненные к ней платежи (например, премии), пенсии, стипендии, пособия по социальному страхованию, возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, алименты должны были подлежать выплате наследодателю при его жизни;
– учитывая вышеизложенное не имеет значения, были или нет начислены в установленном порядке названные платежи, а также не имеют значения причины неполучения наследодателем средств к существованию;
– право на получение названных средств является личным и поэтому прекращается смертью наследодателя;
– указанные выше суммы подлежат выплате наследникам двух категорий – членам семьи, проживавшим совместно с наследодателем, а также нетрудоспособным иждивенцам, проживавшим как совместно, так и отдельно от наследодателя;
– требование о выплате указанных выше сумм должны быть предъявлены обязанным лицам, каковыми являются работодатель, учебное заведение, субъект, причинивший вред жизни и здоровью, плательщик алиментов и т. п.;
– душеприказчик имеет право получить указанные выше суммы, только если они подлежат передаче наследникам.
Порядок совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках
Основные и общие положения
Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в общем порядке, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет, поскольку в отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания (ст. 1128 ГК России).
Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определяется Правительством Российской Федерации.
Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. По общему правилу, эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним. Изложенные правила могут применяться не только в отношении банков, но также и в отношении иных кредитных организаций, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан.
Напомним, что согласно п. 3 ст. 1174 ГК России:
– для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе во вкладах или на счетах в банках;
– банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные средства наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов;
– наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем завещательного распоряжения в банке, вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для его похорон;
– размер средств, выдаваемых банком на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, не может превышать сто минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на день обращения за получением этих средств;
– перечисленные правила соответственно применяются к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан. Составление, подписание и удостоверение завещательного распоряжения осуществляются при соблюдении следующих условий:
– личность завещателя удостоверяется паспортом или иными документами, исключающими любые сомнения относительно личности гражданина;
– завещатель должен быть информирован о содержании ст. 1128, 1130, 1149, 1150 и 1162 ГК России, после чего об этом делается отметка в завещательном распоряжении;
– лица, участвующие в совершении завещательного распоряжения, обязаны соблюдать положения ст. 1123 ГК России.
Согласно ст. 1130 ГК России завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещательное распоряжение в любое время после его совершения без указания причин. Для совершения этих действий не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом (изменяемом) завещательном распоряжении. При этом завещатель вправе посредством нового завещательного распоряжения отменить прежнее в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных его частей. Последующее завещательное распоряжение, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего распоряжения или отдельных его частей, отменяет это прежнее распоряжение полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещательному распоряжению. Завещательное распоряжение:
– отмененное полностью или частично последующим распоряжением, не подлежит восстановлению, если последующее отменено завещателем полностью или в соответствующей части;
– может быть отменено и посредством распоряжения о его отмене, которое должно быть совершено в установленной форме.
Но в случае недействительности:
– последующего завещательного распоряжения наследование осуществляется в соответствии с прежним распоряжением;
– распоряжение об отмене наследования осуществляется в соответствии с прежним завещательным распоряжением.
Завещательным распоряжением, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же распоряжение.
Правилами совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 г. № 351, в частности, установлено:
– совершение завещательного распоряжения производится гражданином в письменной форме в том банке, в котором находится этот счет;
– завещательные распоряжения совершаются бесплатно;
– составление, подписание и удостоверение завещательного распоряжения осуществляется при соблюдении следующих условий:
– личность завещателя удостоверяется паспортом или другими документами, исключающими любые сомнения относительно личности гражданина;
– обязательно информирование завещателя о содержании ст. 1128, 1130, 1149, 1150 и 1162 ГК России, после чего об этом делается отметка в завещательном распоряжении;
– лица, участвующие в совершении завещательного распоряжения, обязаны соблюдать положения ст. 1123 Гражданского кодекса Российской Федерации.
– завещательное распоряжение подписывается завещателем с указанием даты его составления;
– завещательное распоряжение может быть написано от руки либо с использованием технических средств (электронно-вычислительной машины, пишущей машинки и др.);
– в завещательном распоряжении указываются:
– место и дата его совершения;
– местожительство завещателя;
– имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и местонахождение юридического лица, которым завещается вклад;
– завещатель может составить одно завещательное распоряжение на все денежные средства, размещенные на нескольких счетах в банке, либо на денежные средства, размещенные на одном из этих счетов;
– если завещатель желает, чтобы денежные средства с его счета после его смерти были выданы нескольким наследникам, то в завещательном распоряжении он указывает, кому из них какая доля завещается;
– денежные средства, завещанные нескольким лицам без указания доли каждого, выдаются всем этим лицам в равных долях. Завещатель вправе указать в завещательном распоряжении другое лицо, которому вклад должен быть выдан в случае, если лицо, в пользу которого завещаны денежные средства, умрет ранее самого завещателя или подаст заявление об отказе от принятия завещанных денежных средств, а также в иных случаях, предусмотренных статьей 1121 ГК России (если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный);
– завещатель вправе предусмотреть в завещательном распоряжении условия выдачи вклада (например, выплата лицу, которому завещан вклад, определенных сумм в установленные вкладчиком сроки, выдача вклада лицу после достижения им определенного возраста и т. п.). Устанавливаемые условия не должны противоречить ГК России;
– поправки и приписки в завещательном распоряжении не допускаются;
– завещательное распоряжение составляется в двух экземплярах, каждый из которых удостоверяется подписью служащего банка и печатью. Первый экземпляр выдается завещателю, а второй регистрируется в книге завещательных распоряжений и подшивается в специальную папку завещательных распоряжений, хранящуюся в несгораемом шкафу;
– служащий банка на счете завещателя делает отметку о составленном завещательном распоряжении;
– если завещатель желает изменить или отменить завещательное распоряжение, он должен обратиться в тот банк, в котором составлялось завещательное распоряжение, и подать об этом собственноручно подписанное завещательное распоряжение. Служащий банка устанавливает личность завещателя, проверяет поданное завещательное распоряжение и приобщает его к ранее составленному;
– завещатель вправе изменить или отменить завещательное распоряжение путем оформления нотариально удостоверенного завещания, в котором специально указывается об отмене или изменении конкретного завещательного распоряжения, либо нотариально удостоверенного отдельного распоряжения об отмене завещательного распоряжения, один экземпляр которого должен быть направлен в банк;
– в случае смерти завещателя нотариус направляет в банк запрос (с приложением удостоверенной копии свидетельства о смерти наследодателя) с просьбой подтвердить факт удостоверения конкретного завещательного распоряжения сотрудником банка и факт его отмены или изменения. Ответ на запрос подписывается руководителем банка с проставлением печати и направляется нотариусу в течение месяца. Если к запросу приложена копия завещательного распоряжения наследодателя, ответ на запрос может быть изложен под текстом этого завещательного распоряжения;
– выплата денежных средств со счетов умерших завещателей, которые оформили завещательное распоряжение после 1 марта 2002 г., производится в зависимости от конкретного случая на основании документов:
– свидетельство о праве на наследство по завещанию или закону, выданное нотариусом или консульским должностным лицом Российской Федерации;
– постановление нотариуса о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя;
– нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного имущества;
– свидетельство, выданное нотариусом исполнителю завещания;
– свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, находившемся в совместной собственности супругов, выданное нотариусом или консульским должностным лицом Российской Федерации;
– копия решения суда с отметкой о вступлении его в законную силу или исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке.
О существенном
Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках. Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в предусмотренном порядке, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Предметом завещательного распоряжения могут быть:
– права на денежные средства, внесенные во вклад на основании договора банковского вклада. При этом вид вклада (вклад до востребования, срочный вклад) значения не имеет;
– права на денежные средства, находящиеся на валютном, расчетном и других счетах в банках и иных кредитных организациях, на основании договора банковского счета.
Завещатель вправе совершить завещательное распоряжение правами на денежные средства, размещенные на нескольких счетах в банке, либо правами на денежные средства, размещенные только на одном из банковских счетов. В последнем случае наследование оставшихся незавещанными денежных сумм будет осуществляться в соответствии с правилами о наследовании по закону.
Завещательное распоряжение должно быть совершено в письменной форме с указанием даты его составления, собственноручно подписано завещателем и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете.
Служащий банка, удостоверяющий завещательное распоряжение, обязан разъяснить завещателю:
– порядок совершения завещательного распоряжения правами на денежные средства в банках;
– порядок отмены и изменения завещательного распоряжения;
– нормы ст. 1149 ГК России о праве на обязательную долю в наследстве;
– нормы ст. 1150 ГК России о правах супруга при наследовании;
– порядок выдачи свидетельства о праве на наследство.
В завещательном распоряжении должны быть указаны: место и дата его совершения; место жительства завещателя; полностью фамилия, имя, отчество гражданина и полное наименование и место нахождения юридического лица, которым завещается вклад.
Если завещатель желает, чтобы денежные средства с его счета после его смерти были выданы нескольким наследникам, то в завещательном распоряжении он указывает, кому из них какая доля завещается. Денежные средства, завещанные нескольким лицам без указания доли каждого, выдаются всем этим лицам в равных долях. Кроме того, завещатель вправе предусмотреть условия выдачи вклада (например, выплата лицу, которому завещан вклад, определенных сумм в установленные вкладчиком сроки, выдача вклада лицу после достижения им определенного возраста и т. п.), но устанавливаемые им условия не должны противоречить ГК России.
Завещательное распоряжение составляется в двух экземплярах, каждый из которых удостоверяется подписью служащего банка и печатью. Первый экземпляр выдается завещателю, а второй регистрируется в книге завещательных распоряжений и подшивается в специальную папку завещательных распоряжений, хранящуюся в несгораемом шкафу.
Завещатель вправе изменить или отменить завещательное распоряжение путем оформления нотариально удостоверенного завещания, в котором специально указывается об отмене или изменении конкретного завещательного распоряжения, либо нотариально удостоверенного отдельного распоряжения об отмене завещательного распоряжения, один экземпляр которого должен быть направлен в банк.
Исполнение завещательного распоряжения правами на денежные средства в банках осуществляется в соответствии с общими правилами ГК России о наследовании. По общему правилу, эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним. Вместе с тем в зависимости от конкретного случая денежные средства выдаются наследникам на основании:
– свидетельства о праве на наследство по завещанию или закону, выданного нотариусом или консульским должностным лицом Российской Федерации;
– постановления нотариуса о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя;
– нотариально удостоверенного соглашения о разделе наследственного имущества;
– свидетельства, выданного нотариусом исполнителю завещания;
– свидетельства о праве собственности на долю в имуществе, находившемся в совместной собственности супругов, выданного нотариусом или консульским должностным лицом Российской Федерации;
– копии решения суда с отметкой о вступлении его в законную силу или исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке.
Указанные правила соответственно применяются к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан.
В части отмены или изменения завещательного распоряжения следует иметь в виду, что:
– можно отменить или изменить новым завещательным распоряжением в том же банке;
– не может отменить или изменить удостоверенное с установленными правилами завещание;
– не может отменить завещательное распоряжение, составленное в другом банке;
– можно отменить завещательное распоряжение путем совершения завещания, удостоверенного нотариусом;
– можно путем завещательного распоряжения отменить завещание в чрезвычайных обстоятельствах.
Особенности завещания и наследования банковских вкладов. Согласно п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» совершение завещательного распоряжения производится гражданином в письменной форме в том банке, в котором находится этот счет, по правилам ст. 1128 ГК России. Завещательные распоряжения совершаются бесплатно. Его составление, подписание и удостоверение осуществляются при соблюдении двух условий:
– личность завещателя удостоверяется паспортом или другими документами, исключающими любые сомнения относительно личности гражданина;
– информирование завещателя о содержании ст. 1128, 1130, 1149, 1150 и 1162 ГК России, о чем делается отметка в завещательном распоряжении (если гражданина не информируют о содержании этих статей, он вправе требовать разъяснения их содержания). Завещательное распоряжение подписывается завещателем с указанием даты его составления. Оно может быть написано от руки либо с использованием технических средств (электронно-вычислительной машины, пишущей машинки и др.). В завещательном распоряжении должны указываться:
– место и дата его совершения;
– место жительства завещателя;
– имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и местонахождение юридического лица, которым завещается вклад.
Завещатель вправе составить одно завещательное распоряжение на все денежные средства, размещенные на нескольких счетах в банке, либо на денежные средства, размещенные на одном из этих счетов. Если завещатель желает, чтобы денежные средства с его счета после его смерти были выданы нескольким наследникам, то в завещательном распоряжении он указывает, кому из них какая доля завещается. Денежные средства, завещанные нескольким лицам без указания доли каждого, выдаются всем этим лицам в равных долях. Завещатель вправе указать в завещательном распоряжении другое лицо, которому вклад должен быть выдан в случае, если лицо, в пользу которого завещаны денежные средства, умрет ранее самого завещателя или подаст заявление об отказе от принятия завещанных денежных средств.
Поправки и приписки в завещательном распоряжении не допускаются. Завещательное распоряжение составляется в двух экземплярах, каждый из которых удостоверяется подписью служащего банка и печатью. Первый экземпляр выдается завещателю, а второй регистрируется в книге завещательных распоряжений и подшивается в специальную папку завещательных распоряжений, хранящуюся в банке в несгораемом шкафу.
Служащий банка на счете завещателя делает отметку о составленном завещательном распоряжении. Если завещатель пожелает изменить или отменить завещательное распоряжение, он должен обратиться в тот банк, в котором составлялось завещательное распоряжение, и подать об этом собственноручно подписанное завещательное распоряжение. Служащий банка должен установить личность завещателя, проверить новое завещательное распоряжение и приобщить его к ранее составленному.
Завещатель вправе изменить или отменить завещательное распоряжение (ст. 1130 ГК России) путем оформления нотариально удостоверенного завещания, в котором необходимо сделать указание об отмене или изменении конкретного завещательного распоряжения, либо нотариально удостоверенного отдельного распоряжения об отмене завещательного распоряжения, один экземпляр которого должен быть направлен в банк.
В случае смерти завещателя нотариус направляет в банк запрос (с приложением удостоверенной копии свидетельства о смерти наследодателя) с просьбой подтвердить факт удостоверения конкретного завещательного распоряжения сотрудником банка и факт его отмены или изменения. Ответ на запрос подписывается руководителем банка с проставлением печати и направляется нотариусу в течение месяца. Если к запросу приложена копия завещательного распоряжения наследодателя, ответ на запрос может быть изложен под текстом этого завещательного распоряжения.
На практике следует иметь в виду, что, поскольку денежный вклад включен в наследственную массу, наследник может получить его только на основании свидетельства о праве на наследство. Это означает, что нотариус скорее всего выдает свидетельство не ранее чем через полгода со дня смерти наследодателя (даже если наследник вклада – единственный) и только после уплаты налога на имущество, переходящее в порядке наследования, а также пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство.
Требования к оформлению завещательного распоряжения правами на денежные средства в банках. Указанные требования (правила) коротко и по существу могут быть изложены следующим образом:
– совершение завещательного распоряжения производится гражданином в письменной форме в том банке, в котором находится этот счет;
– завещательные распоряжения совершаются бесплатно;
– составление, подписание и удостоверение завещательного распоряжения осуществляется при соблюдении следующих условий:
– личность завещателя удостоверяется паспортом или другими документами, исключающими любые сомнения относительно личности гражданина;
– информирование завещателя о содержании ст. 1128, 1130, 1149, 1150 и 1162 Гражданского кодекса Российской Федерации, после чего об этом делается отметка в завещательном распоряжении;
– лица, участвующие в совершении завещательного распоряжения, обязаны соблюдать положения ст. 1123 Гражданского кодекса Российской Федерации о тайне завещания;
– завещательное распоряжение подписывается завещателем с указанием даты его составления. Завещательное распоряжение может быть написано от руки либо с использованием технических средств (электронно-вычислительной машины, пишущей машинки и др.);
– в завещательном распоряжении должны указываться:
– место и дата его совершения;
– местожительство завещателя;
– имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и местонахождение юридического лица, которым завещается вклад;
– завещатель может составить одно завещательное распоряжение на все денежные средства, размещенные на нескольких счетах в банке, либо на денежные средства, размещенные на одном из этих счетов;
– если завещатель желает, чтобы денежные средства с его счета после его смерти были выданы нескольким наследникам, то в завещательном распоряжении он указывает, кому из них какая доля завещается;
– денежные средства, завещанные нескольким лицам без указания доли каждого, выдаются всем этим лицам в равных долях. Завещатель вправе указать в завещательном распоряжении другое лицо, которому вклад должен быть выдан в случае, если лицо, в пользу которого завещаны денежные средства, умрет ранее самого завещателя или подаст заявление об отказе от принятия завещанных денежных средств, а также в иных случаях, предусмотренных ст. 1121 Гражданского кодекса Российской Федерации (т. е. если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный);
– завещатель вправе предусмотреть в завещательном распоряжении условия выдачи вклада (например, выплата лицу, которому завещан вклад, определенных сумм в установленные вкладчиком сроки, выдача вклада лицу после достижения им определенного возраста и т. п.). Устанавливаемые условия не должны противоречить Гражданскому кодексу Российской Федерации;
– поправки и приписки в завещательном распоряжении не допускаются;
– завещательное распоряжение должно составляться в двух экземплярах, каждый из которых удостоверяется подписью служащего банка и печатью. Первый экземпляр выдается завещателю, а второй регистрируется в книге завещательных распоряжений и подшивается в специальную папку завещательных распоряжений, хранящуюся в несгораемом шкафу;
– служащий банка на счете завещателя делает отметку о составленном завещательном распоряжении;
– если завещатель желает изменить или отменить завещательное распоряжение, он должен обратиться в тот банк, в котором составлялось завещательное распоряжение, и подать об этом собственноручно подписанное завещательное распоряжение. Служащий банка устанавливает личность завещателя, проверяет поданное завещательное распоряжение и приобщает его к ранее составленному;
– завещатель вправе изменить или отменить завещательное распоряжение путем оформления нотариально удостоверенного завещания, в котором специально указывается об отмене или изменении конкретного завещательного распоряжения, либо нотариально удостоверенного отдельного распоряжения об отмене завещательного распоряжения, один экземпляр которого должен быть направлен в банк;
– в случае смерти завещателя нотариус направляет в банк запрос (с приложением удостоверенной копии свидетельства о смерти наследодателя) с просьбой подтвердить факт удостоверения конкретного завещательного распоряжения сотрудником банка и факт его отмены или изменения. Ответ на запрос подписывается руководителем банка с проставлением печати и направляется нотариусу в течение месяца. Если к запросу приложена копия завещательного распоряжения наследодателя, ответ на запрос может быть изложен под текстом этого завещательного распоряжения;
– выплата денежных средств со счетов умерших завещателей, которые оформили завещательное распоряжение после 1 марта 2002 г., производится в зависимости от конкретного случая на основании следующих документов:
– свидетельство о праве на наследство по завещанию или закону, выданное нотариусом или консульским должностным лицом Российской Федерации;
– постановление нотариуса о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя;
– нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного имущества;
– свидетельство, выданное нотариусом исполнителю завещания;
– свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, находившемся в совместной собственности супругов, выданное нотариусом или консульским должностным лицом Российской Федерации;
– копия решения суда с отметкой о вступлении его в законную силу или исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке.
Охрана наследственного имущества
Основные и общие положения
Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства должны приниматься меры по охране наследства (ст. 1171 ГК России). Нотариус принимает меры по охране наследства по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. В случае когда назначен исполнитель завещания, нотариус принимает меры по охране наследства по согласованию с исполнителем завещания. Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников. В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Полученные сведения нотариус может сообщать только исполнителю завещания и наследникам. Нотариус осуществляет меры по охране наследства в течение срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев, а также не более чем в течение девяти месяцев со дня открытия наследства в случаях, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 1154 и п. 2 ст. 1156 ГК России, согласно которым:
– п. 2 ст. 1154 ГК России: если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования;
– п. 3 ст. 1154 ГК России: лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока со дня открытия наследства;
– п. 2 ст. 1156 ГК России: если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.
Исполнитель завещания осуществляет меры по охране наследства в течение срока, необходимого для исполнения завещания.
В случае когда наследственное имущество находится в разных местах, нотариус по месту открытия наследства должен направить через органы юстиции нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества. Если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры по охране имущества, такое поручение должно направляться соответствующему нотариусу или должностному лицу
Порядок охраны наследственного имущества, в том числе порядок описи наследства, определяется законодательством о нотариате. Предельные размеры вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом устанавливаются Правительством Российской Федерации.
В случае когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, необходимые меры по охране наследства и управлению им могут быть приняты соответствующим должностным лицом.
Для охраны наследства нотариус производит опись наследственного имущества в присутствии двух свидетелей (ст. 1172 ГК России). Свидетелями не могут быть:
– нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
– лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
– граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
– неграмотные;
– граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
– лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание.
При производстве описи имущества могут присутствовать исполнитель завещания, наследники и в соответствующих случаях представители органа опеки и попечительства.
По заявлению исполнителя завещания, наследника, представителя органа опеки и попечительства должна быть по соглашению между наследниками произведена оценка наследственного имущества. При отсутствии соглашения оценка наследственного имущества или той его части, в отношении которой соглашение не достигнуто, производится независимым оценщиком за счет лица, потребовавшего оценки наследственного имущества, с последующим распределением этих расходов между наследниками пропорционально стоимости полученного каждым из них наследства.
Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит нотариуса, а валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги передаются банку на хранение по договору в соответствии со ст. 921 ГК России, согласно которой:
– банк может принимать на хранение ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, в том числе документы;
– заключение договора хранения ценностей в банке удостоверяется выдачей банком поклажедателю именного сохранного документа, предъявление которого является основанием для выдачи хранимых ценностей поклажедателю.
Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, он должен уведомить об этом органы внутренних дел.
Входящее в состав наследства имущество, если оно не требует управления, передается нотариусом по договору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать его наследникам – другому лицу по усмотрению нотариуса.
В случае когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, хранение указанного имущества обеспечивается исполнителем завещания самостоятельно либо посредством заключения договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя завещания.
Расходы на охрану наследства возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости (ст. 1174 ГК России). Требования о возмещении указанных расходов могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до принятия наследства – к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. Такие расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества. В этой связи напомним, что в первую очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя, во вторую – расходы на охрану наследства и управление им и в третью – расходы, связанные с исполнением завещания.
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате в отношении охраны наследственного имущества установлено:
– нотариус по месту открытия наследства по сообщению граждан, юридических лиц либо по своей инициативе принимает меры к охране наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства;
– если имущество наследодателя или его часть находится не в месте открытия наследства, нотариус по месту открытия наследства посылает нотариусу, а если в этом населенном пункте нет нотариуса, то должностному лицу соответствующего органа исполнительной власти, совершающему нотариальное действие, по месту нахождения наследственного имущества поручение о принятии мер к его охране;
– нотариус или должностное лицо соответствующего органа исполнительной власти, принявшие меры к охране наследственного имущества, сообщают нотариальной конторе по месту открытия наследства о принятии указанных мер;
– для охраны наследственного имущества нотариус производит опись этого имущества и передает его на хранение наследникам или другим лицам;
– если в составе наследства имеется имущество, требующее управления, а также в случае предъявления иска кредиторами наследователя до принятия наследства наследниками нотариус назначает хранителя наследственного имущества. В местности, где нет государственной нотариальной конторы, соответствующий орган исполнительной власти назначает в указанных случаях над наследственным имуществом опекуна;
– хранитель, опекун и другие лица, которым передано на хранение наследственное имущество, предупреждаются об ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и за причиненные наследникам убытки;
– хранитель, опекун и другие лица, которым передано на хранение наследственное имущество, если они не являются наследниками, вправе получить от наследников вознаграждение за хранение наследственного имущества;
– указанным лицам также возмещаются необходимые расходы по хранению наследственного имущества;
– охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства наследниками, а если оно ими не принято – до истечения срока для принятия наследства, установленного законодательством Российской Федерации;
– нотариус по месту открытия наследства обязан предварительно уведомить наследников о прекращении мер к охране наследственного имущества, а если имущество по праву наследования переходит к государству – соответствующий государственный орган.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 г. № 350 установлено, что предельный размер вознаграждения по договору хранения наследственного имущества не может превышать 3 % оценочной стоимости наследственного имущества.
Применительно к оценке наследственного имущества необходимо иметь в виду следующее:
– поскольку оценка наследственного имущества совершается по заявлению наследников и других указанных выше лиц, то в случае отсутствия такого заявления нотариус вправе осуществить опись имущества без указания его стоимости;
– для того чтобы оценить наследственное имущество, любое лицо, присутствующее при описи, должно сделать заявление нотариусу о необходимости оценки;
– оценка имущества производится самостоятельно лицами, участвующими в описи. В случае если лица не достигли соглашения, оценку наследственного имущества производит независимый оценщик в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
– лицо, изъявившее желание оценить наследство, несет расходы по оказанию услуг профессиональным оценщиком, с последующим распределением расходов между наследниками пропорционально стоимости полученного ими имущества.
Относящиеся к наследству денежные средства вносятся в депозит нотариуса, а валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них, ценные бумаги, не требующие управления, передаются банку по договору хранения, с предоставлением нотариусу сохранного документа.
Поскольку охрана наследства связана с определенными затратами со стороны обязанных лиц и такие расходы подлежат возмещению из стоимости наследства, заинтересованные лица вправе предъявить свои требования о возмещении расходов в любое время, как после принятия наследства наследниками, так и до этого. Причем, если наследство еще не принято наследниками, заинтересованное лицо вправе обращаться к исполнителю завещания либо к нотариусу по месту открытия наследства для удовлетворения своих требований без участия будущих наследников.
О существенном
Охрана наследства. Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц исполнитель завещания или нотариус по месту открытия наследства должны принимать необходимые меры по охране наследства. Нотариус принимает меры по охране наследства по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. В случае когда назначен исполнитель завещания, нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполнителем завещания. Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников.
В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Полученные сведения нотариус может сообщать только исполнителю завещания и наследникам.
По общему правилу, нотариус осуществляет меры по охране наследства в течение срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев, а также не более чем в течение девяти месяцев со дня открытия наследства, если:
– право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника;
– право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником;
– оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, в связи с чем она удлиняется до трех месяцев.
Исполнитель завещания осуществляет меры по охране наследства в течение срока, необходимого для исполнения завещания.
В случае когда наследственное имущество находится в разных местах, нотариус по месту открытия наследства должен направить через органы юстиции нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им. Если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры по охране имущества, такое поручение направляется соответствующему нотариусу или должностному лицу.
Порядок охраны наследственного имущества, в том числе порядок описи наследства, определяется законодательством о нотариате. Предельные размеры вознаграждения по договору хранения наследственного имущества устанавливаются Правительством Российской Федерации.
В случае когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, необходимые меры по охране наследства могут быть приняты соответствующим должностным лицом.
Обязанности должностных лиц органов местного самоуправления и должностных лиц консульских учреждений Российской Федерации по охране наследства и управлению им. Поскольку при отсутствии нотариуса указанные должностные лица вправе исполнять ряд его функций, то в этой связи отметим их обязанности в части обеспечения охраны наследства:
– в случаях когда в населенном пункте нет нотариуса, меры по охране наследственного имущества принимают должностные лица органов исполнительной власти, совершающие нотариальные действия;
– должностные лица консульских учреждений Российской Федерации также обязаны принимать меры по охране наследства;
– должностные лица органов исполнительной власти, совершающие нотариальные действия, и должностные лица консульских учреждений Российской Федерации руководствуются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Основы законодательства о нотариате, а также иных правовых актов действующего законодательства о нотариате;
– должностные лица органов исполнительной власти, совершающие нотариальные действия по месту открытия наследства, по сообщению граждан, юридических лиц либо по своей инициативе должны принимать меры к охране наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства. О принятых мерах они обязаны сообщать нотариусу по месту открытия наследства;
– если имущество наследодателя или его часть находится не в месте открытия наследства, должностное лицо по месту открытия наследства обязано направить нотариусу или должностному лицу органа исполнительной власти по месту нахождения наследственного имущества поручение о принятии мер к его охране. Должностное лицо органа исполнительной власти, принявшее меры к охране наследственного имущества, сообщает нотариальной конторе по месту открытия наследства о принятии указанных мер;
– при получении сообщения (заявления) о необходимости принятия мер, обеспечивающих охрану наследственного имущества, полномочное лицо должно принять следующие меры:
– установить место открытия наследства, наличие имущества, его состав и местонахождение;
– известить наследников, сведения о которых имеются, об открывшемся наследстве и предстоящей описи имущества;
– истребовать свидетельство о смерти, а если свидетельство сразу истребовать не представляется возможным, меры к охране имущества могут быть приняты при наличии достоверных сведений о смерти наследодателя;
– известить о предстоящей описи имущества представителей жилищных органов, местной администрации, в необходимых случаях представителей органов внутренних дел и других заинтересованных лиц;
– если имеются основания предполагать, что имущество в порядке наследования будет передано государству, сообщить об описи соответствующему финансовому или налоговому органу;
– уточнить, были ли приняты предварительные меры к охране наследственного имущества (было ли опечатано помещение, в котором оно находится, кем, кому передано на хранение и другие меры);
– произвести установленным порядком опись наследственного имущества;
– если в составе наследства имеется имущество, требующее управления (жилой дом, скот и т. п.), а также в случае предъявления иска кредиторами наследодателю до принятия наследства наследниками, орган исполнительной власти назначает над наследственным имуществом опекуна;
– предупредить об ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие и за причиненные наследникам убытки опекунов и других лиц, которым наследственное имущество передано на хранение;
– о передаче имущества на хранение указанным выше лицам и сделанном им предупреждении отобрать у них подписку, которая может быть изложена на акте описи наследственного имущества или на экземпляре решения органа исполнительной власти о назначении над наследственным имуществом опекуна;
– разъяснить опекуну и другим лицам, которым передается на хранение наследственное имущество и которые не являются наследниками, что они вправе получить от наследников вознаграждение за хранение наследственного имущества, а также им возмещаются необходимые расходы по хранению и управлению наследственным имуществом, за вычетом фактически полученной выгоды от использования этого имущества;
– осуществлять охрану наследственного имущества до его передачи наследникам, а если оно ими не принято – до истечения срока для принятия наследства, установленного законодательством Российской Федерации;
– в случае необходимости осуществлять охрану наследственного имущества и по истечении срока, установленного для принятия наследства, если в нотариальную контору по месту открытия наследства обратятся лица, для которых право наследования возникает в случае непринятия наследства другими наследниками;
– о продлении срока охраны наследственного имущества уведомить нотариуса по месту открытия наследства;
– о прекращении охраны наследственного имущества уведомить нотариуса по месту открытия наследства, а также наследников и других заинтересованных лиц.
Меры по охране наследства. Для охраны наследства нотариус обязан осуществлять установленные законом меры. В частности, в указанных целях нотариус производит опись наследственного имущества в присутствии двух свидетелей. Напомним, что не могут быть такими свидетелями следующие лица:
– нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
– лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
– граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
– неграмотные;
– граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
– лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание.
При производстве описи имущества могут присутствовать исполнитель завещания, наследники и в соответствующих случаях представители органа опеки и попечительства, по заявлению которых должна быть по соглашению между наследниками произведена оценка наследственного имущества. При отсутствии соглашения оценка наследственного имущества или той его части, в отношении которой соглашение не достигнуто, производится независимым оценщиком за счет лица, потребовавшего оценки наследственного имущества, с последующим распределением этих расходов между наследниками пропорционально стоимости полученного каждым из них наследства.
Подчеркнем, что нотариус вправе описать имущество только при условии, если совместно проживавшие с наследодателем лица добровольно предъявят имущество к описи. Если наследники или иные лица, проживавшие с наследодателем, возражают против описи, нотариус составляет акт об отказе предъявить имущество к описи и уведомляет об этом наследников, разъясняя им право обращения в суд с иском об истребовании причитающейся им доли наследственного имущества.
Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит нотариуса, а валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги передаются банку на хранение по договору. Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, он обязан уведомить об этом органы внутренних дел. Входящее в состав наследства и не указанное выше имущество, если оно не требует управления, передается нотариусом по договору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать его наследникам – другому лицу по усмотрению нотариуса. В случае когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, хранение указанного имущества обеспечивается исполнителем завещания самостоятельно либо посредством заключения договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя завещания. Опись наследственного имущества не производится по месту его нахождения, если оно было передано третьим лицам в их владение, либо пользование, либо распоряжение с перемещением в хозяйственное обладание этих третьих лиц. Так, если движимые вещи наследодателя находятся в комиссионном магазине, ломбарде, у арендатора, перевозчика и т. д., в опись имущества должны быть включены документы, подтверждающие соответствующие отношения наследодателя с указанными лицами.
В процессе работы по охране наследственного имущества нотариус проводит ряд мероприятий, обеспечивающих полную охрану этого имущества, в частности:
– устанавливает место открытия наследства, наличие имущества, его состав и местонахождение;
– извещает о предстоящей описи наследников, местонахождение которых ему известно;
– истребует свидетельство о смерти в подтверждение факта смерти, оставляя в своих делах его копию; если свидетельство о смерти сразу истребовать не представляется возможным, меры к охране могут быть приняты при наличии достоверных сведений о смерти наследодателя;
– уточняет, были ли приняты предварительные меры к охране оставшегося имущества, если были, то кем; было ли опечатано помещение с имуществом умершего; где находятся ключи от этого помещения;
– уведомляет о предстоящей описи заинтересованных лиц.
Возможно, что, выехав на место для производства описи, нотариус установит факт отсутствия подлежащего описи имущества. Причем отсутствовать имущество может в связи с тем, что оно вывезено наследниками или другими лицами. При отсутствии имущества нотариус должен оформить этот факт актом и сообщить об этом заинтересованному лицу (наследнику). Если будет установлено, что имущество вывезено, нотариус также должен оформить этот факт актом и разъяснить заинтересованному лицу (наследнику) порядок обращения в суд об истребовании причитающегося ему имущества.
Если наследство наследниками еще не принято, оплата труда специалиста-оценщика производится за счет наследственного имущества. Жилые дома, квартиры, здания, строения, сооружения оцениваются органами технической инвентаризации, земельные участки – комитетом по земельным ресурсам и землеустройству, автомототранспортные средства – судебно-экспертными учреждениями органов юстиции.
Входящее в состав наследства имущество (за исключением наличных денег, валютных ценностей, драгоценных металлов и камней и изделий из них, не требующих управления ценных бумаг, оружия), если оно не требует управления, передается нотариусом по договору на хранение кому-либо из наследников. При невозможности передать его наследникам имущество может быть передано другому лицу по усмотрению нотариуса. О передаче имущества на хранение делается запись в акте описи и отбирается подписка у лица, принявшего имущество на хранение, о сделанном ему предупреждении об уголовной и материальной ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и причиненные убытки. В акте описи нотариус должен указать фамилию, имя, отчество, год рождения, место жительства лица, которому передано имущество, а также наименование, номер, дату выдачи документа, удостоверяющего личность, и наименование учреждения, выдавшего этот документ. В случае когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, хранение указанного имущества обеспечивается исполнителем завещания самостоятельно либо посредством заключения договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя завещания.
Не всякое наследственное имущество передается на хранение наследникам или другим лицам – для некоторой категории вещей, входящих в состав описанного имущества, установлен особый порядок хранения. Так, в частности, входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит нотариуса, а валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги передаются банку на хранение по договору. Прежде чем сдать описанные ценности на хранение в банк, нотариус должен зарегистрировать их в книге учета ценностей, которая ведется в нотариальной конторе. Опись ценностей составляется в пяти экземплярах. Из них три экземпляра передаются вместе с ценностями в банк, четвертый – подшивается в наследственное дело, пятый – вместе с квитанцией банка о принятии ценностей временно хранится в наследственном деле, а впоследствии выдается наследникам вместе со свидетельством о праве на наследство.
Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, он должен уведомить об этом органы внутренних дел. Оружие и взрывчатые вещества, оказавшиеся в составе имущества умершего, подлежат сдаче органам внутренних дел по особой описи. Государственные награды, на которые распространяется законодательство Российской Федерации, не входят в состав наследства, – передача этих наград после смерти награжденного другим лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах, согласно которому ордена, медали, нагрудные знаки к почетным званиям умерших награжденных граждан и награжденных посмертно, а также документы о их награждении оставляются или передаются их семьям для хранения как память.
Ценные рукописи, литературные труды, письма, имеющие историческое или научное значение, включаются в акт описи и передаются на хранение наследникам. Если наследников нет, нотариус передает документы на хранение по отдельной описи соответствующим организациям. Сберегательные книжки, сохранные свидетельства на облигации государственных займов, залоговые билеты на вещи умершего, находящиеся в ломбарде, передаются на хранение наследникам, а если их нет – хранятся у нотариуса в железных сейфах.
Пищевые продукты нотариус передает наследникам, а если их нет – соответствующим организациям для реализации. Передача продуктов производится по отдельному акту, который подписывают нотариус, понятые и представитель организации. Однако это относится только к продуктам длительного хранения. Скоропортящиеся продукты подлежат уничтожению, если нет наследников. Об уничтожении продуктов составляется акт.
Домашний скот передается на хранение наследникам или другим лицам. Если же наследников нет и не удалось назначить хранителя, нотариус передает домашний скот заготовительным организациям.
Следует иметь в виду, что охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства наследниками, а если оно ими не принято – до истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Охрана наследственного имущества может продолжаться и по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, если в нотариальную контору поступит заявление о согласии принять наследство от лиц, для которых право наследования возникает в случае непринятия наследства другими наследниками, и если до истечения установленного законом шестимесячного срока для принятия наследства окажется менее трех месяцев – в этом случае меры к охране наследственного имущества продолжаются, но не более девяти месяцев.
Если место открытия наследства и место принятия мер к охране наследственного имущества не совпадают, то в этом случае о прекращении охраны имущества предварительно уведомляется нотариус по месту открытия наследства. Нотариус по месту открытия наследства обязан о прекращении мер к охране наследственного имущества уведомить наследников и иных заинтересованных лиц.
Условия принятия мер по охране наследства. Нотариус должен принимать меры по охране наследства, поскольку поступило письменное заявление о необходимости принятия таких мер от:
– одного или нескольких наследников;
– назначенного завещателем исполнителя завещания;
– органов местного самоуправления по месту открытия наследства;
– органов опеки и попечительства;
– других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества (например, лиц, в пользу которых сделано завещательное возложение; музея, заинтересованного в сохранности коллекции картин, входящих в состав наследства).
Кроме того, нотариус вправе по собственной инициативе принять меры по охране наследства.
Если назначен исполнитель завещания, то нотариус должен принимать меры по охране наследства по согласованию с ним, а исполнитель завещания вправе принимать меры по охране наследства и управлению им прежде всего самостоятельно, не дожидаясь заявления об этом от наследников, либо по требованию наследника.
Обязанность нотариуса направить поручение о принятии мер к охране наследственного имущества. Если имущество наследодателя или его часть находится не в месте открытия наследства, нотариус по месту открытия наследства обязан направить нотариусу, а если в этом населенном пункте нет нотариуса, то должностному лицу соответствующего органа исполнительной власти, совершающему нотариальное действие, по месту нахождения наследственного имущества поручение о принятии мер к его охране. Нотариус или должностное лицо соответствующего органа исполнительной власти, принявшие меры к охране наследственного имущества, сообщают нотариальной конторе по месту открытия наследства о принятии указанных мер.
Указанная выше обязанность нотариуса обусловлена обязанностью нотариуса оказывать содействие в осуществлении прав и защите законных интересов граждан и юридических лиц. Поручение о принятии мер к охране наследственного имущества можно рассматривать как обязанность, возложенную нотариусом на другое должностное лицо. Однако должностному лицу, которое будет исполнять это поручение, вместе с таким приказом (распоряжением) должны быть представлены необходимые сведения, документы и произведена оплата за совершение такого нотариального действия. Поручение должно быть исполнено в срок, исключающий возможность утраты наследственного имущества.
Обязанность нотариуса предупредить наследника о прекращении осуществления мер по охране наследственного имущества. Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства наследниками, а если оно ими не принято – до истечения срока для принятия наследства, установленного законодательством Российской Федерации. Нотариус по месту открытия наследства обязан предварительно уведомить наследников о прекращении мер к охране наследственного имущества, а если имущество по праву наследования переходит к государству – соответствующий государственный орган.
Срок осуществления нотариусом мер по охране наследства. Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев. Указанный срок может удлиняться, но не более чем до девяти месяцев со дня открытия наследства, в случаях:
– если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника от наследования как недостойного;
– если право наследования для лиц возникает только в случае непринятия наследства другим наследником;
– если имеет место переход права на принятие наследства. Законодателем, как видим, определен предельный срок для принятия мер к охране наследственного имущества, если соответствующие меры принимаются нотариусом.
Срок начала осуществления нотариусом мер по охране наследственного имущества. Нотариус приступает к принятию мер по охране наследственного имущества в сроки, обеспечивающие его сохранность, как правило, не позднее трех рабочих дней с даты поступления сообщения о наследственном имуществе или поручения о принятии мер к его охране.
Право на вознаграждение за хранение наследственного имущества. Хранитель, опекун и другие лица, которым передано на хранение наследственное имущество, если они не являются наследниками, вправе получить от наследников вознаграждение за хранение наследственного имущества. Указанным лицам также возмещаются необходимые расходы по хранению и управлению наследственным имуществом, за вычетом фактически полученной выгоды от использования этого имущества.
Если хранителем является наследник, то он не имеет права на вознаграждение, так как сам заинтересован в сохранности имущества.
Соглашение между нотариусом и хранителем имущества относительно размера вознаграждения должно оформляться в письменном виде. Причем это может быть письменное соглашение не только в виде договора, но и в виде заявления хранителя с резолюцией нотариуса о размере вознаграждения за хранение.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 г. № 350 установлено, что предельный размер вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом не может превышать 3 % оценочной стоимости наследственного имущества.
Обязанности и ответственность хранителя наследственного имущества. Хранитель наследственного имущества обязан принять меры, необходимые для сохранения имущества. Хранитель наследственного имущества может меняться. Первому хранителю направляется распоряжение о передаче имущества по описи новому хранителю. Нотариус обязан предупредить хранителя имущества об ответственности не только за растрату, хищение или сокрытие наследственного имущества, но и за непринятие мер, обеспечивающих целостность и сохранность имущества. Хранитель несет имущественную ответственность по договору хранения, так как отношения между нотариусом и лицом, которому передано имущество до выдачи его наследникам, регулируются договором хранения, по которому одна сторона-хранитель обязуется хранить имущество, переданное ей другой стороной, и возвратить это имущество в сохранности.
Срок принятия мер по хранению наследственного имущества. Хранение наследственного имущества продолжается до тех пор, пока не сняты меры охраны наследственного имущества. Однако меры охраны не могут превышать срока, установленного законом при наследственной трансмиссии, когда установленный законом срок для принятия наследства может быть увеличен не более чем до девяти месяцев. Если к этому времени хранителю не будет указано, кому следует передать имущество, он вправе ставить вопрос о прекращении обязанностей по хранению.
Размер вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 г. № 350 установлено, что предельный размер вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом не может превышать 3 % оценочной стоимости наследственного имущества, определяемой в соответствии с п. 1 ст. 1172 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому оценка наследственного имущества должна быть произведена по соглашению между наследниками, а при отсутствии соглашения оценка наследственного имущества или той его части, в отношении которой соглашение не достигнуто, производится независимым оценщиком за счет лица, потребовавшего оценки наследственного имущества, с последующим распределением этих расходов между наследниками пропорционально стоимости полученного каждым из них наследства.
Управление наследственным имуществом
Основные и общие положения
По общему правилу, для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства в соответствующих случаях должны приниматься не только меры по охране наследства (см. выше), но также и меры по управлению им (ст. 1171 ГК России). Как и в отношении охраны наследства, нотариус принимает меры по управлению им по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. В случае когда назначен исполнитель завещания, нотариус принимает меры по управлению наследством по согласованию с исполнителем завещания.
Исполнитель завещания принимает меры по управлению наследством самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников.
В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Полученные сведения нотариус может сообщать только исполнителю завещания и наследникам.
Нотариус осуществляет меры по управлению наследством в течение срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев, а также не более чем в течение девяти месяцев со дня открытия наследства в случаях, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 1154 и п. 2 ст. 1156 ГК России, согласно которым:
– п. 2 ст. 1154 ГК России: если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования;
– п. 3 ст. 1154 ГК России: лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока со дня открытия наследства;
– п. 2 стю 1156 ГК России: если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.
Исполнитель завещания осуществляет меры по управлению наследством в течение срока, необходимого для исполнения завещания.
В случае когда наследственное имущество находится в разных местах, нотариус по месту открытия наследства направляет через органы юстиции нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для исполнения поручение об управлении им.
Порядок управления наследственным имуществом, в том числе порядок описи наследства, определяется законодательством о нотариате (см. выше раздел «Охрана наследственного имущества»). Предельные размеры вознаграждения по договору доверительного управления наследственным имуществом устанавливаются Правительством Российской Федерации.
В случае когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, необходимые меры по управлению наследственным имуществом могут быть приняты соответствующим должностным лицом.
Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и тому подобное), нотариус в соответствии со ст. 1026 ГК России в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом (ст. 1173 ГК России).
По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) (ст. 1012 ГК России). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему. Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. Сделки с переданным в доверительное управление имуществом доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве такого управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или наименования доверительного управляющего сделана пометка «Д.У.». При отсутствии указания о действии доверительного управляющего в этом качестве доверительный управляющий обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом.
Объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество.
Доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия. В случаях когда доверительное управление имуществом осуществляется по основаниям, предусмотренным законом, доверительным управляющим может быть гражданин, не являющийся предпринимателем, или некоммерческая организация, за исключением учреждения. Имущество не подлежит передаче в доверительное управление государственному органу или органу местного самоуправления. Доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем по договору доверительного управления имуществом.
В договоре доверительного управления имуществом должны быть указаны (ст. 1016 ГК России):
– состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
– наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которых осуществляется управление имуществом (учредителя управления или выгодоприобретателя);
– размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена договором;
– срок действия договора.
Договор доверительного управления имуществом заключается на срок, не превышающий пяти лет. Для отдельных видов имущества, передаваемого в доверительное управление, законом могут быть установлены иные предельные сроки, на которые может быть заключен договор. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором.
Договор доверительного управления имуществом должен быть заключен в письменной форме (ст. 1017 ГК России). Договор доверительного управления недвижимым имуществом должен быть заключен в форме, предусмотренной для договора продажи недвижимого имущества. Передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это имущество. Несоблюдение формы договора доверительного управления имуществом или требования о регистрации передачи недвижимого имущества в доверительное управление влечет недействительность договора.
Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных законом и договором доверительного управления имуществом, правомочия собственника в отношении имущества, переданного в доверительное управление (ст. 1020 ГК России). Распоряжение недвижимым имуществом доверительный управляющий осуществляет в случаях, предусмотренных договором доверительного управления. Права, приобретенные доверительным управляющим в результате действий по доверительному управлению имуществом, включаются в состав переданного в доверительное управление имущества. Обязанности, возникшие в результате таких действий доверительного управляющего, исполняются за счет этого имущества. Для защиты прав на имущество, находящееся в доверительном управлении, доверительный управляющий вправе требовать всякого устранения нарушения его прав. Доверительный управляющий представляет учредителю управления и выгодоприобретателю отчет о своей деятельности в сроки и в порядке, которые установлены договором доверительного управления имуществом.
По общему правилу, доверительный управляющий осуществляет доверительное управление имуществом лично (ст. 1021). Доверительный управляющий может поручить другому лицу совершать от имени доверительного управляющего действия, необходимые для управления имуществом, если он уполномочен на это договором доверительного управления имуществом, либо получил на это согласие учредителя в письменной форме, либо вынужден к этому в силу обстоятельств для обеспечения интересов учредителя управления или выгодоприобретателя и не имеет при этом возможности получить указания учредителя управления в разумный срок. Доверительный управляющий отвечает за действия избранного им поверенного, как за свои собственные.
Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном управлении имуществом должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или учредителя управления, возмещает выгодоприобретателю упущенную выгоду за время доверительного управления имуществом, а учредителю управления убытки, причиненные утратой или повреждением имущества, с учетом его естественного износа, а также упущенную выгоду (ст. 1022 ГК России). Доверительный управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или учредителя управления. Обязательства по сделке, совершенной доверительным управляющим с превышением предоставленных ему полномочий или с нарушением установленных для него ограничений, несет доверительный управляющий лично. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности этого имущества взыскание может быть обращено на имущество доверительного управляющего, а при недостаточности и его имущества на имущество учредителя управления, не переданное в доверительное управление. Договор доверительного управления имуществом может предусматривать предоставление доверительным управляющим залога в обеспечение возмещения убытков, которые могут быть причинены учредителю управления или выгодоприобретателю ненадлежащим исполнением договора доверительного управления.
Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное договором доверительного управления имуществом, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом, за счет доходов от использования этого имущества (ст. 1023 ГК России).
При передаче в доверительное управление ценных бумаг может быть предусмотрено объединение ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными лицами (ст. 1025 ГК России). Правомочия доверительного управляющего по распоряжению ценными бумагами определяются в договоре доверительного управления. Особенности доверительного управления ценными бумагами определяются законом. Указанные правила соответственно применяются к правам, удостоверенным бездокументарными ценными бумагами (ст. 149 ГК России).
В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания.
Необходимые расходы на управление наследством возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости (ст. 1174 ГК России). Требования о возмещении расходов могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до принятия наследства – к исполнителю завещания или к наследственному имуществу.
Законом установлена очередность возмещения расходов, согласно которой:
– из стоимости наследства сначала подлежат возмещению суммы расходов, вызванных болезнью и похоронами наследодателя;
– во вторую очередь из имущества наследодателя удовлетворяются требования о возмещении расходов на охрану и управление наследством;
– в третью – расходы на исполнение завещания.
О существенном
Права доверительного управляющего имуществом общие. Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных законом и договором доверительного управления имуществом, правомочия собственника в отношении имущества, переданного в доверительное управление. Распоряжение недвижимым имуществом доверительный управляющий осуществляет в случаях, предусмотренных договором доверительного управления. Права, приобретенные доверительным управляющим в результате действий по доверительному управлению имуществом, включаются в состав переданного в доверительное управление имущества. Обязанности, возникшие в результате таких действий доверительного управляющего, исполняются за счет этого имущества. Для защиты прав на имущество, находящееся в доверительном управлении, доверительный управляющий вправе требовать всякого устранения нарушения его прав.
Управление наследством – это система целенаправленных действий, совершаемых специально уполномоченными лицами в интересах наследников и других заинтересованных лиц. Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства принимаются необходимые меры по управлению наследством. Нотариус обязан принимать меры по охране наследства и управлению им по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. В случае когда назначен исполнитель завещания, нотариус принимает меры управлению наследством по согласованию с исполнителем завещания. Исполнитель завещания принимает меры управлению наследством самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников. В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Полученные сведения нотариус может сообщать только исполнителю завещания и наследникам. Нотариус осуществляет меры по управлению наследством в течение срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев, а в случаях если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника, только вследствие непринятия наследства другим наследником, по истечении срока, установленного для принятия наследства наследниками умершего наследника, но не более чем в течение девяти месяцев со дня открытия наследства. Исполнитель завещания осуществляет меры по управлению наследством в течение срока, необходимого для исполнения завещания. В случае когда наследственное имущество находится в разных местах, нотариус по месту открытия наследства направляет через органы юстиции нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для исполнения поручение об управлении наследством. Порядок управления наследственным имуществом определяется законодательством о нотариате. Предельные размеры вознаграждения по договору доверительного управления наследственным имуществом устанавливаются Правительством Российской Федерации. В случае когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, необходимые меры по охране наследства и управлению им могут быть приняты соответствующим должностным лицом.
Условия принятия мер по управлению наследством. Нотариус должен принимать меры по управлению наследством, если поступило письменное заявление о необходимости принятия таких мер от:
– одного или нескольких наследников;
– назначенного завещателем исполнителя завещания;
– органов местного самоуправления по месту открытия наследства;
– органов опеки и попечительства;
– других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества (например, лиц, в пользу которых сделано завещательное возложение; музея, заинтересованного в сохранности коллекции картин, входящих в состав наследства).
Кроме того, нотариус вправе по собственной инициативе принять меры по управлению наследством. Исполнитель завещания вправе принимать меры по управлению наследством прежде всего самостоятельно, не дожидаясь заявления об этом от наследников, либо по требованию наследника.
Доверительное управление наследственным имуществом. Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и тому подобное), нотариус в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом. В случае когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания.
Нотариус учреждает доверительное управление по заявлению кого-либо из следующих лиц:
– наследника (наследников);
– отказополучателя;
– исполнителя завещания;
– органа местного самоуправления;
– органа опеки и попечительства;
– других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества.
Напомним, что по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах указанного учредителем управления лица (выгодоприобретателя). Объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права (интеллектуальная собственность) и другое имущество. Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления деньги.
Выгодоприобретателями по договору доверительного управления наследственным имуществом являются наследники. Если у нотариуса не имеется сведений о наследниках, то в этом случае в договоре доверительного управления конкретный выгодоприобретатель может быть не назван, хотя в конечном счёте им будет являться наследник.
По общим нормам о доверительном управлении, доверительным управляющим может быть только индивидуальный предприниматель или некоммерческая организация. Применительно к доверительному управлению наследственным имуществом законодатель установил только одно ограничение – доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем по договору доверительного управления. Иными словами, с учетом указанного единственного ограничения доверительным управляющим наследственным имуществом может быть любая организация – как коммерческая, так и некоммерческая, а также любой гражданин, обладающий дееспособностью в полном объеме.
Существенными условиями договора доверительного управления являются:
– состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
– наименование учредителя управления, доверительного управляющего и выгодоприобретателя (если о выгодоприобретателе имеются сведения);
– размер и форма вознаграждения управляющему;
– срок действия договора.
Договор доверительного управления должен быть заключен в письменной форме. Договор доверительного управления недвижимым имуществом должен быть заключен в форме, предусмотренной для договора продажи недвижимого имущества. Передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это имущество. Несоблюдение формы договора доверительного управления или требования о регистрации передачи недвижимого имущества в доверительное управление влечет недействительность договора.
Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление наследственным имуществом лично, кроме следующих случаев, в которых он может поручить другому лицу совершать от имени доверительного управляющего действия, необходимые для управления имуществом:
– если он уполномочен на это договором доверительного управления наследственным имуществом;
– если он получил на это согласие учредителя управления, сделанное в письменной форме;
– если он вынужден к этому в силу обстоятельств для обеспечения интересов выгодоприобретателя и не имеет при этом возможности получить указания учредителя управления в разумный срок.
В рамках рассматриваемого круга вопросов особо подчеркнем ряд существенных обстоятельств:
– доверительный управляющий за действия избранного им поверенного отвечает как за свои собственные;
– доверительный управляющий, не проявивший при доверительном управлении наследственным имуществом должной заботы об интересах выгодоприобретателя, обязан возместить выгодоприобретателю упущенную выгоду за время доверительного управления имуществом и несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или доверителя управления;
– доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом, за счет доходов от использования этого имущества;
– если наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания.
Расходы, связанные с исполнением завещания
Основные и общие положения
Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием (ст. 1136 ГК России).
Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания, возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости (ст. 1174 ГК России). Требования о возмещении указанных расходов могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до принятия наследства – к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. Такие расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества. При этом в первую очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя, во вторую – расходы на охрану наследства и управление им и в третью – расходы, связанные с исполнением завещания.
Для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе во вкладах или на счетах в банках. Банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные средства наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов. Наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем завещательного распоряжения в банке, вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для его похорон. Размер средств, выдаваемых на основании настоящего пункта банком на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, не может превышать сто минимальных размеров оплаты труда, установленных законом надень обращения за получением этих средств. Указанные правила применяются не только к банкам, но также к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан.
Согласно ст. 1175 ГК России наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (ст. 323 ГК России). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии (см. одноименный раздел), отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации. При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.
В рамках рассматриваемого круга вопросов представляется целесообразным напомнить, что при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (ст. 323 ГК России). Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.
В случае солидарной обязанности должник не вправе выдвигать против требования кредитора возражения, основанные на таких отношениях других должников с кредитором, в которых данный должник не участвует (ст. 324 ГК России).
Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает остальных должников от исполнения кредитору (ст. 325 ГК России). Если иное не вытекает из отношений между солидарными должниками:
– должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого;
– неуплаченное одним из солидарных должников должнику, исполнившему солидарную обязанность, падает в равной доле на этого должника и на остальных должников.
При солидарности требования любой из солидарных кредиторов вправе предъявить к должнику требование в полном объеме (ст. 326 ГК России). До предъявления требования одним из солидарных кредиторов должник вправе исполнять обязательство любому из них по своему усмотрению. Должник не вправе выдвигать против требования одного из солидарных кредиторов возражения, основанные на таких отношениях должника с другим солидарным кредитором, в которых данный кредитор не участвует. Исполнение обязательства полностью одному из солидарных кредиторов освобождает должника от исполнения остальным кредиторам. Солидарный кредитор, получивший исполнение от должника, обязан возместить причитающееся другим кредиторам в равных долях, если иное не вытекает из отношений между ними.
Напомним и еще раз отметим, что исполнитель завещания имеет право на получение вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием – разумеется, он вправе требовать вознаграждение за свою деятельность лишь в случае, если таковое было предусмотрено завещанием.
О существенном
Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им. Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания, возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости. Требования о возмещении расходов, указанных выше, могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до принятия наследства – к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. Такие расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества. При этом в первую очередь возмещаются расходы вызванные болезнью и похоронами наследодателя, во вторую – расходы на охрану наследства и управление им и в третью – расходы, связанные с исполнением завещания. Для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе во вкладах или на счетах в банках. Банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные средства наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов. Наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем завещательного распоряжения в банке, вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для его похорон. Размер средств, выдаваемых на основании настоящего пункта банком на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, не может превышать сто минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на день обращения за получением этих средств. Указанные правила соответственно применяются к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан.
Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания. Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием.
Госпошлина за выдачу свидетельства о праве на наследство и удостоверение завещания. За выдачу свидетельства о праве на наследство пошлина взимается в размере:
– детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам – 1,3 % стоимости имущества, но не более 100 тысяч рублей;
– другим наследникам – 1,6 % стоимости имущества, но не более 1 млн рублей.
За удостоверение завещания и за принятие закрытого завещания госпошлина взимается в сумме 100 рублей.
За вскрытие конверта с закрытым завещанием и его оглашение размер госпошлины составляет 300 рублей.
Для исчисления государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство в отношении транспортных средств стоимость транспортных средств определяется судебно-экспертными учреждениями органов юстиции или организациями, связанными с техническим обслуживанием и продажей транспортных средств. Другим организациям, кроме вышеназванных, определять оценку транспортных средств, используемую в дальнейшем для исчисления государственной пошлины, права не предоставлено. Оценочные документы приобщаются к документам, остающимся в государственной нотариальной конторе. В случае несогласия собственника транспортного средства с произведенной оценкой он вправе обратиться к помощи независимого оценщика, как это определено Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», для опротестования произведенной оценки транспортного средства в суде общей юрисдикции. Только при положительном для собственника транспортного средства решении судом общей юрисдикции вопроса об оценке транспортного средства эта оценка, произведенная независимым оценщиком, может использоваться нотариусом для исчисления государственной пошлины.
За выдачу свидетельства о праве на наследство ценных бумаг (облигаций, векселей, чеков, депозитных и сберегательных сертификатов, банковских сберегательных книжек на предъявителя, коносаментов, акций и др. документов, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг) государственная пошлина взимается с указанной стоимости ценных бумаг, но не ниже номинальной.
При определении размера пошлины за выдачу свидетельств о праве на наследство в соответствии с действующим законодательством не принимаются в расчет и не включаются в стоимость переходящего по наследству имущества:
– жилые дома, квартиры, если наследники проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме, квартире после его смерти;
– имущество лиц, погибших в связи с выполнением ими государственных или общественных обязанностей либо с выполнением долга гражданина Российской Федерации по спасению человеческой жизни, охране государственной собственности и правопорядка, а также имущество лиц, подвергшихся политическим репрессиям;
– вклады в банках;
– страховые суммы по договорам личного и имущественного страхования;
– суммы оплаты труда, авторских прав и суммы авторского вознаграждения, предусмотренные законодательством об интеллектуальной собственности.
В тех случаях, когда имеется несколько наследников (в том числе наследников по закону, по завещанию и имеющих право на обязательную долю в наследстве), пошлина исчисляется с доли наследства, причитающейся каждому наследнику.
Если по заявлению наследников свидетельство о праве на наследство выдается на часть наследственного имущества, пошлина исчисляется со стоимости той части имущества, которая указывается в выдаваемом свидетельстве. При выдаче в дальнейшем свидетельства на остальную часть имущества пошлина исчисляется с общей стоимости имущества, а к уплате предъявляется разница между исчисленной суммой и суммой, уплаченной за выдачу первого свидетельства.
За выдачу свидетельств о праве на наследство имущества, приобретенного при совместной жизни супругов и оставшегося после смерти одного из супругов, пошлина взимается со стоимости той части имущества, которая фактически переходит по наследству.
За свидетельства о праве на наследство, выдаваемые на основании решений судебных органов о недействительности прежних свидетельств, пошлина взыскивается на общих основаниях. При этом сумма пошлины, уплаченная за ранее выданное свидетельство, подлежит возврату или по заявлению плательщика зачету в счет суммы, причитающейся за выдачу нового свидетельства, если не истек годичный срок со дня зачисления госпошлины в бюджет.
При записи повторных свидетельств в реестре нотариальной конторы в соответствующей графе должно указываться, когда и в какой сумме была взыскана пошлина и где имеется запись о взыскании. При этом к основным документам, остающимся в делах нотариальной конторы, должны быть приложены решения суда о признании недействительными соответствующих свидетельств.
За нотариальные действия, совершаемые вне помещения нотариальной конторы, государственная пошлина взимается в полуторакратном размере.
Подчеркнем некоторые особенности, связанные с рассматриваемым кругом вопросов, как то:
– если имеется несколько наследников (в том числе наследников по закону, по завещанию и имеющих право на обязательную долю в наследстве), государственная пошлина исчисляется с доли наследства, причитающейся каждому наследнику;
– если по заявлению наследников свидетельство о праве на наследство выдается на часть наследственного имущества, пошлина исчисляется со стоимости той части имущества, которая указывается в выдаваемом свидетельстве. При выдаче в дальнейшем свидетельства на остальную часть имущества пошлина исчисляется с общей стоимости имущества, а к уплате предъявляется разница между исчисленной суммой и суммой, уплаченной за выдачу первого свидетельства;
– за выдачу свидетельств о праве на наследство имущества, приобретенного при совместной жизни супругов и оставшегося после смерти одного из супругов, пошлина взимается со стоимости той части имущества, которая фактически переходит по наследству;
– за свидетельства о праве на наследство, выдаваемые на основании решений судебных органов о недействительности прежних свидетельств, пошлина взыскивается на общих основаниях. При этом сумма пошлины, уплаченная за ранее выданное свидетельство, подлежит возврату или по заявлению плательщика зачету в счет суммы, причитающейся за выдачу нового свидетельства, если не истек годичный срок со дня зачисления госпошлины в бюджет. В таком же порядке решается вопрос при повторном удостоверении любого договора, признанного судом недействительным.
Лица, имеющие право на льготы при оплате нотариальных действий. К указанным лицам относятся:
– граждане – за выдачу свидетельств о праве на наследство жилого дома, квартиры, если эти лица проживали совместно с наследодателем надень смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме, в этой квартире после его смерти. Основание – справка, подтверждающая факт совместного проживания, из соответствующего жилищного органа или городской, поселковой, сельской администрации, а также решение суда;
– граждане – за выдачу свидетельств о праве на наследство имущества лиц, погибших в связи с выполнением ими государственных или общественных обязанностей либо с выполнением долга гражданина Российской Федерации по спасению человеческой жизни, охране государственной собственности и правопорядка, а также имущества лиц, подвергшихся политическим репрессиям;
– граждане – за выдачу свидетельств о праве на наследство вкладов в банках, страховых сумм по договорам личного и имущественного страхования, сумм оплаты труда, авторских прав и сумм авторского вознаграждения, предусмотренных законодательством об интеллектуальной собственности;
– наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также лица, страдающие психическим расстройством, над которыми в порядке, определенном законодательством, установлена опека, – при получении свидетельства о праве на наследство во всех случаях независимо от вида наследственного имущества;
– наследники работников, которые были застрахованы за счет предприятий и организаций на случай смерти и погибли в результате несчастного случая по месту работы (службы), – за выдачу свидетельств, подтверждающих право наследования страховых сумм;
– финансовые и налоговые органы – за выдачу им свидетельства о праве государства на наследство.
Возникновение обязанности по уплате земельного налога за земельные участки, обслуживающие жилые дома, нежилые строения и сооружения, перешедшие по наследству. За земельные участки, обслуживающие жилые дома, нежилые строения и сооружения, перешедшие по наследству, земельный налог уплачивается наследником с момента (времени) открытия наследства. Моментом (временем) открытия наследства является день смерти наследодателя, а при объявлении наследодателя умершим – день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Наследникам, принявшим наследство до наступления срока налогового учета, налог исчисляется с учетом налоговых обязательств наследодателя.
Обязанность нотариуса в отношении распоряжения об оплате расходов за счет наследственного имущества. Нотариус по месту открытия наследства до принятия наследства наследниками, а если оно не принято, то до выдачи государству свидетельства о праве на наследство, должен дать распоряжение об оплате за счет наследственного имущества следующих расходов:
– на уход за наследодателем во время его болезни, а также на его похороны и на обустройство места захоронения;
– на охрану наследственного имущества и на управление им, а также на публикацию сообщения о вызове наследников.
Законодательными актами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные случаи оплаты расходов за счет наследственного имущества.
Указанное распоряжение обязательно к исполнению для лиц, у которых находится наследственное имущество на хранении или в управлении. В подтверждение расходов должны быть представлены бесспорные письменные доказательства произведенных затрат (счета магазинов, справки лечебных учреждений, вступившие в законную силу решения суда), свидетельские показания при этом не могут быть использованы в качестве доказательства. Все расходы возмещаются по письменному заявлению заинтересованного лица. За распоряжение о выдаче из наследственного имущества денежных сумм или вещей пошлина или тариф не взыскиваются.
Расходы по уходу за наследодателем возмещаются нотариусом, если они документально подтверждены, но если такое документальное подтверждение отсутствует, то в этом случае нотариус должен разъяснить судебный порядок возмещения затрат. Расчет оплаты затрат по уходу за наследодателем может быть произведен из расчета среднего заработка лица, понесшего эти расходы.
Расходы на уход за наследодателем во время его болезни, на его похороны и на обустройство места захоронения, на охрану наследственного имущества и на управление им, а также на публикацию сообщения о вызове наследников могут компенсироваться:
– входящими в состав наследства наличными деньгами;
– при отсутствии наличных денег – из вкладов;
– при отсутствии денег и денежных средств на вкладах – движимым имуществом, не подлежащим регистрации.
В рамках рассматриваемого круга вопросов особо подчеркнем, что оплата затрат за счет движимого имущества, подлежащего регистрации, а также за счет недвижимого имущества в нотариальном порядке невозможна поскольку законодательством в число правоустанавливающих документов не включено распоряжение нотариуса о выдаче из наследственной массы такого имущества.
Сроки исковой давности и иные сроки в наследственных правоотношениях
Обусловленные действующим законодательством сроки играют в жизни любого человека немаловажную роль, но субъекты тех или иных правоотношений нередко замечают это только в случаях пропуска этих сроков и возникновения в этой связи необходимости их восстановления. Реализация любых видов прав в любой сфере, в том числе и в сфере наследственного права, а также исполнения обязанностей, прямо и непосредственно связана с конкретными сроками. В этой связи целесообразно учитывать, что далеко не все сроки подлежат восстановлению даже в случае их пропуска по независящим причинам объективного характера.
Основные и общие положения
Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.
Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.
Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами. К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами. При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным пятнадцати дням. Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца. Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока.
При сроке 1 год его течение заканчивается в соответствующие месяц и число последнего года срока.
Окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на соответствующее число последнего месяца срока. Срок 4 месяца, начавшийся 3 сентября 2005 г., закончит течение 3 января 2006 г. Если в месяце окончания срока отсутствует число, с которого началось течение срока, – 29, 30, 31 в феврале, 31 – в апреле, июне, сентябре, ноябре, то конец – последний день месяца его окончания. Например, начало течения четырехмесячного срока – 31 января 2006 г., окончание срока – 30 апреля 2006 г.
Порядок исчисления срока, определенного полугодом или кварталом, аналогичен порядку, установленному для срока, исчисляемого месяцами. Срок, исчисляемый полумесяцем, неделями, заканчивается в соответствующий последний день полумесяца или недели, полмесяца – 15 дней, две недели – 14 дней и т. п. Если срок полмесяца начал течение 21 января 2006 г., то он окончился 5 февраля 2006 г. Срок две недели, исчисляемый с 21 января 2006 г., окончится 4 февраля 2006 г.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Нерабочими днями являются выходные и праздничные дни, а также иные дни, которые в установленном порядке признаны соответствующими органами нерабочими (например, перенесенные Правительством выходные дни).
Выходные дни бывают общими – суббота, воскресенье, только воскресенье при шестидневной неделе либо иные дни недели, установленные для отдельных организаций с учетом специфики их работы. Например, выходным днем может быть понедельник или иной день недели. Если срок заканчивается в выходной день, то днем окончания срока будет ближайший следующий за выходным (выходными) день.
При совпадении праздничных и выходных дней количество нерабочих дней удлиняется на число выходных дней, совпавших с праздничными днями.
Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. Однако если это действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции. Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок. Иными словами, действие, для совершения которого установлен определенный день, должно быть совершено в этот день. Изъятие из этого правила предусмотрено для случаев, когда действие должно быть совершено в организации, рабочий день которой ограничен определенным часом. Например, нотариальная контора работает ежедневно до 20 часов. Внесение денег в депозит может быть осуществлено не позднее 20 часов дня окончания срока совершения данного действия. Если организация по независящим от клиента (посетителя и т. п.) причинам нарушает установленный для нее режим работы (что в настоящее время совсем не редкость) и действие не могло быть своевременно совершено по этой причине, то гражданин или юридическое лицо вправе считать срок не истекшим до того периода, когда организация возобновит нормальную работу. Если действие связано с передачей письменных заявлений и извещений, то они считаются переданными своевременно, в случае их сдачи в организацию связи до 24 часов последнего дня срока, что обычно удостоверяется почтовым штемпелем на конверте, квитанции или другом документе.
Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается в три года. Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока. По регрессным обязательствам течение исковой давности начинается с момента исполнения основного обязательства. Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления.
Течение срока исковой давности приостанавливается:
– если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);
– если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение;
– в силу установленной на основании закона Правительством Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий);
– в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение.
Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, если указанные обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев – в течение срока давности. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев – до срока давности.
Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.
Если иск оставлен судом без рассмотрения, то начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности продолжается в общем порядке. Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном деле, то начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности приостанавливается до вступления в законную силу приговора, которым иск оставлен без рассмотрения; время, в течение которого давность была приостановлена, не засчитывается в срок исковой давности. При этом если остающаяся часть срока менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев.
В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т. п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев – в течение срока давности.
Должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении срока исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения указанное лицо и не знало об истечении давности.
С истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и т. п.).
Исковая давность не распространяется на:
– требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом;
– требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
– требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска;
– требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения;
– другие требования в случаях, установленных законом.
Связанные с наследственными правоотношениями дела, как правило, рассматриваются в пределах общего срока исковой давности, но есть и исключения. В соответствии с п. 2 ст. 181 ГК России иск о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение года со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной. На практике это означает, что на подобный иск также распространяются нормы об исковой давности. В случае если сторона заявит требование о применении исковой давности, а срок в один год будет пропущен без уважительных причин, то суд должен отказать в иске. Аналогично в отношении иска о признании отказа от наследства недействительным, поскольку это тоже односторонняя сделка и к ней применимы нормы о признании недействительной сделки, совершенной под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы и по другим основаниям.
Сроки исковой давности по делам, связанным с наследственными правоотношениями, начинают течь чаще всего после открытия наследства, если были нарушены права или законные интересы лица. Если лицо о нарушении своих прав узнало позднее, то соответственно с этого момента начинает течь срок исковой давности.
Если наследник принял наследство, но не осуществляет управление им, либо оставил наследственное имущество, он все равно сохраняет на него свои права, но если его права были нарушены, то начинает течь срок исковой давности.
Согласно части третьей ГК России на сроки по требованиям кредиторов наследодателя правила о перерыве, приостановлении и восстановлении срока исковой давности не распространяются, хотя по этим требованиям применяются сроки исковой давности – кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований (п. 3 ст. 1175 ГК России).
Наследники осуществляют в пределах срока действия авторского права правомочия по опубликованию, воспроизведению и распространению работ наследодателя, а также вправе осуществлять охрану его авторского имени и неприкосновенность самого произведения. Эти правомочия сроком не ограничены, поскольку это личные неимущественные права.
Поскольку наследник, принявший наследство, отвечает по долгам наследодателя, то наследник, принявший наследство, будет обязан компенсировать имущественный вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, который был нанесен по вине наследодателя – причинителя вреда, а также моральный вред, поскольку это тоже имущественная обязанность, и она переходит по наследству. Одновременно напомним, что к наследникам не переходит право требования взыскания компенсации морального вреда, причиненного самому наследодателю, поскольку права, связанные с личностью наследодателя, не переходят по наследству (ст. 1112 ГК России).
Не распространяется исковая давность на требование собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его прав.
Обратим внимание на различие между исковой давностью и пресекательным сроком:
– исковая давность представляет собой срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено;
– пресекательный срок представляет собой период для осуществления субъективного материального права, которое никем не нарушено;
– пропуск пресекательного срока влечет за собой утрату самого права – материального или права требования – и применяется судом независимо от воли сторон, т. е. суд, установив пропуск этого срока, отказывает в иске;
– пропуск исковой давности в случае заявления стороной требования о его применении прекращает возможность судебной защиты нарушенного права и отказ в иске, но не прекращение самого материального права, которое может быть осуществлено и в добровольном порядке;
– исковая давность приостанавливается, прерывается, восстанавливается, а на пресекательные сроки это не распространяется;
– исковая давность не может изменяться соглашением сторон, а срок на принятие наследства может быть удлинен по согласию всех наследников.
О существенном
Восстановление судом пропущенного срока принятия наследства. Срок для принятия наследства, установленный законом, может быть восстановлен судом, если он признает причины пропуска срока уважительными. Какого-либо перечня уважительных причин, дающих суду право восстановить срок для принятия наследства, законодатель не установил. В каждой конкретной ситуации этот вопрос может быть решен индивидуально с учетом всех обстоятельств. На практике в качестве уважительных причин признаются тяжелая болезнь, длительная командировка наследника, недостаточно точная консультация юристов об установленном законом сроке для принятия наследства. Разумеется, уважительной может быть признана причина пропуска срока для принятия наследства, когда наследник не знал о существовании у наследодателя имущества, которое могло бы являться предметом наследования, а также незнание наследником о смерти наследодателя в виду того, что в течение какого-то периода времени они не поддерживали отношений, если при этом не будет установлено, что наследник прекратил общение с наследодателем, уклоняясь от выполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Аналогичном образом рассматривается также ненадлежащее исполнение законными представителями возложенных на них законодательством функций – это не должно отрицательно сказываться на правах и интересах наследников, не обладающих дееспособностью в полном объеме.
Дела, связанные с восстановлением срока для принятия наследства, должны рассматриваться в общеисковом порядке с привлечением в качестве ответчиков наследников, принявших наследство. Восстановление срока для принятия наследства недопустимо отождествлять с установлением факта принятия наследства (как юридического факта).
Лица, имеющие право на обращение в суд о восстановлении пропущенного срока принятия наследства. К таким лицам относятся:
– лица, которые относятся как к наследникам по закону, так и к наследникам по завещанию и которые пропустили общий шестимесячный срок, установленный для принятия наследства;
– лица, право наследования которых возникло вследствие отказа другого наследника от наследства (либо вследствие его отстранения от наследства судом), если такой наследник пропустил шестимесячный срок со дня возникновения у него права наследования;
– лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, если они пропустили трехмесячный срок.
Совершение действий в последний день срока. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. Однако если это действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции. Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.
Срок вскрытия нотариусом конверта с закрытым завещанием. При представлении нотариусу свидетельства о смерти завещателя конверт с закрытым завещанием должен быть вскрыт нотариусом не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону.
Срок выдачи не полученной ко дню смерти работника заработной платы членам его семьи или находившемуся на его иждивении лицу. Выдача не полученной ко дню смерти работника заработной платы членам его семьи или находившемуся на его иждивении лицу должна производиться не позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих документов.
Срок вынесения нотариусами постановления об отказе в совершении нотариального действия. Нотариусы по просьбе лица, которому отказано в совершении нотариального действия, не позднее чем в десятидневный срок обязаны вынести постановление об отказе в совершении нотариального действия с изложением причин отказа и разъяснить порядок его обжалования.
Срок действия права на получение завещательного отказа. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам.
Срок для осуществления права, предоставленного по завещательному отказу. Установлен продолжительностью в три года со дня открытия наследства. Подчеркнем, что по сути своей трехлетний срок, в течение которого действует право на получение завещательного отказа и отказополучатель может требовать от наследника исполнения возложенной на него обязанности, является не сроком исковой давности, а сроком осуществления права, т. е. пресекательным сроком. Этот срок не подлежит ни перерыву, ни приостановлению, ни восстановлению. С истечением этого срока обязательство, основанное на завещательном отказе, прекращается, за исключением случая подназначения легатария. Иными словами, к указанному сроку не применяются нормы гражданского законодательства об исковой давности и применимые к ней.
Срок исчисления налоговыми органами налога с имущества, переходящего в порядке наследования. Исчисление налога физическим лицам, проживающим на территории Российской Федерации, и вручение им налоговых уведомлений, где указаны исчисленные к уплате суммы налогов, производятся налоговыми органами в 15-дневный срок со дня получения соответствующих документов от нотариусов и должностных лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия.
Срок направления в налоговые органы сведений о стоимости имущества, переходящего в собственность граждан. Нотариусы или иные должностные лица, уполномоченные совершать нотариальные действия, обязаны в пятидневный срок с момента выдачи свидетельства о праве на наследство направить в налоговый орган справку о стоимости имущества, переходящего в собственность граждан.
Срок начала осуществления нотариусом мер по охране наследственного имущества. Нотариус приступает к принятию мер по охране наследственного имущества в сроки, обеспечивающие его сохранность, как правило, не позднее трех рабочих дней с даты поступления сообщения о наследственном имуществе или поручения о принятии мер к его охране.
Срок осуществления нотариусом мер по охране наследства. Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев. Указанный срок может удлиняться, но не более чем до девяти месяцев со дня открытия наследства, в случаях:
– если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника от наследования как недостойного;
– если право наследования для лиц возникает только в случае непринятия наследства другим наследником;
– если имеет место переход права на принятие наследства.
Законодателем, как видим, определен предельный срок для принятия мер к охране наследственного имущества, если соответствующие меры принимаются нотариусом.
Срок отказа от наследства. Срок отказа от наследства имеет такую же продолжительность, как и срок принятия наследства, т. е. шесть месяцев. Это не является простым совпадением продолжительности указанных сроков, поскольку обусловлено тем обстоятельством, что право принять наследство и право отказаться от наследства составляют единое право наследования. Существо различия между этими сроками заключается в нижеследующих особенностях: при пропуске срока для принятия наследства он может быть восстановлен и наследник признан принявшим наследство, срок, установленный для принятия наследства, не может быть восстановлен в целях отказа от наследства, поскольку при фактическом непринятии наследства презумпция отказа от наследства не нуждается в судебном утверждении. Кроме того, допустимость восстановления срока для отказа от наследства противоречила бы сущности правопреемства и правовым последствиям непринятия наследства, в силу которого у других лиц возникает право наследования.
Срок отложения нотариусом совершения нотариального действия. Срок отложения совершения нотариального действия не может превышать месяца со дня вынесения постановления об отложении совершения нотариального действия. По заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде право или факт, за удостоверением которого обратилось другое заинтересованное лицо, например, право на получение свидетельства о праве на наследство, совершение нотариального действия может быть отложено на срок не более десяти дней. Если в течение этого срока от суда не будет получено сообщение о поступлении заявления, нотариальное действие должно быть совершено.
Срок подачи жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. Жалоба подается в суд в десятидневный срок, исчисляемый со дня, когда заявителю стало известно о совершенном нотариальном действии или об отказе в совершении нотариального действия.
Срок предъявления кредиторами наследодателя требований о взыскании с наследников, принявших наследство, долгов наследодателя. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации. При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.
Срок предъявления требования о выплате неполученных наследодателем сумм заработной платы, иных выплат и платежей, предоставленных ему в качестве средств к существованию. Требования о выплате подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, должны быть предъявлены обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня открытия наследства. Поскольку указанный четырехмесячный срок установлен не для защиты нарушенных прав в суде, он является пресекательным и по этой причине не может быть квалифицирован как срок исковой давности. Пропуск указанного срока прекращает право названных субъектов на получение указанных выплат.
Срок принятия мер по хранению наследственного имущества. Хранение наследственного имущества продолжается до тех пор, пока не сняты меры охраны наследственного имущества. Однако меры охраны не могут превышать срока, установленного законом при наследственной трансмиссии, когда установленный законом срок для принятия наследства может быть увеличен не более чем до девяти месяцев. Если к этому времени хранителю не будет указано, кому следует передать имущество, он вправе ставить вопрос о прекращении обязанностей по хранению.
Срок принятия наследства. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания указанного шестимесячного срока. Такими лицами в зависимости от ситуации могут быть:
– наследники каждой из последующих очередей – при непринятии наследства наследниками предыдущих очередей;
– наследники по закону – при непринятии наследства наследниками по завещанию;
– подназначенный наследник по завещанию – при непринятии наследства наследником по завещанию.
Срок реализации преимущественного права наследника на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства. Наследник, которому принадлежит преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства, может осуществить это право в течение трех лет с момента открытия наследства.
Срок сообщения органами (учреждениями), уполномоченными совершать нотариальные действия, и нотариусами налоговым органам о нотариальном удостоверении права на наследство. Органы (учреждения), уполномоченные совершать нотариальные действия, и нотариусы, осуществляющие частную практику, обязаны сообщать о нотариальном удостоверении права на наследство в налоговые органы по месту своего нахождения не позднее пяти дней со дня соответствующего нотариального удостоверения.
Срок сообщения судом органу опеки и попечительства о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности. Суд обязан в течение трех дней со времени вступления в законную силу решения о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности сообщить об этом органу опеки и попечительства по месту жительства такого гражданина для установления над ним опеки или попечительства.
Срок требования отказополучателем исполнения завещательного отказа. Отказополучатель вправе потребовать исполнения завещательного отказа в течение трех лет с момента, когда узнал или должен был узнать о завещательном отказе. Отсчет этого срока начинается со следующего дня после дня открытия наследства. Поскольку по своей природе этот срок пресекательный, он не подлежит продлению, но при условии, что отказополучателю не был подназначен другой отказополучатель.
Если в течение трехлетнего срока отказополучатель не воспользовался завещательным отказом, наследник (на которого возложено исполнение завещательного отказа) освобождается от этой обязанности. Однако если завещатель подназначил отказополучателя, то истечение упомянутого трехлетнего срока освобождает наследника от исполнения завещательного отказа перед первоначальным отказополучателем, но не перед подназначенным. Последний также вправе воспользоваться завещательным отказом в течение трех лет. Этот срок начинает отсчитываться со следующего дня после последнего дня трехлетнего срока, предоставленного первоначальному отказополучателю для принятия завещательного отказа. Если и подназначенный отказополучатель не воспользуется завещательным отказом в течение своего трехлетнего срока, наследник освобождается от исполнения завещательного отказа.
Срок, установленный для лиц, право наследования которых возникает в случаях, если наследники отказались от наследства либо отстранены от наследования в силу их недостойности. Указанный срок является специальным сроком принятия наследства. Основания применения указанного специального срока связаны с особенностями призвания к наследованию и осуществления права на наследство. Наследники по завещанию и по закону призываются к наследованию независимо от их воли, за исключением лиц, оказавшихся недостойными наследниками. Наследники, имеющие право наследовать, осуществляют право на наследство исключительно по собственной воле, и они вправе отказаться от наследства. Срок для принятия наследства лицами, у которых возникло право на наследство вследствие отказа наследников от наследства или отстранения недостойных наследников, установлен продолжительностью в шесть месяцев. Началом течения этого срока установлен день возникновения у таких лиц права наследования. День возникновения у них права наследования ввиду отказа наследников от наследства устанавливается по дате заявления наследника об отказе от наследства, а по основаниям недостойности – по дате, определяющей день вступления в законную силу решения суда об отстранении от наследования наследников по закону.
Срок, установленный для принятия наследства, оставленного гражданином, который пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая. Указанный срок является специальным сроком принятия наследства; продолжительность этого срока составляет шесть месяцев; началом течения срока установлен день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.
Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. При наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется. Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника.
Сроки исковой давности по недействительным сделкам. Поскольку завещание представляет собой одностороннюю сделку, которая при наличии определенных или отсутствии установленных условий может быть недействительной (т. е. завещание признано недействительным), представляется необходимым напомнить основные положения о сроках исковой давности по недействительным сделкам, как-то:
– иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в течение десяти лет со дня, когда началось ее исполнение;
– иск о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение года со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.
Полномочия, права и обязанности нотариуса в сфере наследственного права
Процессы, представляющие собой реализацию участниками отношений в сфере наследственного права своих прав и исполнение обязанностей, как и любые иные затрагивающие в любой мере и форме интересы граждан процессы, должны соответствовать установленным требованиям. Обеспечение таких требований в части, касающейся непосредственно организации и осуществления процесса завещания и наследования, является прямой обязанностью нотариуса, в связи с чем как завещатель, так и наследник вправе требовать безусловного их выполнения.
Основные и общие положения
Нотариус имеет право:
– совершать предусмотренные Основами законодательства Российской Федерации о нотариате (далее по тексту – Основы) нотариальные действия в интересах физических и юридических лиц, обратившихся к нему, за исключением случаев, когда место совершения нотариального действия определено законодательством Российской Федерации или международными договорами;
– составлять проекты сделок, заявлений и других документов, изготовлять копии документов и выписки из них, а также давать разъяснения по вопросам совершения нотариальных действий;
– истребовать от физических и юридических лиц сведения и документы, необходимые для совершения нотариальных действий. Нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред.
Нотариус выполняет свои обязанности в соответствии с Основами, законодательством республик в составе Российской Федерации и присягой. Нотариус обязан хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением его профессиональной деятельности. Суд может освободить нотариуса от обязанности сохранения тайны, если против нотариуса возбуждено уголовное дело в связи с совершением нотариального действия. Нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия в случае его несоответствия законодательству Российской Федерации или международным договорам. Нотариус в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, обязан представить в налоговый орган справку о стоимости имущества, переходящего в собственность граждан, необходимую для исчисления налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения.
Особо подчеркнем, что нотариус должен разъяснить физическим и юридическим лицам их права и обязанности, которые возникнут у них после совершения нотариального действия. Он обязан разъяснить сторонам их право согласиться с совершением нотариального действия, отказаться от него, разъяснить им право на свободное волеизъявление при совершении нотариального действия, обязанность строгого выполнения обязательств и условий удостоверяемой сделки, поскольку их невыполнение влечет гражданско-правовые последствия. Чтобы юридическая неосведомленность клиента не могла быть использована ему во вред, нотариус должен предупредить его о возможных последствиях совершаемого нотариального действия.
Нотариус обязан хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением профессиональной деятельности. В отличие от судов, которые рассматривают и разрешают дела открыто, нотариусы должны хранить тайну совершаемых действий, поскольку разглашение конфиденциальной информации, например, относительно содержания завещаний, доверенностей на управление имуществом, отказа от наследства, договора купли-продажи недвижимости, может привести к серьезным правовым конфликтам. Требование оберегать тайну нотариальных действий означает, что их надлежит выполнить в присутствии только непосредственно заинтересованных лиц и по мере необходимости тех, кто оказывает им помощь: представителей, переводчиков, граждан, подписывающих документы за больных или неграмотных, и т. д. Никто из посторонних лиц наблюдать за ходом совершения нотариального действия не должен, и обеспечивать выполнение этого условия обязан нотариус, независимо от того, совершается ли нотариальное действие на его рабочем месте или вне его. Следует иметь в виду, что требование сохранения тайны распространяется не только на содержание нотариального действия, но и на факт обращения с просьбой о его совершении.
По общему правилу, сведения и документы о совершенных нотариальных действиях могут выдаваться только лицам, от имени и по поручению которых совершены эти действия. Изъятия из общего правила о соблюдении тайны совершаемых нотариальных действий исчерпывающе указаны в Основах: справки о совершенных нотариальных действиях выдаются по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными или гражданскими делами, а также по требованию арбитражного суда в связи с находящимися в его разрешении спорами. Кроме того, суд может освободить нотариуса от обязанности сохранения тайны, если в отношении нотариуса возбуждено уголовное дело в связи с совершением нотариального действия.
Нотариус, занимающийся частной практикой, умышленно разгласивший сведения о совершенном нотариальном действии или совершивший нотариальное действие, противоречащее законодательству Российской Федерации, обязан по решению суда возместить причиненный вследствие этого ущерб. В других случаях ущерб возмещается нотариусом, если он не может быть возмещен в ином порядке. В случае совершения нотариусом, занимающимся частной практикой, действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, его деятельность может быть прекращена судом. Нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, в случае совершения действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, несет ответственность в установленном законом порядке.
Нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, за совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, несет дисциплинарную, гражданскую или уголовную ответственность в зависимости от тяжести последствий его правонарушения.
Нотариус, кроме того, может быть привлечен в судебном порядке к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае непредставления или несвоевременного представления в налоговые органы сведений о стоимости имущества, переходящего в собственность граждан в порядке наследования или дарения.
Нотариус, занимающийся частной практикой, обязан заключить договор страхования своей деятельности. Нотариус не вправе выполнять свои обязанности без заключения договора страхования. Страховая сумма не может быть менее 100-кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда.
Договор страхования должен сохраняться на весь срок выполнения нотариусом своих обязанностей.
Страхование деятельности нотариусов, занимающихся частной практикой, организуют региональные и Федеральная нотариальные палаты. Акцентируем внимание на том обстоятельстве, что цель страхования – экономическая защита клиента от неправомерных действий нотариуса. Ущерб, причиненный нотариусом, возмещается в первую очередь в размере страховой суммы. Если ущерб превышает эту сумму, взыскание в соответствии с гражданским законодательством обращается на имущество нотариуса, занимающегося частной практикой.
О существенном
Права нотариуса. Нотариус имеет право:
– совершать предусмотренные Основами законодательства Российской Федерации о нотариате нотариальные действия в интересах физических и юридических лиц, обратившихся к нему, за исключением случаев, когда место совершения нотариального действия определено законодательством Российской Федерации или международными договорами;
– составлять проекты сделок, заявлений и других документов, изготовлять копии документов и выписки из них, а также давать разъяснения по вопросам совершения нотариальных действий;
– истребовать от физических и юридических лиц сведения и документы, необходимые для совершения нотариальных действий. Законодательством субъектов Российской Федерации нотариусу могут быть предоставлены и иные права.
Обязанности нотариуса основные. Нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред. Нотариус выполняет свои обязанности в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, законодательством республик в составе Российской Федерации и присягой. Нотариус обязан хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением его профессиональной деятельности. Суд может освободить нотариуса от обязанности сохранения тайны, если против нотариуса возбуждено уголовное дело в связи с совершением нотариального действия. Нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия в случае его несоответствия законодательству Российской Федерации или международным договорам.
Нотариус, занимающийся частной практикой, обязан заключить договор страхования своей деятельности. Нотариус не вправе выполнять свои обязанности без заключения договора страхования. Страховая сумма не может быть менее 100-кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда.
Полномочия лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса, возникают после наделения его правом совершения нотариальных действий и непосредственного исполнения служебных обязанностей нотариуса и заканчиваются в момент их сдачи нотариусу. В случае если нотариус отсутствует более недели, он обязан известить об этом соответствующую нотариальную палату. Нотариус не вправе исполнять свои должностные обязанности в период их исполнения лицом, временно его замещающим. Ответственность за ущерб, причиненный действиями лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса, несет нотариус. При этом нотариус вправе предъявить лицу, исполнявшему его обязанности, регрессный иск в размере причиненного ущерба.
Исключительная компетенция определенного нотариуса на совершение конкретного нотариального действия, связанного с наследственным правом. К исключительной компетенции нотариуса на совершение конкретного нотариального действия, связанного с наследственным правом, в частности, относятся следующие случаи:
– при наличии в нотариальном округе государственных нотариусов и нотариусов, занимающихся частной практикой, выдача свидетельств о праве на наследство и принятие мер к охране наследственного имущества осуществляется государственным нотариусом. При наличии большого числа наследственных дел и недостатке государственных нотариусов либо при их полном отсутствии указанные нотариальные действия осуществляются нотариусами, занимающимися частной практикой. Кроме того, между отдельными нотариусами ведение наследственных дел распределяется таким образом, чтобы избежать возможности возбуждения наследственного дела одновременно у нескольких нотариусов. Обычно это делается путем распределения наследственных дел по фамилии наследодателей;
– получение заявления о принятии наследства или об отказе от него, принятие претензий от кредиторов наследодателя, принятие мер к охране наследственного имущества, оплата расходов за счет наследственного имущества, выдача свидетельства о праве на наследство осуществляются нотариусом по месту открытия наследства.
Обязанность нотариуса по обеспечению условий для сохранения тайны нотариальных действий. Такая обязанность лежит на нотариусе как в момент совершения нотариального действия – выдачи свидетельства о праве на наследство, так и после его осуществления.
Условия совершения нотариальных действий. Нотариальные действия совершаются:
– при предъявлении всех необходимых и отвечающих требованиям законодательства документов;
– как правило, в помещении нотариальной конторы.
Если нотариальные действия совершаются вне помещения нотариальной конторы, то в удостоверительной надписи на документе и в реестре для регистрации нотариальных действий указывается адрес места совершения нотариального действия.
Нотариусом проверяется соответствие документов, представляемых для совершения нотариальных действий, установленным требованиям.
В удостоверяемых или выдаваемых нотариусом документах должны хотя бы один раз указываться:
– в отношении физических лиц – фамилии, имена и отчества полностью, дата рождения, удостоверяющий личность документ и его реквизиты, адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания (при совершении нотариальных действий от имени иностранных граждан также указывается их гражданство);
– в отношении юридических лиц – полное наименование, индивидуальный номер налогоплательщика, юридический адрес, дата и место государственной регистрации, номер регистрационного свидетельства, адрес фактического места нахождения.
Указанные сведения представляются нотариусу лицами, обратившимися за совершением нотариального действия.
В случаях когда удостоверяемые, выдаваемые или свидетельствуемые нотариусом документы изложены на нескольких отдельных листах, они прошиваются, а листы нумеруются. Количество прошитых листов заверяется подписью нотариуса с приложением его печати. Если нотариально удостоверяемый документ подписывается лицами, исправления в нем оговариваются и подтверждаются подписями этих лиц, а также в конце удостоверительной надписи подписью нотариуса с приложением его печати. При этом исправления делаются так, чтобы все ошибочно написанное, а затем зачеркнутое можно было прочесть в первоначальном тексте. Исправления, сделанные в тексте документа, который не подписывается лицами (например, свидетельство о праве на наследство), оговариваются только нотариусом и подтверждаются его подписью с приложением печати. Если документ, подлежащий удостоверению или свидетельствованию, изложен неправильно или неграмотно, нотариус предлагает обратившемуся лицу исправить его или составить новый. По просьбе обратившегося лица документ может быть составлен нотариусом.
Удостоверительные надписи должны совершаться, а свидетельства выдаваться по формам, установленным Министерством юстиции Российской Федерации. Удостоверительные надписи и свидетельства должны заверяться подписью нотариуса с приложением его печати. Свидетельства составляются нотариусом в двух экземплярах, один из которых остается в его делах.
Текст удостоверительной надписи и свидетельства может быть напечатан или ясно написан от руки, подчистки не допускаются, приписки и иные исправления оговариваются нотариусом и подтверждаются его подписью с приложением печати. Для совершения удостоверительной надписи могут применяться штампы с текстом соответствующей надписи. Удостоверительная надпись на документе располагается сразу после подписи лица (или лиц) на этой же странице. Если удостоверительная надпись не умещается на этой странице, она может быть продолжена или изложена полностью на обороте документа, либо на прикрепленном к документу листе бумаги. Прикрепление листов бумаги для удостоверительной надписи о свидетельствовании верности копии документа не допускается.
Если обратившийся для совершения нотариального действия глухой, немой или глухонемой гражданин неграмотен, то при совершении нотариального действия присутствует лицо, которое может объясниться с ним и удостоверить своей подписью, что содержание сделки, заявления или иного документа соответствует воле участвующего в ней неграмотного глухого, немого или глухонемого. Указанное лицо, как правило, представляет документ, подтверждающий, что оно имеет специальные познания по общению с данной категорией граждан. Личность данного лица должна быть установлена, а дееспособность проверена.
Нотариус отказывает в совершении нотариального действия по основаниям, в частности, как то:
– если совершение такого действия противоречит закону;
– если действие подлежит совершению другим нотариусом;
– если с просьбой о совершении нотариального действия обратился недееспособный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых полномочий;
– если документы, представленные для совершения нотариального действия, не соответствуют требованиям законодательства. Нотариус по просьбе лица, которому отказано в совершении нотариального действия, должен изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования. В этих случаях нотариус не позднее чем в десятидневный срок со дня обращения за совершением нотариального действия выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия.
В постановлении об отказе в совершении нотариального действия должны быть указаны:
– дата вынесения постановления;
– фамилия, имя, отчество нотариуса, вынесшего постановление, дата и номер приказа органа юстиции о назначении на должность нотариуса, его нотариальный округ или наименование государственной нотариальной конторы;
– дата обращения и сведения о лице, обратившемся для совершения нотариального действия;
– о совершении какого нотариального действия просил обратившийся;
– мотивы, по которым отказано в совершении нотариального действия со ссылкой на законодательство;
– порядок и сроки обжалования отказа.
Постановление об отказе в совершении нотариального действия должно быть составлено в двух экземплярах, заверено подписью нотариуса с приложением его печати и регистрируется в книге исходящей корреспонденции. Один экземпляр вручается или направляется лицу, которому отказано в совершении нотариального действия. Другой экземпляр постановления с подписью лица, которому вручено постановление, или с отметкой о направлении по почте (вручении) лицу, которому отказано в совершении нотариального действия, оставляется в делах нотариуса.
Дубликаты документов выдаются нотариусом в соответствии с установленным порядком. Дубликат документа должен содержать весь текст удостоверенного или выданного документа, на нем совершается удостоверительная надпись по установленной форме. Выдача дубликата регистрируется в реестре для совершения нотариальных действий. Дубликат завещания может быть выдан завещателю, а после его смерти указанным в завещании наследникам по представлении свидетельства о смерти завещателя. В случае смерти наследника, который был указан в завещании, дубликат завещания может быть выдан его наследникам по представлении ими свидетельств о смерти завещателя и умершего наследника, после которого они наследуют, а при наследовании по закону после смерти наследника по завещанию – и документов, подтверждающих родственные или иные отношения наследников с наследодателем (если эти документы не были представлены ранее). По представлении указанных документов наследникам умершего может быть выдан и дубликат документа, подтверждающего принадлежность наследодателю наследственного имущества в случае его хранения у нотариуса.
Подлинники документов, на основании которых совершены нотариальные действия, приобщаются к оставляемому в нотариальной конторе подлинному экземпляру договора, свидетельству о праве на наследство и т. п. При необходимости возврата подлинных документов лицам, представившим их, у нотариуса остаются копии этих документов. Копии представляются заинтересованными лицами или, по их просьбе, изготавливаются и заверяются нотариусом. При возврате подлинных правоустанавливающих документов на недвижимое имущество на них делается отметка нотариусом о совершении им соответствующего нотариального действия в отношении данного недвижимого имущества с проставлением даты совершения этого действия, реестрового номера, сведений о нотариусе, совершившем нотариальное действие, подписи нотариуса с приложением его печати.
Документы, удостоверяющие личность обратившихся за совершением нотариальных действий физических лиц, их представителей или представителей юридических лиц, возвращаются представившим их лицам без оставления копий, но в реестре записываются сведения об этих лицах.
Удостоверение нотариусом завещаний. Нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан, лично представленные ими нотариусу. Удостоверение завещаний через представителей не допускается. При удостоверении завещаний от завещателей не требуется представления доказательств, подтверждающих их права на завещаемое имущество.
Личность завещателя устанавливается по паспорту или заменяющему его документу. Дееспособность человека связана не только с достижением совершеннолетия, но и с его психическим состоянием. Поэтому если при удостоверении завещания у нотариуса или другого должностного лица, удостоверяющего завещание, возникнут сомнения относительно дееспособности завещателя, удостоверение завещателя может быть отложено с целью выяснения, не выносилось ли судом решение о признании его недееспособным.
Не допускается удостоверение завещания с условием пожизненного содержания или с условием, ограничивающим свободу распоряжения полученным по наследству имуществом.
Удостоверение завещания заключается в совершении на нем удостоверительной надписи, подписании ее нотариусом или другим должностным лицом и проставлении печати. Завещание регистрируется в реестре для совершения нотариальных действий и в алфавитной книге учета завещаний. Завещание составляется, подписывается завещателем и удостоверяется нотариусом в двух экземплярах, один выдается завещателю, другой хранится в делах нотариуса. К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются завещания, удостоверенные полномочными должностными лицами. Завещания, не удостоверенные в установленном законом порядке, являются ничтожными.
Нотариус в случае получения уведомления об отмене завещания, а равно получения нового завещания, отменяющего или изменяющего составленное ранее завещание, делает об этом отметку на экземпляре завещания, хранящемся у нотариуса, и в реестре регистрации нотариальных действий. Уведомление об отмене завещания должно быть нотариально удостоверено.
Обязанности нотариуса в отношении закрытого завещания заключаются в нижеследующем:
– нотариус в присутствии свидетелей должен вложить конверт с текстом закрытого завещания, на котором расписались свидетели, в другой конверт, запечатать этот конверт и сделать на нем надпись, содержащую сведения о завещателе (т. е. ФИО, место жительства, сведения о проверке дееспособности и т. п.), месте (т. е. месте, где совершается нотариальное действие) принятия конверта с закрытым завещанием и дате принятия указанного конверта, свидетелях (их ФИО, места жительства по данным паспорта), об отсутствии препятствий к тому, чтобы указанные лица были свидетелями;
– нотариус должен устно разъяснить завещателю:
– содержание ст. 1149 ГК России о праве несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных супруга и родителей, некоторых других лиц на обязательную долю в наследстве и сделать запись в реестре регистрации нотариальных действий о факте разъяснения;
– содержание п. 2 ст. 1126 ГК России о том, что если завещатель не собственноручно написал и подписал завещание, то такое завещание является недействительной сделкой (ничтожной сделкой);
– на втором конверте, в котором запечатан конверт с закрытым завещанием, сделать надпись о том, что содержание ст. 1149 и п. 2 ст. 1126 ГК России завещателю разъяснено;
– выдать завещателю документ (свидетельство), подтверждающий принятие закрытого завещания и произвести об этом запись в реестре регистрации нотариальных действий;
– по представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства должен вскрыть конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону;
– после вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания нотариус сразу же должен огласить;
– после оглашения текста завещания нотариус должен составить и вместе со свидетелями подписать протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания;
– подлинник завещания нотариус должен хранить у себя, а наследникам выдать нотариально удостоверенную копию протокола (в том числе не присутствовавшим при вскрытии конверта наследникам);
– об оставлении подлинника завещания у нотариуса, о составлении протокола и выдаче его копий наследникам в реестре регистрации нотариальных действий должна быть сделана запись.
В рамках рассматриваемого круга вопросов одновременно напомним:
– завещатель обязан подавать текст закрытого завещания (т. е. уже написанного и подписанного им) в заклеенном конверте;
– в момент передачи нотариусу заклеенного конверта с текстом закрытого завещания должны присутствовать два свидетеля и поставить на передаваемом нотариусу конверте свои подписи (причем согласно действующим правилам свидетели не вправе поставить свои подписи до того, как в помещение, где будет происходить передача конверта, вошел нотариус);
– закрытое завещание после смерти завещателя толкуется по общим правилам.
Обязанности нотариуса при приемке конверта с закрытым завещанием. Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан:
– предупредить завещателя о том, что согласно п. 2 ст. 1126 ГК России закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, а в случае несоблюдения этих требований, завещание признается недействительным;
– разъяснить завещателю содержание ст. 1149 ГК России об обязательной доле в наследстве, о чем нотариусом должна быть сделана соответствующая надпись на втором конверте.
Кроме того, нотариус обязан выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания (свидетельство).
Условия выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство по завещанию. Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию путем истребования соответствующих доказательств в обязательном порядке проверяет факт смерти наследодателя, наличие завещания, время и место открытия наследства, состав и место нахождения наследственного имущества. Нотариус выясняет также круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
Условия выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство по закону. Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по закону путем истребования соответствующих доказательств проверяет факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, состав и место нахождения наследственного имущества. Если один или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия всех остальных наследников, принявших наследство и представивших такие доказательства.
Иными словами, свидетельство о праве на наследство по закону выдается, если у нотариуса имеются доказательства факта смерти наследодателя, доказательства времени и места открытия наследства, подтверждения основания для призвания к наследованию, подтверждение состава наследственного имущества, в случае необходимости наличие оценки этого имущества, имеется письменная просьба наследников о выдаче им свидетельства о праве на наследство по закону, оплачена пошлина (тариф), истек срок для принятия наследства всеми наследниками.
Обязанность нотариуса известить наследников об открывшемся наследстве. Нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства или работы которых ему известно. Нотариус может также произвести вызов наследников путем помещения публичного извещения или сообщения об этом в средствах массовой информации. В случае отсутствия данных о месте жительства и месте нахождения наследников нотариус может известить таких наследников, поместив сообщение об открывшемся наследстве в средствах массовой информации. Закон не возлагает на нотариусов обязанность розыска наследников. Извещение наследников об открывшемся наследстве происходит за счет извещаемых наследников. Если нотариусу станет известно о наличии необходимых наследников, не указанных в завещании, он обязан вызвать их и разъяснить их права и порядок получения свидетельства о праве наследования.
Особенности, связанные с охраной наследства и управлением им. Нотариус для защиты прав по наследованию, в т. ч. и для принятия мер по охране наследства и управлению им, должен выявить всех наследников, и в этих целях он, а также должностное лицо, совершающее нотариальные действия, вправе письменно запрашивать:
– банки, в т. ч. иностранные банки, если последние в установленном порядке осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации;
– иные кредитные организации;
– любые юридические лица вне зависимости от того, являются они коммерческими или некоммерческими организациями.
Указанный выше запрос может касаться сведений о самом имуществе наследодателя, а также о его видах, объеме, размере, составе. Акцентируем внимание на том обстоятельстве, что запрашивать иную информацию, в т. ч. о личности наследодателя, нотариусу законом право не предоставлено.
Полученные в результате ответа на запрос сведения нотариус вправе сообщить только исполнителю завещания и наследникам.
Нотариус самостоятельно определяет продолжительность периода охраны и/или управления наследством, но должен он это делать с учетом, следующих обстоятельств:
– характера наследства;
– ценности наследства;
– времени, необходимого наследникам для того, чтобы вступить в наследство;
– в любом случае не более 6 месяцев со дня открытия наследства, а в случаях если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника, если право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев:
• 6 месяцев со дня возникновения права наследования вследствие отказа или отстранения от наследства первоначального наследника, но в пределах 9 месяцев со дня открытия наследства;
• 3 месяцев со дня окончания общеустановленного срока для принятия наследства (6 календарных месяцев со дня открытия наследства), когда к наследованию призываются лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником. Однако и этот срок не может (в сумме) превышать 9 месяцев со дня открытия наследства;
• срока, необходимого для принятия наследственного имущества наследниками умершего наследника. Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее 3 месяцев, то она удлиняется до 3 месяцев. Но и в этом случае общий срок для принятия мер по охране наследства и управлению им максимум 9 месяцев со дня открытия наследства.
Обязанность нотариуса направить поручение о принятии мер к охране наследственного имущества. Если имущество наследодателя или его часть находится не в месте открытия наследства, нотариус по месту открытия наследства обязан направить нотариусу, а если в этом населенном пункте нет нотариуса, то должностному лицу соответствующего органа исполнительной власти, совершающему нотариальное действие, по месту нахождения наследственного имущества поручение о принятии мер к его охране. Нотариус или должностное лицо соответствующего органа исполнительной власти, принявшие меры к охране наследственного имущества, сообщают нотариальной конторе по месту открытия наследства о принятии указанных мер.
Указанная выше обязанность нотариуса обусловлена обязанностью нотариуса оказывать содействие в осуществлении прав и защите законных интересов граждан и юридических лиц. Поручение о принятии мер к охране наследственного имущества можно рассматривать как обязанность, возложенную нотариусом на другое должностное лицо. Однако должностному лицу, которое будет исполнять это поручение, вместе с таким приказом (распоряжением) должны быть представлены необходимые сведения, документы и произведена оплата за совершение такого нотариального действия. Поручение должно быть исполнено в срок, исключающий возможность утраты наследственного имущества.
Обязанность нотариуса предупредить наследника о прекращении осуществления мер по охране наследственного имущества. Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства наследниками, а если оно ими не принято – до истечения срока для принятия наследства, установленного законодательством Российской Федерации. Нотариус по месту открытия наследства обязан предварительно уведомить наследников о прекращении мер к охране наследственного имущества, а если имущество по праву наследования переходит к государству – соответствующий государственный орган.
Обязанность нотариуса принимать претензии от кредиторов наследодателя. Нотариус по месту открытия наследства в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан принимать претензии от кредиторов наследодателя. Претензии должны быть предъявлены в письменной форме. О поступившей претензии нотариус обязан довести до сведения наследников. Наследники должны сообщить нотариусу, согласны они или нет погасить задолженность наследодателя, а нотариус должен поставить об этом в известность кредиторов. В случае отказа наследника погасить кредиторскую претензию нотариус разъясняет кредитору судебный порядок взыскания. Заявление кредитора о предъявлении претензии подлежит регистрации нотариусом в книге учета наследственных дел. Если ранее наследственное дело на умершего не было заведено, оно заводится по заявлению кредитора.
Обязанность нотариуса в отношении распоряжения об оплате расходов за счет наследственного имущества. Нотариус по месту открытия наследства до принятия наследства наследниками, а если оно не принято, то до выдачи государству свидетельства о праве на наследство, должен дать распоряжение об оплате за счет наследственного имущества следующих расходов:
– на уход за наследодателем во время его болезни, а также на его похороны и на обустройство места захоронения;
– на охрану наследственного имущества и на управление им, а также на публикацию сообщения о вызове наследников.
Законодательными актами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные случаи оплаты расходов за счет наследственного имущества.
Указанное распоряжение обязательно к исполнению для лиц, у которых находится наследственное имущество на хранении или в управлении. В подтверждение расходов должны быть представлены бесспорные письменные доказательства произведенных затрат (счета магазинов, справки лечебных учреждений, вступившие в законную силу решения суда), свидетельские показания при этом не могут быть использованы в качестве доказательства. Все расходы возмещаются по письменному заявлению заинтересованного лица. За распоряжение о выдаче из наследственного имущества денежных сумм или вещей пошлина или тариф не взыскивается.
Расходы по уходу за наследодателем возмещаются нотариусом, если они документально подтверждены, но если такое документальное подтверждение отсутствует, то в этом случае нотариус должен разъяснить судебный порядок возмещения затрат. Расчет оплаты затрат по уходу за наследодателем может быть произведен из расчета среднего заработка лица, понесшего эти расходы.
Расходы на уход за наследодателем во время его болезни, на его похороны и на обустройство места захоронения, на охрану наследственного имущества и на управление им, а также на публикацию сообщения о вызове наследников могут компенсироваться:
– входящими в состав наследства наличными деньгами;
– при отсутствии наличных денег – из вкладов;
– при отсутствии денег и денежных средств на вкладах – движимым имуществом, не подлежащим регистрации.
В рамках рассматриваемого круга вопросов особо подчеркнем, что оплата затрат за счет движимого имущества, подлежащего регистрации, а также за счет недвижимого имущества в нотариальном порядке невозможна, поскольку законодательством в число правоустанавливающих документов не включено распоряжение нотариуса о выдаче из наследственной массы такого имущества.
Отказ нотариуса в совершении нотариального действия. Нотариус отказывает в совершении нотариального действия, в частности, если:
– совершение такого действия противоречит закону;
– действие подлежит совершению другим нотариусом;
– с просьбой о совершении нотариального действия обратился недееспособный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых полномочий;
– документы, представленные для совершения нотариального действия, не соответствуют требованиям законодательства.
Нотариус по просьбе лица, которому отказано в совершении нотариального действия, должен изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования. В этих случаях нотариус не позднее чем в десятидневный срок со дня обращения за совершением нотариального действия выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия.
Срок вынесения нотариусами постановления об отказе в совершении нотариального действия. Нотариусы по просьбе лица, которому отказано в совершении нотариального действия, не позднее чем в десятидневный срок обязаны вынести постановление об отказе в совершении нотариального действия с изложением причин отказа и разъяснить порядок его обжалования.
Постановление нотариуса об отложении нотариального действия. Об отложении совершения нотариального действия нотариус должен вынести постановление. Причем по просьбе гражданина, которому отказано в удостоверении завещания, нотариус должен изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования. В этом случае нотариус не позднее чем в десятидневный срок со дня обращения за удостоверением завещания выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия. В постановлении об отказе должны быть указаны: дата вынесения постановления; фамилия, имя, отчество нотариуса, вынесшего постановление, дата и номер приказа органа юстиции о назначении на должность нотариуса, его нотариальный округ или наименование государственной нотариальной конторы; дата обращения и сведения о лице, обратившемся для совершения нотариального действия; о совершении какого нотариального действия просил обратившийся; мотивы, по которым отказано в совершении нотариального действия со ссылкой на законодательство; порядок и сроки обжалования отказа.
Указанное постановление должно составляться в двух экземплярах, должно быть заверено подписью нотариуса с приложением его печати и зарегистрировано в книге исходящей корреспонденции. Один экземпляр постановления должен быть вручен или направлен гражданину, которому отказано в удостоверении завещания. Другой экземпляр постановления – с подписью лица, которому вручено постановление, или с отметкой о направлении по почте (вручении) гражданину, которому отказано в удостоверении завещания, оставляется в делах нотариуса.
Срок отложения нотариусом совершения нотариального действия. Срок отложения совершения нотариального действия не может превышать месяца со дня вынесения постановления об отложении совершения нотариального действия. По заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде право или факт, за удостоверением которого обратилось другое заинтересованное лицо, например право на получение свидетельства о праве на наследство, совершение нотариального действия может быть отложено на срок не более десяти дней. Если в течение этого срока от суда не будет получено сообщение о поступлении заявления, нотариальное действие должно быть совершено.
Защита нарушенных прав
Основные и общие положения
Согласно ст. 11311 ГК России при нарушении положений ГК России, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного завещания.
Оспаривание недействительности завещания, а также применение последствий недействительности завещания по основаниям, зависящим от обстоятельств конкретного дела, возможно только в судебном порядке по иску лица, права и законные интересы которого нарушены.
Общие положения о недействительности сделок применимы к завещаниям в тех пределах, в каких их использование не противоречит существу нарушений, допущенных при совершении завещаний, и к последствиям, наступающим при наследовании по завещанию, признанному впоследствии недействительным. Не все случаи недействительности сделок и их правовые последствия охватываются общими положениями о недействительности сделок. Нормами наследственного права предусмотрены особенные основания недействительности завещаний.
Основаниями недействительности завещания признаются нарушения положений, установленных ГК России для сделок вообще и завещаний в особенности, если такие нарушения влекут недействительность сделок и завещаний. В зависимости от оснований недействительности завещание может оказаться ничтожной сделкой или оспоримой сделкой. Завещание является ничтожным, если по характеру нарушений оно недействительно независимо от судебного признания его таковым. Завещание является оспоримой сделкой, если по характеру нарушений оно признается недействительным лишь в силу судебного решения.
Признание завещания недействительным требует судебного решения как в случаях, если завещание по основанию недействительности является оспоримым, так и в случаях, если завещание по основанию недействительности является ничтожным. Предусмотренные законом основания недействительности завещания вытекают из нарушения требований, предъявляемых к завещанию как сделке свободной воли, совершенной лично завещателем, обладающим полной дееспособностью, распоряжающимся на случай смерти своим имуществом и выражающим свою волю в форме, установленной законом.
Законом предусмотрены, в частности, следующие основания недействительности завещаний:
– несоблюдение установленных ГК России правил о письменной форме завещания и его удостоверении (п. 1 ст. 1124 ГК России), в том числе несоблюдение правил: о нотариальной или приравненной к ней форме, о круге лиц, имеющих право удостоверять завещания (ст. 1125, 1127, 1128 ГК России), о собственноручном исполнении и подписании текста закрытого завещания (ст. 1126 ГК России), об обязательном присутствии свидетелей при совершении завещания (п. 3 ст. 1124 ГК России);
– несоблюдение требования о полной дееспособности завещателя (ст. 21, 168, 1118 ГК России);
– несоблюдение требования о совершении завещания лично завещателем, о недопустимости совершения его через представителя (п. 4 ст. 182 и ст. 1118 ГК России);
– завещательное распоряжение чужим имуществом, не принадлежащим завещателю (ст. 1118 ГК России);
– отказ суда подтвердить факт совершения завещания последней воли в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК России);
– совершение завещания гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК России), совершение завещания под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение (ст. 178), или под влиянием обмана, насилия, угрозы (ст. 179 ГК России);
– несоблюдение правил об обязательной доле необходимых наследников (ст. 1149 ГК России).
Недействительные завещания недопустимо путать с завещаниями, которые не стали действующими основаниями завещательного наследования по обстоятельствам, не связанным с нарушениями требований, предъявляемых к действительности завещаний как сделок, – последние представляют собой так называемые «отпавшие» завещания и характеризуются тем, что не имеют пороков воли, формы, содержания и др., но не могут быть исполнены, например, ввиду того, что завещатель отменил прежнее завещание, или наследник по завещанию не находится в живых, или он отказался от наследства либо не принял наследства, или утратил право наследования по недостойности и т. д. «Отпавшие» завещания не могут быть признаны недействительными прежде всего в силу невозможности их применения. В частности, к таким «отпавшим» завещаниям следует отнести завещание последней воли, которое, не имея пороков своего составления, утрачивает силу по истечении месяца после прекращения чрезвычайных обстоятельств, если в этот период не будет составлено завещание другой формы (п. 2 ст. 1129 ГК России).
Требование о признании завещания недействительным может быть предъявлено в суд лицом, чьи права или законные интересы нарушены этим завещанием. Поскольку требования о применении последствий ничтожной сделки (в частности, завещания) могут быть заявлены любыми заинтересованными лицами, лицами, чьи права или законные интересы нарушены недействительным завещанием, ими могут быть наследники, чьи права на наследство имеют законное основание, а также другие лица, не относящиеся к наследникам, но чьи имущественные права или интересы задеты спорным завещанием. Истцами по делам, связанным с признанием недействительными определенного завещания в целом или в части, как правило, выступают лица, которым, в случае признания недействительным спорного завещания в целом или в части, принадлежит право на наследство по закону, в том числе право на обязательную долю в наследстве, или право на наследство по другому завещанию, либо лица, которым принадлежит на праве собственности завещанное имущество либо его часть, распоряжаться которой завещатель не имел права.
Напомним, что согласно п. 2 ст. 1131 ГК России оспаривание завещания до открытия наследства не допускается поскольку до открытия наследства завещание не является обстоятельством, которое вызывает правовые последствия в имуществе завещателя либо других лиц, заинтересованных в наследовании, или обладающих правом общей собственности на завещанное имущество, или имеющих обязательственно-правовые претензии к завещателю, и т. д. Признание завещаний недействительными по основаниям, предусмотренным ст. 177–179 ГК России, не может иметь место при жизни завещателя.
Иными словами, до открытия наследства отсутствует предмет спора, а также нет субъектов, которые в силу закона могут быть истцами и ответчиками в гражданском судопроизводстве по делу о недействительности завещания и ее последствиях.
Завещание может быть признано недействительным как в целом, так и в части отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Полная или частичная недействительность завещания предопределяется основаниями недействительности завещания. Недействительность завещания в целом, как правило, обусловлена ненадлежащим формированием правообразующих элементов сделки, относящихся к дееспособности завещателя, сознательной, разумной воле, непринужденному, свободному волеизъявлению. Так, установленная судом недостоверность факта совершения завещания, или доказанные в суде пороки воли и волеизъявления при совершении завещания, отмене или изменении его, вследствие которых завещатель был лишен способности осознания своей воли или возможности свободного руководства своим волеизъявлением, или несоблюдение формы, вне которой совершенный акт лишен значения завещания, или другие нарушения положений ГК России, предусматривающих особые свойства и назначение завещания как сделки и основания наследования, могут служить основаниями недействительности спорного завещания в целом, что влечет отпадение такого завещания в качестве основания наследования завещанного в нем имущества.
Если на момент открытия наследства завещанием нарушено право необходимого наследника на обязательную долю в наследстве или его обязательная доля в наследстве оказалась менее размера, гарантированного законом (ст. 1149 ГК России), завещание может быть признано недействительным в соответствующей части, приходящейся на долю необходимых наследников. Если завещание содержит распоряжения, относящиеся к имуществу в целом или отдельным его объектам, находившимся в общей собственности завещателя и других лиц, завещание признается недействительным в части распоряжения долей в праве общей собственности, не принадлежавшей наследодателю.
Если отдельные распоряжения, содержащиеся в завещании, признаны недействительными, это не приводит к безусловной недействительности завещания в целом.
Завещание, признанное недействительным в целом или в части, не создает никаких правовых последствий и отпадает в целом или в части как основание наследования в соответствии с этим завещанием, однако оно не устраняет иных законных оснований наследования: наследования в соответствии с завещательными распоряжениями этого же завещания, не относящимися к недействительным, или наследования по другому, действительному завещанию, или наследования по закону.
Общие правовые последствия недействительности сделок (ст. 167 ГК России) применяются к последствиям недействительности завещания в такой мере, в какой это не противоречит существу завещания и основанных на нем отношений наследования. Если завещание, признанное недействительным, было исполнено и завещанное имущество перешло в собственность указанных в нем лиц, последние не вправе удерживать в своем ведении приобретенное имущество. К отношениям, складывающимся между наследниками, восстановившими свое право наследования по завещанию или по закону, и лицами, которые приобрели имущество по основанию, впоследствии отпавшему, применяются положения, регулирующие обязательства из неосновательного обогащения (ст. 1102–1108 ГК России).
Иск о применении последствий ничтожного завещания в соответствии со ст. 181 ГК России может быть предъявлен в течение десяти лет со дня, когда началось ее исполнение. Таким днем является день открытия наследства. Иск о признании недействительным оспоримого завещания в соответствии со ст. 181 ГК России может быть предъявлен в течение года со дня, когда истец узнал об обстоятельствах, являющихся основанием для признания завещания недействительным. Поскольку оспаривание завещаний при жизни завещателя не допускается (п. 2 ст. 1131 ГК России), таким днем может быть признан день открытия наследства, если указанные обстоятельства были известны истцу ранее, но он не обладал еще правом на иск, или иной день после открытия наследства, в который указанные обстоятельства открылись истцу.
Если завещание было составлено под влиянием насилия или угрозы, и такое вынужденно совершенное завещание не было отменено в течение года после прекращения насилия или угрозы, полагаем, что нет препятствий для его оспаривания в течение года со дня открытия наследства или позднее – со дня, когда истцу стало известно о наличии или предъявлении к исполнению этого завещания, не отмененного при жизни самим завещателем. Посредством иска о признании завещания недействительным истец вправе защищать в пределах срока исковой давности свое право наследования, считая его нарушенным вследствие применения оспариваемого завещания к исполнению. Решение вопроса о признании такого завещания недействительным может быть необходимым также в целях судебного подтверждения оснований недостойности наследования лица, вынудившего насилием или угрозами составить завещание (ст. 1117 ГК России).
Последствия признания судом завещания недействительным и применения правил ст. 167–169 ГК России зависят от действий, совершенных заинтересованными лицами по его исполнению.
В совершении нотариального действия может быть отказано:
– если совершение такого действия противоречит закону;
– действие подлежит совершению другим нотариусом;
– с просьбой о совершении нотариального действия обратился недееспособный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых полномочий;
– сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит целям, указанным в его уставе или положении;
– сделка не соответствует требованиям закона;
– документы, представленные для совершения нотариального действия, не соответствуют требованиям законодательства.
Отказ в совершении нотариального действия по иным основаниям не допускается.
Нотариус или должностное лицо по просьбе лица, которому отказано в совершении нотариального действия, должен изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования. В этих случаях не позднее чем в 10-дневный срок со дня обращения за совершением нотариального действия должно быть вынесено постановление об отказе в совершении нотариального действия. Заинтересованное лицо, считающее неправильным совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия, вправе подать об этом жалобу в районный (городской) народный суд по месту нахождения государственной нотариальной конторы (нотариуса, занимающегося частной практикой). Возникший между заинтересованными лицами спор о праве, основанный на совершенном нотариальном действии, рассматривается судом или арбитражным судом в порядке искового производства.
Под заинтересованными лицами следует понимать тех лиц, в отношении которых должны быть совершены нотариальные действия, а также тех граждан и юридических лиц, которые принимали непосредственное участие в совершении этих действий. Вместе с тем, следуя общему правилу, заявление с жалобой на отказ в совершении нотариальных действий или на нотариальные действия может быть подано в суд и прокурором, как и по любому делу, подведомственному суду, как делу особого производства.
Спор о праве, возникший между заинтересованными лицами, который основан на совершенном нотариальном действии, подлежит рассмотрению в суде в порядке искового производства и рассматривается по общим правилам этого вида судопроизводства.
Заинтересованное лицо, считающее неправильным совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия, вправе подать об этом жалобу в районный (городской) народный суд по месту нахождения государственной нотариальной конторы, нотариуса, занимающегося частной практикой, или органа исполнительной власти.
В случае совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти, уполномоченных на совершение нотариальных действий в пределах их компетенции (удостоверение завещаний, удостоверение доверенности, принятие мер к охране наследственного имущества, свидетельствование верности копий документов и выписок из них, свидетельствование подлинности подписи на документах), жалоба подается в суд по месту нахождения данного органа. Подсудность дел по жалобам на действия должностных лиц, удостоверяющих завещания и доверенности, приравненные к нотариальным, определяется по месту нахождения больницы, санатория, дома для престарелых и инвалидов, госпиталя, экспедиции, воинской части, места лишения свободы, военно-лечебного учреждения, военноучебного заведения, воинского соединения, учреждения. Жалоба на неправильное удостоверение завещания или на отказ его удостоверения капитаном морского судна или речного судна подается в суд по месту порта приписки судна.
Закон предусматривает десятидневный срок на подачу жалобы в суд (ст. 271 ГПК России), исчисляемый со дня, следующего за днем вынесения постановления об отказе в совершении нотариального действия, т. е. начиная с того момента, когда заявителю стало известно о совершении нотариального действия или об отказе в его совершении путем ознакомления с письменным постановлением нотариуса.
Напомним, что в случае пропуска заинтересованным лицом срока на подачу жалобы по уважительным причинам срок может быть восстановлен судом по общим правилам гражданского судопроизводства (ст. 105 ГПК России).
Лицо, подающее жалобу, должно указать: суд, куда подается заявление, все необходимые сведения о себе (наименование жалобщика), адрес своего места жительства, наименование представителя и его адрес, если по делу будет участвовать представитель, какой нотариальный орган совершил действие или отказался его совершить, какое конкретно действие нотариуса обжалуется (содержание этого действия, дата совершения), обстоятельства, по которым лицо считает действия нотариуса неправильными, ссылка на доказательства. В жалобе должна содержаться просьба об отмене нотариального действия или об обязании нотариуса совершить определенное действие. К жалобе (заявлению) должны быть приложены все необходимые документы, которые подтверждают жалобу заявителя, ее обоснованность. Исходя из характера заявления и правоотношений сторон доказательствами должны быть подлинные нотариально удостоверенные документы:
– договоры, завещания, доверенности и другие письменные доказательства;
– документы, выданные нотариусом (например, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов и т. д.) и др.
Поскольку дела особого производства рассматриваются судами по общим правилам гражданского судопроизводства, то отказ судьи в принятии заявления может последовать по основаниям, предусмотренным в законе (в частности, неподведомственность дела суду, заявление подано лицом, которое не участвовало в нотариальном действии или же не обращалось с просьбой, в которой ему отказал нотариальный орган).
При удовлетворении заявления суд своим решением отменяет совершенное нотариальное действие или обязывает его выполнить. В резолютивной части решения в случае отмены нотариального действия указывается, какое конкретное действие, когда и кем совершенное, отменяется; при удовлетворении заявления на отказ в совершении нотариального действия – какое именно нотариальное действие и кем должно быть совершено. Копия решения суда при удовлетворении заявления направляется в нотариальный орган, где было совершено нотариальное действие (отказано в нем) либо по месту работы должностного лица.
О существенном
Действия (решения), которые могут быть обжалованы в суд. К ним относятся коллегиальные и единоличные действия (решения), в том числе представление официальной информации в результате которых:
– нарушены права и свободы гражданина;
– созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод;
– незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо ответственности.
Граждане вправе обжаловать также бездействие должностных лиц и государственных служащих, если оно повлекло за собой последствия, перечисленные выше. Каждый гражданин имеет право получить, а должностные лица, государственные служащие обязаны ему предоставить возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах и материалах. Гражданин вправе обжаловать как вышеназванные действия (решения), так и послужившую основанием для совершения действий (принятия решений) информацию либо то и другое одновременно. К официальной информации относятся сведения в письменной или устной форме, повлиявшие на осуществление прав и свобод гражданина и представленные в адрес государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных объединений или должностных лиц, государственных служащих, совершивших действия (принявших решения), с установленным авторством данной информации, если она признается судом как основание для совершения действий (принятия решений).
Право обжалования в суд неправильно совершенного нотариального действия или отказа в его совершении. Заинтересованное лицо, считающее неправильными совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия, вправе подать заявление об этом в суд по месту нахождения нотариуса или по месту нахождения должностного лица, уполномоченного на совершение нотариальных действий. Подчеркнем то обстоятельство, что с жалобой на действия нотариусов и должностных лиц, правомочных совершать нотариальные действия, вправе обратиться в суд лишь заинтересованное лицо. К заинтересованным лицам применительно к этой норме закона могут быть отнесены граждане и юридические лица, в отношении которых совершено нотариальное действие либо получившие отказ в его совершении. Такое дело может быть возбуждено также по заявлению прокурора. Любое другое лицо, чьи права и охраняемые законом интересы были или могли быть затронуты нотариальным действием, вправе защищать свое нарушенное право или интерес путем обращения в суд с соответствующим иском. Заявления о неправильном удостоверении завещаний и доверенностей или об отказе в их удостоверении должностными лицами, указанными в федеральных законах, подаются в суд по месту нахождения соответственно госпиталя, больницы, санатория, другого стационарного лечебного учреждения; учреждения социального обслуживания, в том числе дома для престарелых и инвалидов, учреждения социальной зашиты населения; экспедиции, воинские части, соединения, учреждения и военно-учебного заведения, места лишения свободы. Заявление о неправильном удостоверении завещания или об отказе в его удостоверении капитаном морского судна, судна смешанного плавания или судна внутреннего плавания, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, подается в суд по месту порта приписки судна. Заявление подается в суд в течение десяти дней со дня, когда заявителю стало известно о совершенном нотариальном действии или об отказе в совершении нотариального действия. Возникший между заинтересованными лицами спор о праве, основанный на совершенном нотариальном действии, рассматривается судом в порядке искового производства.
Документальные доказательства, прилагаемые к жалобе (заявлении) в суд на совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия. Исходя из характера жалобы и правоотношений сторон, доказательствами, которые суд предлагает представить заявителю и другим лицам, участвующим в деле, должны быть подлинные нотариально удостоверенные документы. Применительно к делам о наследовании такими документами могут быть, в частности, завещания, а также другие письменные доказательства (например, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов и т. д.).
В случае отказа в совершении нотариального действия представляются документы, которые, по мнению заявителя, должны быть нотариально удостоверены или засвидетельствованы, а также постановление нотариуса или другого правомочного должностного лица об отказе в совершении нотариального действия. При этом следует иметь в виду, что нотариусы по просьбе лица, которому отказано в совершении нотариального действия, не позднее чем в десятидневный срок обязаны вынести постановление об отказе в совершении нотариального действия с изложением причин отказа и разъяснить порядок его обжалования.
Информация, подлежащая изложению в жалобе (заявлении) в суд на совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия. Жалоба лица, считающего неправильным совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия, должна содержать все необходимые данные для правильного и своевременного ее разрешения, в частности, кроме сведений о заявителе:
– фамилию, инициалы нотариуса или должностного лица, выполнившего нотариальное действие либо отказавшего в его совершении, наименование и местонахождение организации, в которой выполняют свои обязанности названные лица;
– указание на то, какое нотариальное действие обжалуется или в совершении какого нотариального действия отказано;
– обстоятельства, на которых основана жалоба;
– доказательства, подтверждающие изложенные в жалобе обстоятельства;
– сведения о других заинтересованных лицах.
Срок подачи жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. Жалоба подается в суд в десятидневный срок, исчисляемый со дня, когда заявителю стало известно о совершенном нотариальном действии или об отказе в совершении нотариального действия.
Сроки исковой давности по недействительным сделкам. Поскольку завещание представляет собой одностороннюю сделку, которая при наличии определенных или отсутствии установленных условий может быть недействительной (т. е. завещание признано недействительным), то в этой связи представляется необходимым напомнить основные положения о сроках исковой давности по недействительным сделкам, как-то:
– иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в течение десяти лет со дня, когда началось ее исполнение;
– иск о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение года со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.
Рассмотрение судом жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. Рассмотрение судами дел по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их совершении является одной из важных гарантий охраны личных и имущественных прав граждан. Правильное рассмотрение судами дел по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их совершении, в частности, направлено на охрану прав и интересов граждан и юридических лиц, возникающих из оформления наследственных прав. Жалоба рассматривается судом с участием заявителя, государственного нотариуса или другого должностного лица, совершившего обжалуемое нотариальное действие или отказавшего в совершении нотариального действия, однако их неявка не является препятствием для разрешения дела. Решение суда, которым удовлетворена жалоба заявителя, отменяет совершенное нотариальное действие или обязывает выполнить такое действие.
Решение суда относительно заявления о совершенном нотариальном действии или об отказе в его совершении. Решение суда, которым удовлетворено заявление о совершенном нотариальном действии или об отказе в его совершении, отменяет совершенное нотариальное действие или обязывает совершить такое действие.
Ответственность за злоупотребление полномочиями частными нотариусами. Использование частным нотариусом своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. То же деяние, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего или недееспособного лица, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Практические рекомендации по вопросам завещания и наследования
При составлении завещания на отдельные виды имущества крайне важно дать правильную характеристику этого имущества, чтобы впоследствии не возникало разночтений завещания. Не следует, в частности, указывать в завещании признаки имущества, которые в силу тех или иных обстоятельств могут измениться с течением времени.
В отношении отдельных видов имущества в завещании целесообразно указать необходимые признаки описательного характера:
– в отношении жилых домов, квартир, дач, иных строений и сооружений – их местонахождение, т. е. адрес дома, квартиры и т. п., по возможности – кадастровый номер;
– в отношении транспортных средств – марка и год их выпуска;
– в отношении паенакопления в жилищно-строительных, дачностроительных, гаражно-строительных кооперативах – местонахождение и наименование соответственно ЖСК, ДСК, ГСК;
– в отношении земельных участков – их местонахождение и по возможности – кадастровый номер;
– в отношении садовых домов, садовых насаждений и целевых взносов в садоводческие товарищества – местонахождение и наименование садоводческих товариществ;
– в отношении вкладов в банках и иных кредитных организациях – название банка, номер его отделения или филиала и номер счета, на котором хранится вклад;
– в отношении облигаций государственных займов, сданных на хранение по сохранному свидетельству, – название банка, номер его филиала и реквизиты сохранного свидетельства;
– в отношении авторского права и авторского гонорара – название произведения, изобретения и т. п.;
– в отношении оружия – наименование и по возможности год выпуска;
– в отношении доли в складочном капитале полного товарищества и товарищества на вере – наименование и местонахождение товарищества;
– в отношении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью – наименование и местонахождение общества;
– в отношении пая в производственном кооперативе – наименование и местонахождение кооператива;
– в отношении акций – наименование и местонахождение акционерного общества;
– в отношении денежных средств – место хранения (вложения);
– в отношении предметов домашней обстановки и обихода – наименование, а также в зависимости от конкретной вещи, возможно, цвет, размер и иные признаки, не меняющиеся со временем, и т. п.
Возможно составление завещания под отлагательным условием: например, передать имущество по окончании определенного срока и/или наступлении определенного события (например, окончания высшего учебного заведения). В такого рода случаях завещателю следует назначить исполнителя завещания. В этой связи подчеркнем, что условия завещания не должны противоречить закону и общепринятым моральным принципам.
Нельзя обязать наследника произвести отчуждение наследственного имущества, но возможно, например, в завещании предусмотреть, что в случае продажи наследником унаследованного имущества он обязан выплатить кому-либо из лиц, названных завещателем, определенную денежную сумму.
Поскольку наследником в завещании может быть назван не зачатый к моменту совершения завещания ребенок, т. е. завещание может быть составлено в пользу будущего ребенка сына либо дочери наследодателя (т. е. внука, внучки), и в случае, если ко дню открытия наследства этот ребенок будет зачат и родится живым после открытия наследства, вследствие чего он будет призван к наследованию, то завещателю целесообразно воспользоваться правом подназначения наследника (ст. 1121 ГК России) либо включить в завещание запись, позволяющую избежать возможных в подобных случаях недоразумений. Такой записью, в частности, может быть формулировка типа: «все мое имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, где бы таковое ни находилось и в чем бы оно ни заключалось, я завещаю моим внукам в равных долях». В таком случае к наследованию будут призываться все внуки наследодателя, независимо от того, зачаты они при жизни наследодателя или после его смерти.
Напомним, что лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, независимо от содержания завещания. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на указанную часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана (п. 2 ст. 1149 ГК России).
Завещателю следует определиться с тем, судьбу какого именно имущества он хочет решить. Если перед завещателем стоит выбор, завещать или подарить, например, квартиру, то нужно исходить из следующего. Вероятность того, что квартира перейдет в собственность нескольких лиц – обязательных наследников и наследника, которому собственно и была завещана квартира, – очень велика. Удовлетворение права на обязательную долю может затронуть и завещанную квартиру. Поэтому для гарантированного перехода права собственности именно к тому лицу, которому завещатель желает передать имущество, целесообразно заключить договор дарения.
Аналогично изложенному выше целесообразно подходить к решению этого вопроса также в случае, если завещатель желает обеспечить гарантированный переход прав на отдельные виды имущества, не решая при этом судьбу всего принадлежащего ему имущества. Завещателю следует определиться с наличием или отсутствием лиц, имеющих право на обязательную долю. Если завещатель уверен в том, что он не имеет несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, нетрудоспособного супруга, нетрудоспособных родителей, нетрудоспособных иждивенцев, то он смело может завещать все свое имущество, – в противном случае завещателю целесообразно при совершении завещания определять в нем судьбу не всего имущества, а лишь его части (самой значительной), тем самым создавая некий запас имущества на случай появления неожиданных наследников.
Завещатель вправе распорядиться всем своим имуществом, составив одно завещание, либо только частью имущества. В последнем случае завещатель может впоследствии составить второе завещание, в котором сделает распоряжения относительно оставшейся части имущества. Если это не будет сделано, то не отраженная в завещании часть имущества будет наследоваться в соответствии с правилами ГК России о наследовании по закону (ст. 1141–1151 ГК России). На практике лучше, чтобы завещание было одно, поскольку в нескольких завещаниях могут содержаться распоряжения, например, об одном и том же имуществе, предназначенном для наследования разными наследниками, хотя воля завещателя была направлена на то, чтобы имущество наследовалось одним наследником. В связи с этим при исполнении завещаний могут быть допущены ошибки в их толковании, что неизбежно приведет к неисполнению действительной воли завещателя. Поэтому если было составлено несколько завещаний, то их лучше отменить в порядке, предусмотренном ст. 1130 ГК России, и составить одно завещание, объединив несколько прежних.
Составлением одного завещания уменьшается вероятность существования противоречий в распоряжениях завещателя, которые могли бы вызвать затруднения при исполнении завещания.
В случае когда отказополучатель является одновременно наследником, его право отказаться от получения завещательного отказа не зависит от его права принять наследство или отказаться от него. При совершении завещаний с завещательным отказом целесообразно решить вопрос об исполнителе завещания, который сможет контролировать процесс реализации воли завещателя.
Поскольку в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом, необходимо определить ту часть имущества в общей совместной собственности, которая будет наследоваться. Согласно ст. 254 ГК России раздел общего имущества между участниками совместной собственности, а также выдел доли одного из них могут быть осуществлены только после предварительного определения доли каждого из участников в праве на общее имущество. Отсюда возникает необходимость установления доли умершего собственника в общей совместной собственности.
При наличии оформленной общей долевой собственности на недвижимость в правоустанавливающих документах доля каждого из сособственников должна быть определена в виде дроби или иным образом, чего нет при совместной собственности. Законом установлено, что если доли участников долевой собственности не могут быть определены на основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, то доли считаются равными. Вопрос об определении доли в общей совместной собственности можно решить в судебном порядке, но для начала рекомендуется предложить оставшимся собственникам составить и подписать соглашение об определении долей в квартире (а равно в доме или другом имуществе). В этом соглашении необходимо указать:
– всех сособственников квартиры;
– правоустанавливающие документы на квартиру;
– стоимость квартиры;
– согласие каждого сособственника на распределение долей межу ним и другими сособственниками в равных (или иных) долях;
– установить долевое участие каждого сособственника.
После подписания всех экземпляров (по числу сособственников) этого соглашения его необходимо удостоверить в нотариальной конторе и зарегистрировать в Комитете муниципального жилья. После этих действий нотариус может выдать наследнику имущества умершего сособственника, находящегося теперь уже в общей долевой собственности, свидетельство о праве на наследство.
До составления завещания наследодателю прежде всего надлежит, руководствуясь своими предпочтениями, четко определиться с вопросом о том, кому из наследников и какое имущество должно перейти по наследству. Затем в завещании следует текстуально сформулировать свою волю, стараясь приблизить ее по смыслу к своим представлениям о порядке распределения имущества. Важно помнить о том, что в завещании каждая фраза несет в себе свою особую смысловую нагрузку и влечет свои специфические последствия, которые необходимо учитывать. Если наследодатель указал в завещании, что он передает наследнику только часть своего имущества (например, выразив ее идеальной дробью – одна вторая), то тем самым он создал условия для спора между наследником по завещанию и наследниками по закону (если таковые имеются), предметом которого будет конкретное имущество, которое может быть передано в собственность наследнику по завещанию или наследникам по закону. Поэтому целесообразно при наличии такой возможности указать в завещании конкретное имущество, которое должно перейти наследнику по завещанию.
Если завещание составлено на конкретный дом и одновременно на конкретную квартиру, то при таком завещании в случае совершения наследодателем сделки по отчуждению указанной в завещании недвижимости он теряет право собственности на нее, а это означает, что завещание на эту часть имущества уже не распространяется, т. е. наследник получит не дом и квартиру, а только дом, что будет не половина, которая планировалась ранее, а одна четверть всего имущества. Поэтому целесообразно использовать в завещании запись типа: «…завещаю… половину своего имущества, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, при этом в эту часть имущества должны быть включены дом… и квартира… принадлежащие мне на праве собственности».
Иными словами:
– если необходимо завещать часть имущества независимо от его состава, то в завещании эту часть следует указать в виде дроби;
– если необходимо завещать часть имущества в виде конкретно определенных вещей, то в завещании все они должны быть поименно перечислены с указанием необходимых реквизитов;
– если необходимо завещать конкретно определенную часть имущества с определением его примерного имущественного состава, то в завещании эта часть выражается в виде дроби с поименным перечислением и с указанием необходимых реквизитов конкретных вещей, которые наследодатель планирует передать наследнику.
При завещании имущества нескольким наследникам во избежание возможного спора целесообразно заранее распределить между ними все имущество либо указать конкретные дроби, предотвратив уменьшение объема наследуемого ими имущества. Возможно также совместить и то и другое.
Следует иметь в виду, что указанный в завещании наследник может скончаться до открытия наследства. И если имущество распределено наследодателем по идеальным долям (например, по одной второй) или с указанием конкретного имущества, то не унаследованное умершим наследником имущество будет наследоваться наследниками по закону в общем порядке. Если же наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам без указания идеальных долей или указания конкретного имущества, то в этом случае доля наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними в равных долях.
При составлении завещания следует учитывать интересы наследников по закону, которым причитается обязательная доля в наследстве, поскольку при наличии завещания их доля сначала набирается из незавещаного имущества, и только в случае его недостаточности происходит уменьшение объема завещанного имущества. По этой причине целесообразно завещать только остаток имущества после вычета обязательной доли, в связи с чем предварительно необходимо определиться с возможным составом обязательной доли, особенно если наследодатель не желает, чтобы наследнику по закону, которому положена обязательная доля, досталось то или иное имущество.
Наследники по завещанию и наследники по закону приобретают право собственности на имущество наследодателя только после его смерти, а до этого момента они никакими правами на это имущество не обладают и не могут владеть, пользоваться, а тем более распоряжаться имуществом без разрешения собственника – наследодателя, который имеет полное право не только изменить или отменить завещание, но и вообще лишить завещанием наследника права на наследство.
Если имело место судебное рассмотрение относительно долей в наследстве, то решение суда имеет силу правоустанавливающего документа и после вступления его в силу обращаться дополнительно в нотариальную контору с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство или доли в наследстве нет ни необходимости, ни смысла, поскольку это только приведет к необоснованной трате денег и времени, – на основании решения суда наследники являются собственниками присужденного им имущества, могут пользоваться им и распоряжаться.
Если отказополучатель путем умышленных противоправных действий, подтвержденных судом, способствовал тому, чтобы в его пользу был составлен завещательный отказ, то он права на него не имеет (например, завещательный отказ составлен в результате насилия или угроз со стороны отказополучателя). В соответствии с п. 1 ст. 1138 ГК России наследник, на которого возложен завещательный отказ, должен исполнить его лишь в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов наследодателя. Следовательно, необходимо определить сумму ежемесячного содержания (либо за иной период времени), ибо в противном случае не исключено, что завещательный отказ будет исполнен в сумме, превышающей обремененную наследственную долю. Поскольку стоимость наследственного имущества известна и сумма ежемесячного содержания также определена, то нетрудно вычислить период времени, в течение которого должно выплачиваться содержание отказополучателю. В данном случае по существу имеет место передача определенной денежной суммы или имущества в виде предоставления питания, одежды и т. п. с рассрочкой на определенный, пусть даже и весьма длительный отрезок времени (в некоторых случаях этот срок может протекать в течение всей жизни отказополучателя). Это означает, что наследник вправе прекратить установленное завещанием содержание с момента, когда сумма уже выплаченного отказополучателю содержания сравняется с суммой наследственного имущества. Необходимо отметить, что норма об исполнении завещательного отказа в пределах действительной стоимости перешедшего к наследнику имущества должна применяться в совокупности с правилом абзаца 2 п. 1 ст. 1138 ГК России, которым установлено, что если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.
Если исполнение завещательного отказа возлагается на наследника по завещанию, который является вместе с тем и необходимым наследником, то следует иметь в виду, что в соответствии с указанной выше нормой доля необходимых наследников (она составляет 1/2 той доли наследственного имущества, которую они получили бы при наследовании по закону) не может быть уменьшена ни завещанием, ни возложением обязанности исполнить завещательный отказ. На практике это означает, что в таких случаях завещательный отказ должен быть исполнен только в части, превышающей обязательную долю необходимого наследника.
ГК России не регламентированы пределы обременения жилого помещения, переходящего по наследству, с точки зрения размеров предоставляемых отказополучателям помещений. Согласно разъяснению Пленума Верховного Суда Российской Федерации, не может служить таким пределом нуждаемость самого наследника в пользовании наследственным имуществом, обремененным отказом (см. п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 1991 г. № 2). Если к моменту смерти наследодателя отказополучатель уже проживает в его жилом помещении, то наследник не вправе требовать выселения отказополучателя, ссылаясь на то обстоятельство, что часть дома, составляющая наследство, небольшая по размеру, и собственную нуждаемость в жилье.
Согласно нормам о социальном найме жилья минимальный размер предоставляемой гражданам жилой площади на одного человека не может быть менее средней обеспеченности жилой площадью в соответствующем субъекте Российской Федерации и в этой связи, поскольку в данном случае речь идет об акте наследодателя (бывшего собственника) распоряжения жилым помещением, необходимо буквально толковать указанное выше положение постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, в связи с чем проблема должна быть решена таким образом, чтобы отказополучатель в любом случае имел возможность вселиться в отказанное ему жилое помещение, даже несмотря на его тесноту.
Примененные по тексту сокращения
ГК России – Гражданский кодекс Российской Федерации
ГПК России – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
ЖК России – Жилищный кодекс Российской Федерации
КоАП России – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
НК России – Налоговый кодекс Российской Федерации
СК России – Семейный кодекс Российской Федерации
ЕГРП – Единый государственный реестр прав
Приложения
Заявление наследника первой очереди о принятии наследства
Заявление наследника первой очереди о принятии наследства и принятии мер к охране наследственного имущества
Заявление наследника первой очереди о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство по закону
Заявление наследника о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию
Заявление наследника о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство по ст. 1149 ГК России (Право на обязательную долю в наследстве)
Заявление о принятии наследства наследником от 14 до 18 лет и выдаче свидетельства о праве на наследство
Заявление о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство от законного представителя наследника до 14 лет
Заявление наследника о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство, принятое наследником, не оформившим своих наследственных прав
Заявление об отказе от наследства (безоговорочный отказ)
Заявление об отказе от наследства в пользу другого наследника
Заявление о непринятии наследства
Заявление о включении в круг наследников по закону наследника, не имеющего возможности подтвердить родственные отношения с наследодателем
Заявление о включении в свидетельство о праве на наследство наследника, пропустившего срок для принятия наследства
Заявление о включении в свидетельство о праве на наследство наследника, пропустившего срок для принятия наследства и не подтвердившего факт родственных отношений с наследодателем
Заявление о продлении срока для принятия наследства
Заявление об установлении факта принятия наследства (вариант 1)
Заявление об установлении факта принятия наследства (вариант 2)
Распоряжение об отмене завещания
Заявление об установлении факта родственных отношений
Заявление об установлении факта нахождения на иждивении
Заявление о неправомерном отказе в совершении нотариального действия
Завещание всего имущества
Вариант 1 – ЗАВЕЩАНИЕ В ПОЛЬЗУ ОДНОГО ЛИЦА
Вариант 2 – ЗАВЕЩАНИЕ В ПОЛЬЗУ НЕСКОЛЬКИХ ЛИЦ
Завещание отдельных видов имущества одному лицу
Завещание отдельных видов имущества нескольким лицам
Завещание, включающее распоряжение правами на денежные средства в банках
Завещание в пользу не родившегося ребенка
Завещание, содержащее распоряжение о подназначении наследника
Завещание, содержащее распоряжения о подназначении наследников
Завещание, содержащее завещательный отказ в пользу одного лица с подназначением наследника и отказополучателя
Завещание, содержащее завещательный отказ в пользу нескольких лиц
Завещание, содержащее завещательное возложение
Завещание, содержащее распоряжение о лишении права наследования
Завещание, включающее распоряжение о назначении исполнителя завещания
Завещание, изменяющее предыдущее посредством отмены отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений
Завещание, изменяющее предыдущее посредством изменения отдельного содержащегося в нем завещательного распоряжения
Завещание, изменяющее и отменяющее предыдущие завещания
Завещание, отменяющее завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке
Перечень основных примененных законодательных актов
Конституция Российской Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации
Налоговый кодекс Российской Федерации
Семейный кодекс Российской Федерации
Трудовой кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате
Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»
Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в редакции последующих изменений и дополнений)
Федеральный закон от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией»
Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 147– ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (в редакции последующих изменений и дополнений)
Закон Российской Федерации от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в редакции последующих изменений и дополнений)
Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (в редакции последующих изменений и дополнений)
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в редакции последующих изменений и дополнений)
Закон Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» (в редакции последующих изменений и дополнений)
Закон Российской Федерации от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (в редакции последующих изменений и дополнений)
Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 г. «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (в редакции последующих изменений и дополнений)
Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» (в редакции последующих изменений и дополнений)
Закон Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2005-1 «О государственной пошлине» (в редакции последующих изменений и дополнений)
Указ Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 г. № 442 «О государственных наградах Российской Федерации» (в редакции последующих изменений и дополнений)
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках»
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом»
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» (в редакции последующих изменений и дополнений)
Приказ Минюста Российской Федерации от 15 марта 2000 г. № 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации»
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за I квартал 2000 года (по гражданским делам) (утвержден постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2000 г.)
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2000 г. № 33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей»
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» (в редакции последующих изменений и дополнений)
Инструкция МНС России от 21 февраля 2000 г. № 56 «По применению Закона Российской Федерации «О плате за землю» (в редакции последующих изменений и дополнений)
Инструкция ГНС России от 15 мая 1996 г. № 42 «По применению Закона Российской Федерации «О государственной пошлине» (в редакции последующих изменений и дополнений)
Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 20 июня 2003 г. N КГ-А40/3400-03; и др.
Комментарии к книге «Права и обязанности участников отношений по наследованию», Юрий Александрович Лукаш
Всего 0 комментариев